Записки IP юриста – Telegram
Записки IP юриста
381 subscribers
25 photos
6 files
9 links
Меня зовут Максим Лабзин. Я - судебный IP юрист, патентный поверенный и партнер юридической фирмы INTELLECT. А это - мой авторский канал. Здесь я делюсь своими наблюдениями за судебными процессами, нормотворчеством и новостями в сфере IP. @Maxim_Labzin
Download Telegram
Моя первая победа в суде

Откопал случайно в архиве свое первое победное решение суда от 2003 года. Оно по спору с Роспатентом о различительной способности вот этого обозначения (см. картинку).

Тот решил, что на картинке предупредительная маркировка занимает доминирующее положение, а все другие элементы не имеют существенного значения.

Но удалось убедить суд в том, что данная композиция символизирует услуги по регистрации товарных знаков и их ценность. Помню, тогда я выучил свою речь наизусть, и это было очень волнительно.

Сегодня забавно видеть это решение суда по спору с Роспатентом объемом всего в три странички. У СИПа меньше, чем на 10-ти, сегодня не получается. Почти всегда больше 15-ти. Впрочем, и сегодня самой сути вопроса и оценке обозначения в судебном акте зачастую посвящено столько же текста, как и в этом решении: см. второй совсем немаленький абзац на третьей странице.

К сожалению, в кассации решение не устояло. На заседание ФАС МО пришел председатель Высшей патентной палаты Роспатента, прям в зале заседания пожал руки судьям (я не шучу) и на вопрос коллегии «Так каким же нормам материального права и в чем не соответствует обжалуемое вами решение суда?», убедительно ответил:

- Ну, оно неправильное.
😁10🔥91😐1
Православный Фонд из Твери хочет монополизировать имя Господне

Много я видел скандальных попыток зарегистрировать товарные знаки, но эта попытка особенно впечатлила. Ведь ее совершают воцерковленные вроде люди. Во главе с иереем. Но их не остановил даже отказ в регистрации: обжалуют его в Палате по патентным спорам.

Сказать «Бог в помощь!» тут язык не поворачивается.
🤯7
Названия магазинов, ресторанов и других предприятий на английском языке можно спасти только их регистрацией в качестве товарных знаков.

Сейчас по вопросу о законности их использования нет никакой определенности. Вроде бы Закон о гос. языке (ст. 3) требует применять русский язык в том числе и в информации для потребителей. Но название магазина, ресторана или их слоган как таковые, расположенные по месту их нахождения предприятия - это информация? Ну вряд ли. Не реклама точно (см. Постановление Пленума ВАС от 08.10.2012 #58).

Если мы посмотрим Правила размещения и содержания информационных конструкций в городе Москве, то найдем там следующее странное требование:

«Использование в текстах (надписях), размещаемых на информационных
конструкциях (вывесках), товарных знаков и знаков обслуживания, в том числе на иностранных языках, осуществляется только при условии их предварительной регистрации в установленном порядке на территории Российской Федерации или
в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации. При указании в вывеске фирменного наименования, коммерческого обозначения, изображения товарного знака, знака обслуживания организации, индивидуального предпринимателя допускается не указывать в данной вывеске сведения о профиле деятельности организации, индивидуального предпринимателя, виде
реализуемых ими товаров, оказываемых услуг».


Но это, судя по буквальному смыслу, - не про иностранный язык, это - про обязанность регистрировать любое обозначение на вывеске в качестве товарного знака, что является абсурдом. И эта норма фактически не применяется, что мы и наблюдаем вокруг.

А вот Федеральным законом Nº168-Ф3 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в Закон «О защите прав потребителей» внесена новая статья 10.1., которая, с одной стороны, повторяет уже известное не конкретизированное требование применять русский язык в информации для потребителей и в этой части не привносит ничего нового, но, с другой стороны, в пункте 4 указывает следующее:

«4. Положения настоящей статьи не применяются к случаям использования фирменных наименований, товарных знаков, знаков обслуживания, а также к другим случаям, предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, требованиями технических регламентов в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года Nº184-Ф3 "О техническом регулировании", актами,
составляющими право Евразийского экономического союза.»


