Привет, ЦИС!
Как и многие медиа, мы сейчас в летнем режиме: работаем, иногда плаваем в питерских дождях, батонимся на солнышке, но и о вас не забываем 🩵
Пока мы подбираем веселый мем для поста от нашего постоянного автора @msasee, рассказывайте, как вы провели лето? ☀️
Как и многие медиа, мы сейчас в летнем режиме: работаем, иногда плаваем в питерских дождях, батонимся на солнышке, но и о вас не забываем 🩵
Пока мы подбираем веселый мем для поста от нашего постоянного автора @msasee, рассказывайте, как вы провели лето? ☀️
❤9🥰5😍3🐳2
— Дорогая, это только для личного пользования!
В своейсамой обычной жизни мы не задумываясь пересылаем друг другу картинки из интернета, делаем скрины статей => делимся чужими объектами авторских прав в семейных и дружеских чатах.
Никто не задается вопросами правомерности, потому что «ну, кто узнает-то?»🥹
Использовать произведение вправе правообладатель, лицо, которому он дал согласие на это + есть ряд, предусмотренных в законе, ситуаций свободного использования. Наша в их числе, под названием «для личных целей»!
[правило] Гражданин может, без согласия правообладателя и без выплаты вознаграждения, при необходимости и исключительно в личных целях воспроизводить правомерно обнародованное произведение.
Пройдемся по критериям, без соблюдения которых мы станем нарушителями:
💐Правомерное обнародование предполагает, что произведение, с которого мы делаем свой экземпляр, доведено до всеобщего сведения правообладателем или с его согласия [касается и произведений, размещенных в интернете].
🥂Воспроизведение при необходимости – это изготовление ограниченного кол-ва экземпляров, оправданного и необходимого для удовлетворения потребностей, в любой материальной форме.
🍓Личные цели – это про некоммерческое использование экземпляра для удовлетворения собственных потребностей или потребностей обычного круга семьи [определяется судом в конкретном случае].
В своей
Использовать произведение вправе правообладатель, лицо, которому он дал согласие на это + есть ряд, предусмотренных в законе, ситуаций свободного использования. Наша в их числе, под названием «для личных целей»!
[правило] Гражданин может, без согласия правообладателя и без выплаты вознаграждения, при необходимости и исключительно в личных целях воспроизводить правомерно обнародованное произведение.
Пройдемся по критериям, без соблюдения которых мы станем нарушителями:
💐Правомерное обнародование предполагает, что произведение, с которого мы делаем свой экземпляр, доведено до всеобщего сведения правообладателем или с его согласия [касается и произведений, размещенных в интернете].
🥂Воспроизведение при необходимости – это изготовление ограниченного кол-ва экземпляров, оправданного и необходимого для удовлетворения потребностей, в любой материальной форме.
🍓Личные цели – это про некоммерческое использование экземпляра для удовлетворения собственных потребностей или потребностей обычного круга семьи [определяется судом в конкретном случае].
Решая вопрос о том, относятся ли лица к обычному кругу семьи, суд может учесть родственные отношения и личные связи, периоды общения, характер взаимоотношений и другие значимые обстоятельства.
💘12👍9🐳5🦄2🤔1
Привет, друзья!
Спешим познакомиться с вами поближе!💙
Совсем скоро, 3 октября ЦИС выступит на Ежегодной конференции «Интеллектуальная собственность. Лучшие практики управления и защиты».
Расскажем:
🔹как защитить бренд за рубежом и успешно бороться с контрафактом
🔹как защитить компанию при лицензировании иностранного ПО и технологий
🔥Обязательно обсудим на конференции судебные тренды, эффективные стратегии управления IP, распоряжения правами и другие острые вопросы🌶️
Присоединяйтесь, такое точно нельзя пропустить!
P.S.: Для подписчиков канала специальные условия участия:скидка 25% по промокоду ЦИС_МК24😉
Спешим познакомиться с вами поближе!💙
Совсем скоро, 3 октября ЦИС выступит на Ежегодной конференции «Интеллектуальная собственность. Лучшие практики управления и защиты».
Расскажем:
🔹как защитить бренд за рубежом и успешно бороться с контрафактом
🔹как защитить компанию при лицензировании иностранного ПО и технологий
🔥Обязательно обсудим на конференции судебные тренды, эффективные стратегии управления IP, распоряжения правами и другие острые вопросы🌶️
Присоединяйтесь, такое точно нельзя пропустить!
P.S.: Для подписчиков канала специальные условия участия:
👍17🔥5❤4👏1
Что объединяет детей и искусственный интеллект? 🤔
Привет, ЦИС!
Подготовили для вас обзор нашумевшего кейса стартапа SUNO🔥 , который сравнил обучение искусственного интеллекта с обучением детей.
Что произошло?
SUNO - это ИИ, сервис для создания музыки по текстовому описанию, как личный карманный композитор для каждого🎶
Для обучения своего ИИ SUNO использует доступные в интернете треки известных исполнителей, многие из которых принадлежат крупным американским лейблам.
Методы обучения SUNO не оценили в Американской ассоциации звукозаписывающей индустрии (RIAA)👎
Стартап получил от Ассоциации иск за нарушение авторских прав на треки, а также создание недобросовестной конкуренции для творческих людей и объединений.
Как SUNO отреагировали на иск?
Споры между авторами творческих произведений (фото, музыки) и разработчиками нейросетей, генерирующих творческий контент, уже становятся мейнстримом😒
Однако SUNO внесли новый виток в это масштабное столкновение своей креативной защитой.
Стартап заявил, что искусственный интеллект обучается навыкам создания музыки как дети, которые учатся писать музыку на основе существующих произведений. Также нейросеть лишь имитирует известные музыкальные жанры и стили, не копируя чужие треки.
По мнению SUNO, такое использование попадает под доктрину добросовестного использования творческого контента, не влечет нарушения авторских прав и не создает конкуренции для авторов музыки и лейблов.
Мнение редакции🤓
Попытки «примерить» на искусственный интеллект доступные людям права (на обучение, на творчество) будут продолжаться, так как являются для создателей генеративных ИИ практически единственным способом защиты от творческой части человечества.
Добросовестность и логика такой тактики защиты - вопрос открытый, поскольку «прикрываются» базовыми правами человека коммерческие компании, которые привлекают сотни миллионов финансирования, продают на свои генеративные сервисы платные подписки и зарабатывают большие деньги на обученных чужим творчеством нейросетях.