Мы полагаем, что именно в силу этого пункта суды и местные власти будут толковать волю законодателя так, что использовать иностранные названия предприятий на вывесках нельзя, если только они не зарегистрированы в качестве товарных знаков и не являются официальным внесенным в ЕГРЮЛ фирменным наименованием (вариантом его написания).

Дозволяется, конечно, рядом с иностранными текстами расшифровывать их по-русски тем же размером шрифта, но такая вывеска будет выглядеть не очень привлекательно.

Что тут скажешь предпринимателям? Регистрируйте иностранные названия своих магазинов, ресторанов, иных предприятий в качестве товарных знаков! Но поторопитесь: вышеуказанный закон вступает в силу 01 марта 2026 года, а регистрация товарного знака занимает 8-12 месяцев (если не платить дополнительную сотню тысяч рублей за ускорение).
👍85🆒2
Сколько времени есть, чтобы снять препятствие к регистрации товарного знака и получить регистрацию по исходной заявке.

Как известно, до отказа в регистрации товарного знака Роспатент присылает уведомление с указанием препятствий к регистрации со сроком ответа на него продолжительностью 6 месяцев. Но и этого срока бывает недостаточно либо же устранять проблемы начинают с опозданием.

Сколько же времени на это можно получить в свое распоряжение, сохранив в силе свои притязания по текущей заявке и дату приоритета? Этот вопрос очень важен, так как если просто подать свою новую заявку, то по ней могут появиться новые препятствия. В том числе неустранимые.

Давайте считать.

6 месяцев - на ответ на уведомление Роспатента, содердащее доводы к отказу (хотя вообще-то о препятствиях к регистрации желательно знать уже на дату подачи заявки).

1 месяц (примерно) - пока Роспатент вынесет решение.

4 месяца - на подачу в Палату по патентным спорам возражения против решения об отказе в регистрации (+ еще 2 месяца, если запросить копии материалов дела по противопоставленному товарному знаку).

6 месяцев - дополнительный срок на подачу такого возражения при условии ходатайства о восстановлении пропущенного обычного срока (пока что такие ходатайства всегда удовлетворяют).

4-6 месяцев (если не больше) - рассмотрение такого возражения в Палате по патентным спорам Роспатента.

3 месяца - на обжалование решения Роспатента в Суд по интеллектуальным правам.

3-6 (если не больше) - рассмотрение дела в суде.

Но здесь меня могут спросить: подождите, а какой смысл считать сроки на обжалование решения Роспатента об отказе в регистрации, если на момент его вынесения препятствие в виде чужого товарного знака было, а значит, решение является законным и обоснованным!?

Так вот, устранять препятствия к регистрации можно и на этапе рассмотрения Роспатентом возражения против отказа.
А если добиться признания предоставления «вражескому» товарному знаку правовой охраны недействительным (например, из-за несоответствия его требованиям статьи 1483 ГК или из-за недобросовестности, злоупотребления при регистрации), то это поможет и на этапе оспаривания решения Роспатента в суде. Причем суд даже готов ждать появления у вас на руках такого спасительного решения.

Этим мы сейчас занимаемся в деле СИП-1072/2024. Но такая судебная практика появилась раньше. Доводы Роспатента о том, что на момент принятия его решений препятствие к регистрации существовало, судом отклоняются.

Вот и получаем, что на устранение препятствий у заявителя есть целых 2,5 года. А это мы еще не рассмотрели возможность подачи до вынесения решения экспертизы Роспатента выделенной заявки, когда процедура ее рассмотрения запускается сначала.

Поэтому, промедлив с реакцией на уведомление Роспатента, где были указаны препятствия к регистрации, не стоит бросать заявку. Может быть, еще не все потеряно.
👍103
Увеличение пошлин: с 04 октября 2025 года при экспертизе, а также при продлении товарных знаков пошлины будут взиматься за каждый товар/услугу перечня, а не только за каждый класс.
 
А точнее, при экспертизе заявки на товарный знак и при продлении нужно будет дополнительно оплатить по 500 рублей за каждый товар/услугу свыше 10 позиций в каждом классе.
 
Похожая система действует, например, в Китае.
 
ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА
 
Допустим, заявка на регистрацию товарного знака подается для различных пищевых продуктов 29 и 30 класса МКТУ с
указанием в каждом классе по 31-й позиции. Пошлина за проведение экспертизы составит:
 
13 000 базовая часть + 2500 за один класс свыше первого + 21 позиция товаров сверх десяти х 500 руб. х 2 класса с таким превышением = 36 500 руб. (на 21 000 руб. больше, чем раньше).
 
Ещё один пример. Допустим, регистрация вашего товарного знака действует в отношении 10 классов МКТУ, при этом внутри восьми из них в реестре указано по 30 позиций товаров и услуг, а в отношении двух — по 40 позиций. Подошёл срок продления этой регистрации. Пошлина за него составит:
 
22 000 базовая часть + 2000 х 5 классов свыше пяти + 20 позиций товаров сверх десяти х 500 руб. х 8 классов с таким превышением + 30 позиций сверх десяти х 500 руб. х 2 класса с таким превышением = 142 000 руб. (на 110 000 руб. больше, чем раньше).
 
РЕКОМЕНДАЦИИ
 
1) Успеть до 04.10.2025 года подать все запланированные заявки на регистрацию товарных знаков и заявления о продлении действующих регистраций, которые уже можно продлить. Помните, что заявление о продлении срока действия регистрации может быть подано в течение всего последнего, десятого, года его действия, считая с даты подачи заявки. То есть, до пятницы 03 октября 2025 г. включительно лучше подать заявления о продлении всех товарных знаков, которые были заявлены на регистрацию до 04 октября (2016 г., 2006 г., 1996 г. и т.д.)
 
2) С 04 октября 2025 г. следует в рамках каждого класса указывать только те позиции товаров и услуг, которые действительно нужны, а не все подряд.
 
3) При этом желательно использовать содержащиеся в перечне МКТУ общие термины. Например, не перечислять все виды одежды, а указать в заявке общий термин «одежда».
 
4) Очень многие регистрации товарных знаков сейчас оформлены для очень большого перечня товаров и услуг. Но большинство позиций правообладателю наверняка не нужно. В этой ситуации, для экономии после 03 октября 2025 года пошлины за продление срока действия регистрации, можно одновременно с заявлением о продлении регистрации подать в Роспатент заявление о частичном отказе от права на товарный знак в отношении ненужных позиций. Тогда  предметом продления будет регистрация с сокращённым, действительно нужным перечнем товаров и услуг, а пошлина будет гораздо меньше.
👍10
Зависимые изобретения и полезные модели: «база» и новации в судебной практике

Зависимые изобретения (как и зависимые полезные модели)  - это тот свойственный всей интеллектуальной собственности (не без исключений) феномен, когда у тебя на свой собственный объект есть самостоятельное исключительное право, но вот использовать этот свой объект (что бы ни говорил закон про «право использовать») ты можешь только с согласия правообладателя другого объекта. А все потому, что этот объект другого правообладателя полностью или с изменениями включен в твой. 

Но если в патентном праве этот феномен прямо описан в законе, то в авторском праве для того, чтобы его признать и окончательно разъяснить, понадобилось Постановление КС РФ 2022 г. по делу Мамичева.

Поскольку исключительное право на изобретение и полезную модель возникает только на основании государственной регистрации и только после проведения патентным ведомством экспертизы, то у неспециалистов встречается заблуждение, будто зависимость признается уже при выдаче патента. Нет, это не так. Она констатируется впоследствии и только для целей разрешения конкретного спора. А без этого права обоих патентообладателей  будут спокойно сосуществовать, и они могут о зависимости даже не подозревать. Причем самостоятельное исковое требование о признании зависимости возможно, но подается оно в суд по общим правилам подсудности (не в СИП, а по месту нахождения ответчика). 