Следим за развитием событий, как говорится, не нам судить, но мы обсудим🤩
С вами была #РадимаВэфире 🫶🏻
#ИИ #SUNO #generativeAI
Привет, ЦИС!
Подготовили для вас обзор нашумевшего кейса стартапа SUNO
Что произошло?
SUNO - это ИИ, сервис для создания музыки по текстовому описанию, как личный карманный композитор для каждого
Для обучения своего ИИ SUNO использует доступные в интернете треки известных исполнителей, многие из которых принадлежат крупным американским лейблам.
Методы обучения SUNO не оценили в Американской ассоциации звукозаписывающей индустрии (RIAA)
Стартап получил от Ассоциации иск за нарушение авторских прав на треки, а также создание недобросовестной конкуренции для творческих людей и объединений.
Как SUNO отреагировали на иск?
Споры между авторами творческих произведений (фото, музыки) и разработчиками нейросетей, генерирующих творческий контент, уже становятся мейнстримом
Однако SUNO внесли новый виток в это масштабное столкновение своей креативной защитой.
Стартап заявил, что искусственный интеллект обучается навыкам создания музыки как дети, которые учатся писать музыку на основе существующих произведений. Также нейросеть лишь имитирует известные музыкальные жанры и стили, не копируя чужие треки.
По мнению SUNO, такое использование попадает под доктрину добросовестного использования творческого контента, не влечет нарушения авторских прав и не создает конкуренции для авторов музыки и лейблов.
Мнение редакции
Попытки «примерить» на искусственный интеллект доступные людям права (на обучение, на творчество) будут продолжаться, так как являются для создателей генеративных ИИ практически единственным способом защиты от творческой части человечества.
Добросовестность и логика такой тактики защиты - вопрос открытый, поскольку «прикрываются» базовыми правами человека коммерческие компании, которые привлекают сотни миллионов финансирования, продают на свои генеративные сервисы платные подписки и зарабатывают большие деньги на обученных чужим творчеством нейросетях.
Следим за развитием событий, как говорится, не нам судить, но мы обсудим
С вами была #РадимаВэфире 🫶🏻
#ИИ #SUNO #generativeAI
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤11🔥9👍4🐳3
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, МЫ ВЕРНУЛИСЬ!
И рады вновь приветствовать вас на нашем канале, посвященном интеллектуальной собственности! 🌐
Вы сможете погрузиться в увлекательный мир IP и получить актуальную информацию о:
✅ Судебной практике: разбор интересных дел и решений, которые формируют облик правоприменения в области интеллектуальной собственности. Ищи посты под хештегом#IPWARS
✅ Анализе товарных знаков и патентов: углубленный обзор тенденций, практических вопросов и нюансов, связанных с регистрацией и защитой товарных знаков и объектов патентных прав.
✅ Многом другом: мы будем делиться новостями, полезными советами и актуальными исследовательскими материалами по самым важным аспектам IP-сферы!
А еще – визуальное сопровождение канала теперь – это не просто картинки, атоварные знаки или заявки третьих лиц , как прекрасный пример полета людской фантазии и границ допустимого Роспатентом 😏
Оставайтесь с нами и приводите друзей, чтобы не пропустить все самое интересное и полезное! 📚🧰💡
С уважением, Команда ЦИС 🚀
Картинка тут
И рады вновь приветствовать вас на нашем канале, посвященном интеллектуальной собственности! 🌐
Вы сможете погрузиться в увлекательный мир IP и получить актуальную информацию о:
✅ Судебной практике: разбор интересных дел и решений, которые формируют облик правоприменения в области интеллектуальной собственности. Ищи посты под хештегом
✅ Анализе товарных знаков и патентов: углубленный обзор тенденций, практических вопросов и нюансов, связанных с регистрацией и защитой товарных знаков и объектов патентных прав.
✅ Многом другом: мы будем делиться новостями, полезными советами и актуальными исследовательскими материалами по самым важным аспектам IP-сферы!
А еще – визуальное сопровождение канала теперь – это не просто картинки, а
Оставайтесь с нами и приводите друзей, чтобы не пропустить все самое интересное и полезное! 📚🧰💡
С уважением, Команда ЦИС 🚀
Картинка тут
❤17🔥7👍5
НЕ СНИЖЕНА, А ОПРЕДЕЛЕНА
🧰 Что было?
Общество, владеющее правами на литературное произведение "Основы радиовещания: План учебного курса", узнало, что на сайте Средней школы № 5 выложили дополнительную программу "Медиа-холдинг" на 2019-2020 учебный год. В ней без разрешения использовались отрывки из этого произведения.Удивившись, что это теперь преподают в школах, и возмутившись, что без его разрешения , Общество обратилось в суд с иском к Средней школе № 5 о взыскании компенсации за нарушение авторских прав в размере 100 000 рублей.
📍 Что стало?
Решением первой инстанции, оставленным без изменения
апелляцией, исковые требования удовлетворены частично: с ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 50 000
рублей. Компенсация взыскана в сниженном размере, учитывая:
- характер допущенного ответчиком
нарушения;
- степень вины нарушителя;
- отсутствие доказательств наличия у истца убытков вследствие нарушения;
- принципы разумности и справедливости;
- соразмерность компенсации последствия нарушения.
Полагая, что суд необоснованно (по своей инициативе и без соответствующего ходатайства ответчика) снизил компенсацию, Общество обратилось
в СИП как кассационную инстанцию.
⚖️ Чем дело кончилось?
СИП поддержал нижестоящие суды и указал, что суд может определить иной размер компенсации по сравнению с заявленным истцом в
установленных законом пределах (вспоминаем ст. 1515 ГК РФ, а именно п.4) и без соответствующего довода ответчика. Единственное, что обязан сделать суд –
это обосновать такое свое решение.
И в рассматриваемом деле суды как раз не СНИЗИЛИ размер компенсации, а ОПРЕДЕЛИЛИ его в 50 000 рублей, с учетом всех обстоятельств дела.
❗️ По нашему мнению, прекрасный пример того, какой СИП хитрый лис , а разница в формулировках 50 000 рублей может стоить.
Однако, не советуем вам всегда рассчитывать на благосклонность судов. Не согласны с размером компенсации - обязательно заявляйте о его снижении в первой инстанции.