На этапе же экспертизы может быть констатировано, что заявленный объект не отличается от другого или что изобретение хотя и отличается, но очевидно следует для специалиста из уже запатентованных решений, и тогда патент не выдается вовсе. Но это уже другая история: непатентоспособность, а не зависимость. 

А теперь новенькое.

Зачастую зависимость бывает полной, то есть когда зависимое (младшее) техническое решение полностью включает другое (старшее). Ну, например, автор взял чужое решение и просто добавил к нему какие-то свои новые признаки.

Но в деле СИП-83/2024 суд выявил ту интересную ситуацию, когда использование младшего изобретения будет использованием старшего не во всех, а лишь в определенных описанных в его формуле вариантах реализации.

Например, у вас в патентной формуле  написано, что такого-то компонента в вашем запатентованном веществе 30-60 мг, а у другого в патенте на похожее вещество этот же компонент содержится в количестве 40-80 мг. В остальном полное совпадение. И если для целей иллюстрации обсуждаемой проблемы отбросить  правило эквивалентов, то получается, что старшее изобретение будет использовано лишь при реализации младшего таким образом, что в реальном произведенном по младшему патенту веществе названный компонент будет в количестве от 40 до 60 мг. А если 61-80 мг, то использования и нарушения старшего патента не будет.

Или вот более корректный пример. У вас старшая полезная модель. А в чужом изобретении все или часть признаков запатентованного вами устройства находятся в зависимом пункте формулы. Это значит, что в реальном изготовленном по патенту продукте все эти «ваши признаки» могут присутствовать, а могут и нет.

Как быть в этих ситуациях? Признавать ли младшее запатентованное решение зависимым? Получается, «Частично зависимым»???
 
Вообще, по букве п. 1 ст. 1358 ГК зависимость в этой ситуации не должна быть признана, ведь использование младшего решения без использования старшего возможно в части вариантов, предусмотренных младшим патентом. Так решил и суд первой инстанции. Но Президиум СИП с ним не согласился и сформировал следующий подход для разрешения таких споров:

- Признание зависимости возможно лишь при разрешении спора о незаконности использования изобретения/полезной модели, а не абстрактно.

- Суд, признавая зависимость, должен указать, в какой именно части она имеет место.

Интересно будет понаблюдать, как этот подход будет воплощаться в дальнейшей судебной практике.
👍8🔥42
Приостанавливают ли суды рассмотрение дел о нарушении исключительных прав, пока в Роспатенте идет оспаривание их возникновения?

По букве АПК РФ суды не вправе приостанавливать, потому что административные дела ни в статье 143 этого кодекса, ни в других законах в качестве оснований приостановления не названы. Но пунктом 142 Постановления Пленума ВС РФ #10 от 23.04.2019 вышеуказанная статья истолкована очень широко, не буквально. Верховный Суд сказал, что приостанавливать можно.

Тем не менее, судебная практика противоречива. Кто-то из судей приостанавливает, а кто-то нет, ссылаясь на то, что в случае успеха в оспаривании ответчик будет вправе потом, после вступления решения об удовлетворении иска в законную силу, добиться пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Но по моим наблюдениям чаще все-таки приостанавливают.

Бывает, приостанавливают неоднократно: сначала по одному возражению, а потом и по другому (А40-222197/2023).

А сегодня АС Саратовской области даже предварительное (!) судебное заседание отложил в ожидании того, что ранее поданное нами возражение будет Роспатентом принято к рассмотрению (А57-18346/2025). Не успел к этому дню Роспатент его принять и назначить дату рассмотрения.

Так что, ответчики, если есть основания, то оспаривайте в Роспатенте предоставление правовой охраны товарным знакам, изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам, ГУ/НМПТ, после чего просите суд о приостановлении со ссылкой на пункты 139 и 142 вышеуказанного Постановления Пленума.
👍10🔥1
НОВЫЕ ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ. 

Часть 1. Повышение верхнего предела


04 января 2026 года вступят в силу изменения ГК РФ, которые существенным образом изменят правила определения компенсации за нарушения исключительных прав. 

Я наконец-то их всех изучил и поделюсь своими мыслями в нескольких постах, каждый из которых будет посвящен той или иной группе поправок, той или иной проблеме применения этих новых норм. А в последнем посте предложу некое обобщение грядущих изменений.

Начнем с самого простого. Повышается верхний предел того размера компенсации, который может быть определен по усмотрению суда, то есть, что называется, «на глазок», по своему судейскому убеждению, исходя из установленных им обстоятельств нарушения (вероятные убытки, объем и продолжительность нарушения, известность результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, форма вины и прочие).

Теперь это 10 миллионов рублей (в два раза выше). Нижний же предел не повышается и остается в размере 10 000 рублей (кроме нарушения патентов, где он вырос до 50 тыс. руб - Ура!!).

Напомню, что можно просить суд взыскать компенсацию вместо убытков и при этом определить ее размер по его, суда, усмотрению при нарушении прав на следующие объекты:

- произведения творчества

- объекты смежных прав

- объекты патентных прав

- товарные знаки и знаки обслуживания

- географические указания и наименования места происхождения товаров (например, Тульский пряник)

Но в отношении последних новации в ГК РФ весьма неожиданные. Мало того, что за нарушение прав на них верхний предел компенсации не повысился (так и остался на уровне 5 млн), но еще и исключен такой второй способ определения ее размера, как двойная стоимость контрафактных товаров. То есть, просить 5 млн с надеждой на приближение убеждения судьи к этому размеру - это теперь максимум, что может истец.

Видимо, это связано с множественностью носителей так называемых «исключительных прав» на одно и то же ГУ/НМПТ, что позволяет каждому из них требовать компенсации. И оставляя только такой способ определения ее размера, как «усмотрение суда», и исключая определение его по двойной стоимости контрафактных товаров, законодатель, скорее всего, дает судам возможность при назначении компенсации учесть эту множественность истцов и множественность их требований к ответчику.

Действительно, не должен же московский производитель Тульского пряника заплатить двойную стоимость своих товаров каждому тульскому их производителю, имеющему на это НМПТ зарегистрированное право. Ведь тогда может получиться 20-кратная стоимость и даже, наверное, больше.

Но только проблема в том, что суд не может заранее знать, кто, кроме первого правообладателя, тоже предъявит иск о незаконном использовании ГУ/НМПТ. Может, и никто больше. Ну что ж, если вы - пострадавший правообладатель, то будьте первыми. А дальше будем следить за судебной практикой.

В целом же повышение верхнего предела компенсации при определении ее по усмотрению суда можно только приветствовать, от оставления нижней границы прежней - расстраиваться, а также надеяться на то, что повышение верхней станет для судов сигналом присуждать все-таки побольше.
👍14🔥1
НОВЫЕ ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ. 

Часть 2. Универсальность способа определения компенсации «по усмотрению суда»


В пункте 3 новой статьи 1252.1 ГК РФ 04 января 2026 года появится такая норма:

«Если выбранный правообладателем способ расчета компенсации не является применимым к обстоятельствам нарушения исключительного права, суд вправе взыскать компенсацию в твердом размере в соответствии с требованиями настоящей статьи».

То есть, ГК даст суду право в ситуации «неприменимости к обстоятельствам нарушения» заменить избранный истцом способ расчета «двухкратная стоимость товаров» или «двойная стоимость права использования» на компенсацию в твердой сумме, которую суд определит по своему усмотрению в установленных законом пределах. 

Но что это за ситуация? Тут есть два варианта толкования.

1) Когда суд посчитал, что сделанный истцом расчет не подтвержден надлежащими, достаточными доказательствами. И тогда, чтобы не отказывать в иске о компенсации полностью и не заставлять истца предъявлять новый иск, он сам меняет способ ее определения  и присуждает по своему усмотрению.