Само дело тут, а картинка тут
#IPWARS
🧰 Что было?
Общество, владеющее правами на литературное произведение "Основы радиовещания: План учебного курса", узнало, что на сайте Средней школы № 5 выложили дополнительную программу "Медиа-холдинг" на 2019-2020 учебный год. В ней без разрешения использовались отрывки из этого произведения.
📍 Что стало?
Решением первой инстанции, оставленным без изменения
апелляцией, исковые требования удовлетворены частично: с ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 50 000
рублей. Компенсация взыскана в сниженном размере, учитывая:
- характер допущенного ответчиком
нарушения;
- степень вины нарушителя;
- отсутствие доказательств наличия у истца убытков вследствие нарушения;
- принципы разумности и справедливости;
- соразмерность компенсации последствия нарушения.
Полагая, что суд необоснованно (по своей инициативе и без соответствующего ходатайства ответчика) снизил компенсацию, Общество обратилось
в СИП как кассационную инстанцию.
⚖️ Чем дело кончилось?
СИП поддержал нижестоящие суды и указал, что суд может определить иной размер компенсации по сравнению с заявленным истцом в
установленных законом пределах (вспоминаем ст. 1515 ГК РФ, а именно п.4) и без соответствующего довода ответчика. Единственное, что обязан сделать суд –
это обосновать такое свое решение.
И в рассматриваемом деле суды как раз не СНИЗИЛИ размер компенсации, а ОПРЕДЕЛИЛИ его в 50 000 рублей, с учетом всех обстоятельств дела.
Однако, не советуем вам всегда рассчитывать на благосклонность судов. Не согласны с размером компенсации - обязательно заявляйте о его снижении в первой инстанции.
Само дело тут, а картинка тут
#IPWARS
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥13❤3🤔2
СКРИНШОТА - ДОСТАТОЧНО
🧰 Что было?
Общество обратилось в суд с иском к ИП о взыскании компенсации за нарушение прав на «Чебурашку». Ответчик продавал 3D пазлы с этим персонажем на маркетплейсе.
Размер истребуемой компенсации был рассчитан исходя из двукратной стоимости контрафактного товара и составил 810 356 руб. Объем контрафакта, в свою очередь, истец подтвердил скриншотом со страницы маркетплейса с данными о количестве Чебурашек, которые уже отправились к покупателям.
❓Что стало?
Первая инстанция и поддержавшая ее апелляция взыскала с ответчика 1 156 руб. Причиной такого резкого снижения было стало отсутствие надлежащих доказательств реализации товара в заявленном количестве.
Представленный истцом скриншот суды не устроил, так как это не официальный документ, не элемент бух.учета и отчетности
и вообще в этих ваших интернетах ничего не понятно.
⚖️ Чем дело кончилось?
Суд по интеллектуальным правам встал на защиту истца. Судебные акты отменил и направил дело на пересмотр, указав следующее:
•истец вправе предоставлять данные о предполагаемом количестве товара, основываясь на общедоступной информации;
•бремя доказывания того, что пазлов с Чебурашкой продали меньше, чем указано на скриншоте, лежит на ответчике;
•ответчик вправе предоставлять контрдоказательства, которые позволят определить точное количество и стоимость проданных экземпляров.
При пересмотре, иск удовлетворили полностью 💯. Теперь решение отправился ответчик, следим за развитием событий 👀
ВЫВОД:❗️
Видите нарушение – фиксируйте как можно быстрее, даже посредствам скриншота. Напоминаем, что для того, чтобы скриншот приняли как доказательство на нем:
1) должен быть виден адрес страницы;
2) указаны дата и время.
Ну а если не хотите доказывать состоятельность скриншота как доказательства - всегда можно потратиться на нотариальное удостоверение 😎
Дело тут, а картинка тут
#IPWARS
🧰 Что было?
Общество обратилось в суд с иском к ИП о взыскании компенсации за нарушение прав на «Чебурашку». Ответчик продавал 3D пазлы с этим персонажем на маркетплейсе.
Размер истребуемой компенсации был рассчитан исходя из двукратной стоимости контрафактного товара и составил 810 356 руб. Объем контрафакта, в свою очередь, истец подтвердил скриншотом со страницы маркетплейса с данными о количестве Чебурашек, которые уже отправились к покупателям.
❓Что стало?
Первая инстанция и поддержавшая ее апелляция взыскала с ответчика 1 156 руб. Причиной такого резкого снижения было стало отсутствие надлежащих доказательств реализации товара в заявленном количестве.
Представленный истцом скриншот суды не устроил, так как это не официальный документ, не элемент бух.учета и отчетности
⚖️ Чем дело кончилось?
Суд по интеллектуальным правам встал на защиту истца. Судебные акты отменил и направил дело на пересмотр, указав следующее:
•истец вправе предоставлять данные о предполагаемом количестве товара, основываясь на общедоступной информации;
•бремя доказывания того, что пазлов с Чебурашкой продали меньше, чем указано на скриншоте, лежит на ответчике;
•ответчик вправе предоставлять контрдоказательства, которые позволят определить точное количество и стоимость проданных экземпляров.
При пересмотре, иск удовлетворили полностью 💯. Теперь решение отправился ответчик, следим за развитием событий 👀
ВЫВОД:
Видите нарушение – фиксируйте как можно быстрее, даже посредствам скриншота. Напоминаем, что для того, чтобы скриншот приняли как доказательство на нем:
1) должен быть виден адрес страницы;
2) указаны дата и время.
Ну а если не хотите доказывать состоятельность скриншота как доказательства - всегда можно потратиться на нотариальное удостоверение 😎
Дело тут, а картинка тут
#IPWARS
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥10❤6👍5🐳4
ПЕРСОНАЖ - ЧАСТЬ ИЛИ ЦЕЛОЕ?
🧰 Что было?
Иностранная компания обратилась с иском к ИП о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на 7 изображений персонажейпопулярного аниме «Наруто», между прочим, в размере 140 000 руб. (20 000 руб. за каждое).
Свои права на защиту компания подтверждала аффидевитом, согласно которому исключительное право на аниме принадлежит истцу.
Первая инстанция, нашедшая поддержку в лице апелляции, взыскала с нарушителя 35 000 руб. за использование 7 персонажей (5 000 руб. за каждое).
📍Что стало?