2) Когда расчет компенсации по двойной стоимости товаров/прав рождает несправедливый, слишком высокий ее размер, не соответствующий требованиям разумности, соразмерности, справедливости. 

По какому варианту пойдет судебная практика, пока непонятно. Может статься, что данное положение закона будет применяться и в том, и в другом смысле. Но лично я считаю, для справедливого разрешения споров необходимо, чтобы оно применялось  в первом, хотя по своему буквальному смыслу оно ближе ко второму.

Действительно, полностью отказывать правообладателю, чье право действительно было нарушено, во взыскании компенсации только потому, что его расчеты, как посчитал суд, оказались документально не подтверждены, неправильно. Особенно с учетом того, что об этой оценке суда правообладатель узнает только из решения по делу и «донести» доказательства, как гласит АПК, не получится. Отказать в иске и предложить истцу предъявить новый иск с иным способом определения компенсации - это значит принять решение в пользу нарушителя. Так быть не должно. «Если не удалось доказать расчет, то надейся на определение компенсации по усмотрению суда прям в этом же процессе» - в этом видится баланс при текущем регулировании судебного процесса.

Что же касается опасений относительного завышенного, несправедливого размера компенсации, определенной расчетным путем, то на этот счет в пункте 2 той же статьи будет следующая общая, сформированная еще Конституционным Судом норма, которая и так позволяет снижать компенсацию при любом способе ее определения, делая в итоге усмотрение суда главным мерилом :

«Размер компенсации определяется судом в зависимости от обстоятельств дела соразмерно объему и характеру нарушения, а также с учетом требований разумности и справедливости».
👍4🔥1
НОВЫЕ ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ
 
Часть 3. Компенсация за действия, способствовавшие нарушению.
 
Согласно новым положениям ГК РФ (п. 1 ст. 1252.1, п. 3 ст. 1299 и п. 3 ст. 1300), с 04 января 2026 г. компенсацию можно будет взыскать не только за нарушения исключительных прав, но и за действия, которые таким нарушением не являются, однако, способствовали ему. К таким действиям отнесены только два:
 
а) нарушение технических средств защиты произведений (компенсация от 10 тыс. до 5 млн. руб.)
 
б) удаление информации об авторе и правообладателе (компенсация от 1 тыс. руб. до 100 тыс. руб.)
 
Действительно, эти нарушения заслуживают ответственности. Однако законодатель не только ввёл её, но и одновременно сделал эти действия отягчающими ответственность за нарушение собственно исключительных авторских прав (п. 2 ст. 1301 ГК РФ).
 
Так, если нарушитель незаконно разместил, допустим, произведение в сети Интернет как есть, то он заплатит компенсацию по обычным установленным законом ставкам: от 10 тыс. до 10 млн. - по усмотрению суда, либо в размере двойной стоимости контрафактных товаров / двойной стоимости права использования произведения.
 
Но если он при этом ещё и удалил информацию об авторе/правообладателе и/или обошёл технические средства защиты произведения, то он заплатит не только соответствующую вышеуказанную компенсацию за это нарушение, но и компенсация за нарушение собственно исключительных прав будет выше, а именно:
 
- если истец требует определить её по усмотрению суда, то от 11 тыс. до 11 млн. руб.
 
- если истец требует определить её в кратном размере стоимости товаров или прав, то это будет не двойная стоимость, а 220% (т.е. на 20% больше).
 
Вообще, определять ответственность, обеспечивать превенцию противоправных действий посредством отдельных санкций, но одновременно с этим делать из этих действий обстоятельства, которые отягчают ответственность за другое нарушение - весьма спорный прием. Не понятно, зачем так сложно. По-моему, первого достаточно.
 
Но дальше мы увидим (и это заслуживает отдельного поста) еще большее усложнение. Мы увидим, в какие монструозные формулы превращается учет вышеуказанных нарушений в ситуации, когда компенсация взыскивается за использование нескольких объектов в одном изделии.
🔥5👍3
НОВЫЕ ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ

Часть 4. Компенсация за использование нескольких объектов в одном изделии.