СИП с нижестоящими судами не согласился и отправил дело на пересмотр, указав следующее.
Суды не исследовали, наличие прав на какой объект авторских прав подтверждает аффидевит – рисунки или анимационные фильмы.
Вместе с тем, если компании принадлежит исключительное право на мультфильм в целом, а ответчик использует несколько персонажей этого мультфильма, то такие действия составляют один факт нарушения – нарушено исключительное право на аудиовизуальное произведение в целом. При этом количество использованных персонажей может быть учтено при определении размера компенсации.
Если же компании принадлежат исключительные права на персонажи как объекты
изобразительного искусства (рисунки), и ответчиком использовано несколько таких рисунков (полностью или частично), то использование каждого рисунка образует самостоятельное нарушение, за которое может быть взыскана компенсация.
Таким образом, от того, нарушено право на аудиовизуальное произведение или на изображения, пусть даже и в виде персонажей, зависит решение вопроса о количестве нарушений и определение в зависимости от этого размера подлежащей взысканию компенсации.
⚖️Чем дело кончилось?
На новом круге суд взыскал с нарушителя компенсацию в размере 20 000 руб. за одно нарушение - на само аудиовизуальное произведение аниме Наруто.
ВЫВОД:❗️ Будучи ответчиком, проверяйте действительное наличие прав истца на тот объект, права на который он защищает.
Fun fact 👀:
В попытках снизить размер взыскиваемой компенсации, ответчик пытался ссылаться на принадлежность истца к «недружественному» государству,а именно к Японии, но этот довод снова не приняли 🥷🏼
Дело тут, а картинка тут
#IPWARS
🧰 Что было?
Иностранная компания обратилась с иском к ИП о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на 7 изображений персонажей
Свои права на защиту компания подтверждала аффидевитом, согласно которому исключительное право на аниме принадлежит истцу.
Первая инстанция, нашедшая поддержку в лице апелляции, взыскала с нарушителя 35 000 руб. за использование 7 персонажей (5 000 руб. за каждое).
📍Что стало?
СИП с нижестоящими судами не согласился и отправил дело на пересмотр, указав следующее.
Суды не исследовали, наличие прав на какой объект авторских прав подтверждает аффидевит – рисунки или анимационные фильмы.
Вместе с тем, если компании принадлежит исключительное право на мультфильм в целом, а ответчик использует несколько персонажей этого мультфильма, то такие действия составляют один факт нарушения – нарушено исключительное право на аудиовизуальное произведение в целом. При этом количество использованных персонажей может быть учтено при определении размера компенсации.
Если же компании принадлежат исключительные права на персонажи как объекты
изобразительного искусства (рисунки), и ответчиком использовано несколько таких рисунков (полностью или частично), то использование каждого рисунка образует самостоятельное нарушение, за которое может быть взыскана компенсация.
Таким образом, от того, нарушено право на аудиовизуальное произведение или на изображения, пусть даже и в виде персонажей, зависит решение вопроса о количестве нарушений и определение в зависимости от этого размера подлежащей взысканию компенсации.
⚖️Чем дело кончилось?
На новом круге суд взыскал с нарушителя компенсацию в размере 20 000 руб. за одно нарушение - на само аудиовизуальное произведение аниме Наруто.
ВЫВОД:
Fun fact 👀:
В попытках снизить размер взыскиваемой компенсации, ответчик пытался ссылаться на принадлежность истца к «недружественному» государству,
Дело тут, а картинка тут
#IPWARS
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍13🔥4🤔2
НЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ - НЕТ НАРУШЕНИЯ
🧰 Что было?
Правообладатель товарного знака обратился к ООО с иском о взыскании 5 млн. руб. компенсации за нарушение его исключительного права. Ответчик тут же обратился в Суд по интеллектуальным правам (СИП) с иском о досрочном прекращении правовой охраны этого ТЗ, и попросил суд приостановить рассмотрение дела по нарушению до окончания процесса по неиспользованию.
📍Что стало?
(1ая и 2ая инстанции)
Суд в ходатайстве отказал, указав,
что наличие спора в СИП не может привести к невозможности рассмотрения дела по спору о защите исключительных прав в период действия ТЗ(что очень странно).
В результате решением первой инстанции, оставленным без изменения апелляцией, суд взыскал с ответчика 30 000 руб. компенсации за использование чужого ТЗ.
⚖️Чем дело кончилось?
К моменту обжалования иска по нарушению в СИП как кассационной инстанции, СИП по иску о неиспользовании досрочно прекратил правовую охрану спорного ТЗ. Как следствие, в деле о нарушении СИП отменил решения нижестоящих инстанций и отказал в иске о компенсации за нарушение товарного знака.
📌 Ключевые аргументы:
✔ если истец не использует свой ТЗ и его товары не присутствуют на рынке, потребители чисто теоретически не могут их спутать с продукцией ответчика;
✔ вытекающее из этого отсутствие смешения делает невозможным нарушение прав истца.
При этом интересно, что факт неиспользования по смыслу ст. 311 АПК является вновь открывшимся обстоятельством. Учитывая, что решением СИП по неиспользованию это обстоятельство установлено, а необходимость в установлении иных фактических обстоятельств, имеющих значение для дела о нарушении, отсутствует, СИП-кассация пришел к выводу о наличии оснований для отмены решения, постановления нижестоящих судов и возможности принятия нового судебного акта, которым в иске отказал полностью.
ВЫВОД:❗️
Для правообладателей:
используйте товарный знак. Это поможет не только избежать прекращения его правовой охраны вследствие неиспользования, но и в случае нарушения ваших прав, даст возможность взыскать компенсацию.
Длянарушителей ответчиков:
в случае обращения к вам правообладателя с требованиями о выплате компенсации, проверьте реальное наличие на рынке его товаров.Возможно, схема окажется рабочей.
Дело тут, а картинка тут
#IPWARS
🧰 Что было?
Правообладатель товарного знака обратился к ООО с иском о взыскании 5 млн. руб. компенсации за нарушение его исключительного права. Ответчик тут же обратился в Суд по интеллектуальным правам (СИП) с иском о досрочном прекращении правовой охраны этого ТЗ, и попросил суд приостановить рассмотрение дела по нарушению до окончания процесса по неиспользованию.
📍Что стало?
(1ая и 2ая инстанции)
Суд в ходатайстве отказал, указав,
что наличие спора в СИП не может привести к невозможности рассмотрения дела по спору о защите исключительных прав в период действия ТЗ
В результате решением первой инстанции, оставленным без изменения апелляцией, суд взыскал с ответчика 30 000 руб. компенсации за использование чужого ТЗ.
⚖️Чем дело кончилось?
К моменту обжалования иска по нарушению в СИП как кассационной инстанции, СИП по иску о неиспользовании досрочно прекратил правовую охрану спорного ТЗ. Как следствие, в деле о нарушении СИП отменил решения нижестоящих инстанций и отказал в иске о компенсации за нарушение товарного знака.
📌 Ключевые аргументы:
✔ если истец не использует свой ТЗ и его товары не присутствуют на рынке, потребители чисто теоретически не могут их спутать с продукцией ответчика;
✔ вытекающее из этого отсутствие смешения делает невозможным нарушение прав истца.
При этом интересно, что факт неиспользования по смыслу ст. 311 АПК является вновь открывшимся обстоятельством. Учитывая, что решением СИП по неиспользованию это обстоятельство установлено, а необходимость в установлении иных фактических обстоятельств, имеющих значение для дела о нарушении, отсутствует, СИП-кассация пришел к выводу о наличии оснований для отмены решения, постановления нижестоящих судов и возможности принятия нового судебного акта, которым в иске отказал полностью.
ВЫВОД:
Для правообладателей:
используйте товарный знак. Это поможет не только избежать прекращения его правовой охраны вследствие неиспользования, но и в случае нарушения ваших прав, даст возможность взыскать компенсацию.
Для
в случае обращения к вам правообладателя с требованиями о выплате компенсации, проверьте реальное наличие на рынке его товаров.
Дело тут, а картинка тут
#IPWARS
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍12👏3
НЕ ПУДРИ МНЕ … СКРИНШОТЫ 💅
🧰Что было?
Правообладатель обнаружил, что на одном известномфиолетовом маркетплейсе продается товар под его товарным знаком.
Заскринив реквизиты ответчика и само нарушение, правообладатель обратился в суд, требуя от нарушителя компенсацию в размере 200 000 рублей.
Первая инстанция истца поддержала.
📍Что стало?
На одном из представленных скриншотов указаны реквизиты ответчика и название магазина (продавца) - PUDRA. Второй скриншот, который отображает само незаконное использование ТЗ, содержит лишь указание на магазин PUDRA, и никаких других сведений о продавце там нет.
Ответчик представил доказательства, что не он один выбрал слово PUDRA в качестве названия. Еще три продавца осуществляют свою дейтельность под этим именем.
Истец опровергнуть данную информацию не смог.
⚖️ Чем дело кончилось?
Апелляция посчитала, что скриншоты истца не могут достоверно подтверждать, что нарушение совершил именно ответчик, а не любой другой продавец магазина PUDRA.
Решение 1ой инстанции было отменено, в иске отказано в полном объеме.
Кассация поддержала решение апелляции.
ВЫВОД:❗️
Увидели нарушение - фиксируйте каждую мелочь, а если не уверены, лучше обратитесь к нотариусу для составления протокола осмотра доказательств. Такое оспорить будет сложнее.💄
Дело тут, а картинка тут
#IPWARS
🧰Что было?
Правообладатель обнаружил, что на одном известном
Заскринив реквизиты ответчика и само нарушение, правообладатель обратился в суд, требуя от нарушителя компенсацию в размере 200 000 рублей.
Первая инстанция истца поддержала.
📍Что стало?
На одном из представленных скриншотов указаны реквизиты ответчика и название магазина (продавца) - PUDRA. Второй скриншот, который отображает само незаконное использование ТЗ, содержит лишь указание на магазин PUDRA, и никаких других сведений о продавце там нет.
Ответчик представил доказательства, что не он один выбрал слово PUDRA в качестве названия. Еще три продавца осуществляют свою дейтельность под этим именем.
Истец опровергнуть данную информацию не смог.
⚖️ Чем дело кончилось?
Апелляция посчитала, что скриншоты истца не могут достоверно подтверждать, что нарушение совершил именно ответчик, а не любой другой продавец магазина PUDRA.
Решение 1ой инстанции было отменено, в иске отказано в полном объеме.
Кассация поддержала решение апелляции.
ВЫВОД:
Увидели нарушение - фиксируйте каждую мелочь, а если не уверены, лучше обратитесь к нотариусу для составления протокола осмотра доказательств. Такое оспорить будет сложнее.
Дело тут, а картинка тут
#IPWARS
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥5👍3🤔1
Дорогие подписчики!
🕵🏼Предлагаем вам сыграть в одну игру
Внимательно посмотрите на картинку ⬇️
На ней изображена заявка на товарный знак.
Попробуйте угадать для каких товаров или услуг планируется регистрация
Правильный ответтут
🕵🏼Предлагаем вам сыграть в одну игру
Внимательно посмотрите на картинку ⬇️
На ней изображена заявка на товарный знак.
Попробуйте угадать для каких товаров или услуг планируется регистрация
Правильный ответ
❤4🤔2🤩2🍾2
Forwarded from Anastasiia
Для каких товаров или услуг планируется регистрация этого обозначения?
Anonymous Quiz
20%
03 класс МКТУ - блески для губ; блестки для тела; бомбочки для ванны
29%
21 класс МКТУ - ведра; ведра для использованных подгузников; ведра для льда
10%
41 класс МКТУ - обучение айкидо; обучение боевым искусствам
41%
44 класс МКТУ - услуги психологов; арт-терапия; иглоукалывание
❤3😁3🤯3🤩1👾1
ОДНОГО ЗНАКА - МАЛО!
🧰 Что было?
Правообладатель, обнаружив нарушение прав на свой товарный знак, обратился с иском в суд, потребовав от нарушителя 180 тыс. рублей.
Товарный знак зарегистрирован в отношении алкогольной продукции (33 класс МКТУ).
Решение первой инстанции, оставленным без изменения апелляцией и кассацией,в иске отказано со ссылкой на ст. 10 ГК РФ – злоупотребление правом .
🤔 А почему?
Первоначальным правообладателем спорного товарного знака еще в 2015 г. в отношении 33 класса МКТУ была осуществлена регистрация целой серии товарных знаков. В основном, обозначения воспроизводили бренды иностранных производителей вина (знаете Saint Vincent? 😏)
В дальнейшем, права на товарный знак переходили от одного правообладателя к другому посредствам отчуждения. При этом, производство вин никто не осуществлял.
При этом согласно ЕГРЮЛ ОКВЭДом истца является предоставление ПРОЧИХ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ. Деятельность по производству или продаже алкогольной продукции в перечне видов деятельности истца отсутствует. Линцензия на продажу алкоголя истцом получена не была.
⚖️Что стало?
Поскольку в настоящем деле отсутствуют доказательства вероятности смешения спорного обозначения ответчика в глазах потребителей, судом установлены признаки злоупотребления правом, направленных на получение необоснованных преимуществ в предпринимательской деятельности.
Суд отказал истцу.
❗️ Вывод:
Регистрируйте товарные знаки только если намерены их использовать. А если не используете, то, хотя бы не занимайтесь «рассылкой» исков.
Дело тут, а картинка тут
#IPWARS
🧰 Что было?
Правообладатель, обнаружив нарушение прав на свой товарный знак, обратился с иском в суд, потребовав от нарушителя 180 тыс. рублей.
Товарный знак зарегистрирован в отношении алкогольной продукции (33 класс МКТУ).
Решение первой инстанции, оставленным без изменения апелляцией и кассацией,
🤔 А почему?
Первоначальным правообладателем спорного товарного знака еще в 2015 г. в отношении 33 класса МКТУ была осуществлена регистрация целой серии товарных знаков. В основном, обозначения воспроизводили бренды иностранных производителей вина (знаете Saint Vincent? 😏)
В дальнейшем, права на товарный знак переходили от одного правообладателя к другому посредствам отчуждения. При этом, производство вин никто не осуществлял.
При этом согласно ЕГРЮЛ ОКВЭДом истца является предоставление ПРОЧИХ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ. Деятельность по производству или продаже алкогольной продукции в перечне видов деятельности истца отсутствует. Линцензия на продажу алкоголя истцом получена не была.
⚖️Что стало?
Поскольку в настоящем деле отсутствуют доказательства вероятности смешения спорного обозначения ответчика в глазах потребителей, судом установлены признаки злоупотребления правом, направленных на получение необоснованных преимуществ в предпринимательской деятельности.
Суд отказал истцу.
Регистрируйте товарные знаки только если намерены их использовать. А если не используете, то, хотя бы не занимайтесь «рассылкой» исков.
Дело тут, а картинка тут
#IPWARS
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤3💯2🥰1
Пару слов о полезных моделях
🧰 Что было?
1ая инстанция
Общество обратилось с иском к другому Обществу о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на полезную модель ПЛОСКИЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ в размере в размере 500 000 руб.
Нарушение правообладатель усмотрел в предложении к продаже в Интернете изделия ПАНЕЛЬ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ, обладающего всеми признаками его полезной модели.
В подтверждение истец представил заключение специалиста. Проведенная судебная экспертиза заявление истца подтвердила.
Суд первой инстанции признал результаты судебной экспертизы недостаточным доказательством нарушении прав истца, поскольку продукция ответчика и полезная модель истца по своему назначению относятся к различным товарным группам.
Решением в удовлетворении исковых требований отказано.
📍 Что стало?
Апелляция
Постановлением апелляции решение отменено, с ответчика взыскано 200 000 руб. компенсации со следующей мотивировкой:
🔺изделие представляет собой такой же плоский отделочный элемент, как и защищаемая полезная модель;
🔺защищаемый ПМ отделочный элемент предназначен для звукопоглощения и шумопоглощения, выполняя такие же функции, как и панель
звукоизоляционная;
🔺изделие содержит все признаки независимого пункта формулы патента, и то, что продукция и полезная модель относятся к разным товарным группам, значения не имеет;
🔺вышеуказанные выводы эксперта ответчиком не опровергнуты, доказательств, дающих оснований для иного вывода, в том числе подтверждающих его возражения, ответчик в дело не представил;
🔺каких-либо пороков в заключении эксперта суд первой инстанции не установил;
🔺при таком положении заключение эксперта необоснованно не получило
должной оценки суда первой инстанции.
⚖️ Чем дело кончилось?
Кассация
СИП поддержал апелляцию, отдельно указав следующее: довод ответчика о том, что истец не доказал, что полезная модель использовалась в спорный период самим истцом, отклоняется, поскольку установление указанных обстоятельств не
является предметом настоящего спора.
Вывод❗️
В случае спора, касающегося полезных моделей, необходимо учитывать, что суд не смотрит на название, а тщательно исследует пункты формулы 🧬
Дело тут, а картинка тут
#IPWARS
🧰 Что было?
1ая инстанция
Общество обратилось с иском к другому Обществу о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на полезную модель ПЛОСКИЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ в размере в размере 500 000 руб.
Нарушение правообладатель усмотрел в предложении к продаже в Интернете изделия ПАНЕЛЬ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ, обладающего всеми признаками его полезной модели.
В подтверждение истец представил заключение специалиста. Проведенная судебная экспертиза заявление истца подтвердила.
Суд первой инстанции признал результаты судебной экспертизы недостаточным доказательством нарушении прав истца, поскольку продукция ответчика и полезная модель истца по своему назначению относятся к различным товарным группам.
Решением в удовлетворении исковых требований отказано.
📍 Что стало?
Апелляция
Постановлением апелляции решение отменено, с ответчика взыскано 200 000 руб. компенсации со следующей мотивировкой:
🔺изделие представляет собой такой же плоский отделочный элемент, как и защищаемая полезная модель;
🔺защищаемый ПМ отделочный элемент предназначен для звукопоглощения и шумопоглощения, выполняя такие же функции, как и панель
звукоизоляционная;
🔺изделие содержит все признаки независимого пункта формулы патента, и то, что продукция и полезная модель относятся к разным товарным группам, значения не имеет;
🔺вышеуказанные выводы эксперта ответчиком не опровергнуты, доказательств, дающих оснований для иного вывода, в том числе подтверждающих его возражения, ответчик в дело не представил;
🔺каких-либо пороков в заключении эксперта суд первой инстанции не установил;
🔺при таком положении заключение эксперта необоснованно не получило
должной оценки суда первой инстанции.
⚖️ Чем дело кончилось?
Кассация
СИП поддержал апелляцию, отдельно указав следующее: довод ответчика о том, что истец не доказал, что полезная модель использовалась в спорный период самим истцом, отклоняется, поскольку установление указанных обстоятельств не
является предметом настоящего спора.
Вывод
В случае спора, касающегося полезных моделей, необходимо учитывать, что суд не смотрит на название, а тщательно исследует пункты формулы 🧬
Дело тут, а картинка тут
#IPWARS
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🥰2❤1💯1
Забавное дело с т.з. оборонительной позиции ответчика 😀
❓ЧТО БЫЛО
Общество обратилось в суд с иском к ИП о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на 1 произведение дизайна и 1 товарный знак в размере 50 000 руб., из расчета 25 000руб. за каждый объект.
В качестве доказательства
нарушения Обществом была представленавидеозапись процесса закупки 🎦
📍ЧТО СТАЛО
Доводы ответчика:
➖съемка проводилась скрыто, без его уведомления;
➖у истца нет лицензии на видеосъемку;
➖в материалах дела отсутствуют данные, с помощью какого прибора осуществлялась видеозапись, параметры прибора, цель видеозаписи, неизвестно лицо, проводившее видеосъёмку;
➖истцом не соблюдена процедура проведения проверки, установленной ФЗ "О защите прав ЮЛ и ИП при осуществлении гос.контроля (надзора) и муниципального контроля".
Решением первой инстанции, оставленным без изменения апелляцией, иск удовлетворен полностью: с ИП в пользу Общества взыскана компенсация в размере 50 000 руб.
✅ЧЕМ ДЕЛО КОНЧИЛОСЬ
Дополнительные доводы ответчика в СИП:
➖договор розничной купли-продажи, по которому истцом приобретался спорный товар, является мнимой (ничтожной) сделкой;
➖товарный знак уже длительное время не используется правообладателем.
Позиция СИП:
➖согласно п. 55 Постановления №10, законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения. Суд вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети «Интернет». Факт неправомерного распространения контрафакта в рамках договора
розничной купли-продажи может быть установлен не только путем представления кассового или товарного чека, а также заслушивания свидетельских показаний, но и на основании иных доказательств, например аудио-или видеозаписи;
➖утверждение ИП о неиспользовании ТЗ правообладателем не может быть принято во внимание, поскольку, по общему правилу, неиспользование товарного знака устанавливается в судебном процессе по иску заинтересованного лица к правообладателю товарного
знака с требованием о досрочном прекращении его правовой охраны.
🔔🔔В КАЧЕСТВЕ ВЫВОДА🔔🔔
дляистцов : видеосъемка в качестве доказательства нарушения - ✅
дляответчиков :
полагаете, что товарный знак не используется истцом - инициируйте самостоятельный процесс в СИП;
для всех участников процесса:
НИКОГДА НЕ СДАВАЙТЕСЬ 😀😀😀
Дело тут, а картинка тут
#IPWARS
❓ЧТО БЫЛО
Общество обратилось в суд с иском к ИП о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на 1 произведение дизайна и 1 товарный знак в размере 50 000 руб., из расчета 25 000руб. за каждый объект.
В качестве доказательства
нарушения Обществом была представлена
📍ЧТО СТАЛО
Доводы ответчика:
➖съемка проводилась скрыто, без его уведомления;
➖у истца нет лицензии на видеосъемку;
➖в материалах дела отсутствуют данные, с помощью какого прибора осуществлялась видеозапись, параметры прибора, цель видеозаписи, неизвестно лицо, проводившее видеосъёмку;
➖истцом не соблюдена процедура проведения проверки, установленной ФЗ "О защите прав ЮЛ и ИП при осуществлении гос.контроля (надзора) и муниципального контроля".
Решением первой инстанции, оставленным без изменения апелляцией, иск удовлетворен полностью: с ИП в пользу Общества взыскана компенсация в размере 50 000 руб.
✅ЧЕМ ДЕЛО КОНЧИЛОСЬ
Дополнительные доводы ответчика в СИП:
➖договор розничной купли-продажи, по которому истцом приобретался спорный товар, является мнимой (ничтожной) сделкой;
➖товарный знак уже длительное время не используется правообладателем.
Позиция СИП:
➖согласно п. 55 Постановления №10, законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения. Суд вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети «Интернет». Факт неправомерного распространения контрафакта в рамках договора
розничной купли-продажи может быть установлен не только путем представления кассового или товарного чека, а также заслушивания свидетельских показаний, но и на основании иных доказательств, например аудио-или видеозаписи;
➖утверждение ИП о неиспользовании ТЗ правообладателем не может быть принято во внимание, поскольку, по общему правилу, неиспользование товарного знака устанавливается в судебном процессе по иску заинтересованного лица к правообладателю товарного
знака с требованием о досрочном прекращении его правовой охраны.
🔔🔔В КАЧЕСТВЕ ВЫВОДА🔔🔔
для
для
полагаете, что товарный знак не используется истцом - инициируйте самостоятельный процесс в СИП;
для всех участников процесса:
Дело тут, а картинка тут
#IPWARS
🔥10👏2🤣2
Очень интересное дело, как с т.з. стыка интеллектуалки/семейного права, так и жизненного опыта 😎
❓ЧТО БЫЛО
ИП (женского пола 👩💼, что важно) обратилась в ППС с возражением против предоставления правовой охраны ТЗ со ссылкой, в т.ч., на наличие у нее более раннего авторского права на логотип.
Кроме того, заявительница сослалась на наличие признаков злоупотребления правом и недобросовестной
конкуренции со стороны правообладателя ТЗ ООО «Группа компаний Юлии Долгоаршинных», которое находилось в управлении ее бывшего мужа 👨💼.
Роспатент отказал в
удовлетворении возражения и оставил в силе правовую охрану ТЗ.
ИП обратилась за обжалованием решения Роспатента в СИП.
✅ ЧЕМ ДЕЛО КОНЧИЛОСЬ
Согласно п. 1 ст. 35 СК РФ
владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляются по обоюдному согласию👩💼👨💼.
При распоряжении одним из супругов общим имуществом предполагается, что он действует с согласия другого супруга.
Сделка, совершенная одним из супругов, может быть признана судом недействительной по мотивам отсутствия согласия другого супруга только в случаях,
если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о несогласии второго супруга на ее совершение.
На дату приоритета спорного ТЗ Долгоаршинных Ю.В. (ИП-заявительница) и Долгоаршинных М.Г. состояли в брачных
отношениях, исключительное права логотип входило в общее имущество. Доказательств отсутствия согласия ИП как жены на распоряжение исключительным правом ею представлено не было 👐,
следовательно, нарушение ее авторских прав при использовании логотипа в ТЗ отсутствует.
Таким образом, сама регистрацияТЗ признана судом законной.
Вместе с тем, на дату подачи
заявки на регистрацию ТЗ Долгоаршинных М.Г. знал об использовании женой тождественного обозначения в целях индивидуализации ее предприятия, при этом на
тот момент совместно с ней предпринимательскую деятельность сам не вел.
А начав ее после вступления вбрак (и прекратив в ходе развода) в течение месяца обратился с заявкой на регистрацию обозначения, включающего сильный и единственный словесный элементобозначения, используемого женой.
С учетом обстоятельств СИП признал вышеуказанные действия Долгоаршинных М.Г. по регистрации ТЗ злоупотреблением правом, направленным на воспрепятствование в использовании спорного обозначения ИП, отменил решение Роспатента и аннулировал ТЗ.
🔔🔔 ВЫВОД 🔔🔔
А) Регистрируйте ТЗ вовремя
Б) Не связывайтесь снехорошими людьми
Дело тут, а картинка тут
и тут
#IPWARS
❓ЧТО БЫЛО
ИП (женского пола 👩💼, что важно) обратилась в ППС с возражением против предоставления правовой охраны ТЗ со ссылкой, в т.ч., на наличие у нее более раннего авторского права на логотип.
Кроме того, заявительница сослалась на наличие признаков злоупотребления правом и недобросовестной
конкуренции со стороны правообладателя ТЗ ООО «Группа компаний Юлии Долгоаршинных», которое находилось в управлении ее бывшего мужа 👨💼.
Роспатент отказал в
удовлетворении возражения и оставил в силе правовую охрану ТЗ.
ИП обратилась за обжалованием решения Роспатента в СИП.
✅ ЧЕМ ДЕЛО КОНЧИЛОСЬ
Согласно п. 1 ст. 35 СК РФ
владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляются по обоюдному согласию👩💼👨💼.
При распоряжении одним из супругов общим имуществом предполагается, что он действует с согласия другого супруга.
Сделка, совершенная одним из супругов, может быть признана судом недействительной по мотивам отсутствия согласия другого супруга только в случаях,
если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о несогласии второго супруга на ее совершение.
На дату приоритета спорного ТЗ Долгоаршинных Ю.В. (ИП-заявительница) и Долгоаршинных М.Г. состояли в брачных
отношениях, исключительное права логотип входило в общее имущество. Доказательств отсутствия согласия ИП как жены на распоряжение исключительным правом ею представлено не было 👐,
следовательно, нарушение ее авторских прав при использовании логотипа в ТЗ отсутствует.
Таким образом, сама регистрацияТЗ признана судом законной.
Вместе с тем, на дату подачи
заявки на регистрацию ТЗ Долгоаршинных М.Г. знал об использовании женой тождественного обозначения в целях индивидуализации ее предприятия, при этом на
тот момент совместно с ней предпринимательскую деятельность сам не вел.
А начав ее после вступления вбрак (и прекратив в ходе развода) в течение месяца обратился с заявкой на регистрацию обозначения, включающего сильный и единственный словесный элементобозначения, используемого женой.
С учетом обстоятельств СИП признал вышеуказанные действия Долгоаршинных М.Г. по регистрации ТЗ злоупотреблением правом, направленным на воспрепятствование в использовании спорного обозначения ИП, отменил решение Роспатента и аннулировал ТЗ.
🔔🔔 ВЫВОД 🔔🔔
А) Регистрируйте ТЗ вовремя
Б) Не связывайтесь с
Дело тут, а картинка тут
и тут
#IPWARS
👍4🔥2🆒2
Друзья, проверим вашу потребительскую и юридическую чуйку 😀😀😀
По общему правилу товарный знак должен использоватьсяв том виде, в котором он зарегистрирован.
Одновременно ст. 1486 ГК РФ установлено, что использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака (его восприятие потребителями) и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.
Внимание, ❓❓ВОПРОС ❓❓:
Как вы думаете, перевод ТЗ в кириллицу по отношению к латинице меняет существо знака?
ставь 😎, если ДА,
и 👎, если НЕТ
правильный ответ расскажем в следующем посте ☺️☺️☺️
#IPWARS
По общему правилу товарный знак должен использоваться
Одновременно ст. 1486 ГК РФ установлено, что использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака (его восприятие потребителями) и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.
Внимание, ❓❓ВОПРОС ❓❓:
Как вы думаете, перевод ТЗ в кириллицу по отношению к латинице меняет существо знака?
ставь 😎, если ДА,
и 👎, если НЕТ
правильный ответ расскажем в следующем посте ☺️☺️☺️
#IPWARS
😎34👎9🥱1🐳1🍓1
Внимание ❗️ Правильный ответ
Первая инстанция посчитала, что переход с латиницы на кириллицу допустим.
А вот Президиум СИП чётко указал:
Суд прекратил правовую охрану товарного знака в одном из классов.
Узнать больше о деле можно тут
🐉 Похожая история возникла и с товарным знаком «ГОРЫНЫЧ». Обозначение «GORYNYCH» не смогло подтвердить использование спорного знака. В итоге, правообладатель потерял правовую охрану обозначения в части классов.
Дело тут
🔔🔔🔔ВЫВОД 🔔🔔🔔
Не хотите потерять свой товарный знак, используйте его именно в том виде в котором зарегистрировали
Первая инстанция посчитала, что переход с латиницы на кириллицу допустим.
А вот Президиум СИП чётко указал:
Использование обозначения на ином языке меняет существо знака
Суд прекратил правовую охрану товарного знака в одном из классов.
Узнать больше о деле можно тут
Дело тут
🔔🔔🔔ВЫВОД 🔔🔔🔔
Не хотите потерять свой товарный знак, используйте его именно в том виде в котором зарегистрировали
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
В одном деле (о котором мы чуть позже подробнее расскажем) суд снизил размер компенсации за нарушение прав на ТЗ с заявленных 5 млн. руб. до 10 тыс. руб.
Как думаете, что стало одним из решающих обстоятельств для такого снижения?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1