Сейчас, напомним, за использование в одном изделии нескольких результатов интеллектуальной деятельности и/или средств индивидуализации, принадлежащих одному правообладателю, предусмотрено взыскание по половине от указанной в ГК компенсации за каждый такой объект. И, видимо, законодателю показалось, что все равно зачастую, когда в одном изделии 3 и более объектов (например, школьный рюкзак со всеми героями  Смешариков сразу), получается слишком много. 

Теперь же, если в этой ситуации испрашивается компенсация «по усмотрению суда», то суд будет вправе определить общий ее размер (т. е. за все использованные объекты вместе) в пределах от предусмотренного минимального предела (если в изделии есть объект патентного права - от 50 тыс. руб, если нет - от 10 тыс. руб.) до двойного максимального (т.е. до 20 млн. руб.).

Получается, пределы усмотрения суда резко увеличиваются. Причем суду оставлено право взыскивать в этой ситуации сумму как за один объект, ничего вообще не добавляя за множественность.

Все еще более странно, если испрашивается расчетная компенсация по кратной стоимости прав/товаров. Так, минимальный размер компенсации за все использованные в изделии объекты будет «более однократного размера», а максимальный вообще не увеличивается, т.к. написано - «до двухкратной стоимости» (см. подпункты 2 и 3 пункта 4 новой статьи 1252.1 ГК РФ).

ПРИМЕР 1. Предприниматель продал 1000 блокнотиков по 50 рублей, на каждом из которых незаконно были размещены изображения всех трех котиков из мультика «Три кота». Правообладатель испрашивает компенсацию по двойной стоимости этих товаров х 3 персонажа. Могло бы получится 300 000 руб. Но суд вправе взыскать от 50 001 рубля (однократная стоимость + 1 рубль) до 100 000 рублей.

ПРИМЕР 2. Кондитерская фабрика произвела и реализовала жевательную резинку с пятью Смешариками на каждом ее блоке по общей цене 5 000 000 рублей. Правообладатель доказывает, что стоимость права использования каждого Смешарика при изготовлении жвачки - 5 процентов от стоимости, итого 250 000 рублей х 2 стоимость х 5 персонажей = 2 500 000 руб. Но суд вправе взыскать общую сумму от 250 001 рубля до 500 000 руб.

Вдумаемся: при множественности объектов в одном изделии расчетная компенсация может быть только уменьшена в 2 раза по сравнению с тем, как если бы был один объект, но не будет больше, чем за один. То есть, использовать сразу несколько выгоднее? Ну не абсурд ли!??? 

Нет, я ничего не напутал. В подпунктах 2) и 3) пункта 4 новой статьи 1252.1 ГК РФ на случай использования нескольких объектов в одном носителе (изделии) так и сказано: «общий размер компенсации, взыскиваемой…», и приводятся вышеуказанные формулы. Сказано с таким же словесным оборотом, как и для компенсации по усмотрению суда. Но только там максимальный предел хотя бы увеличивается, а тут только минимальный появляется в виде однократной стоимости.  И как это толковать по-другому? Никак.

Зато, если при использовании в одном изделии нескольких объектов преодолены технические средства защиты или удалена информация об авторе/правообладателе (например, на блокнотиках не указана снявшая мультик киностудия), то компенсация будет взыскиваться в общем размере (за все объекты) от 150 до 220 % стоимости прав/изделий (а не от «более однократного размера» до двухкратного, как в вышеуказанных формулах).

Ну, спасибо!

Новое Постановление Пленума ВС РФ по вопросам определения компенсации уже обязательно нужно готовить. 
👍6🔥2🤓2
НОВЫЕ ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ

Часть 5. Коллективная ответственность нарушителей 


Если несколько лиц совершили самостоятельные нарушения … с использованием одних и тех же контрафактных материальных носителей, суд может взыскать с этих лиц компенсацию СОЛИДАРНО ПРИ УСЛОВИИ, что привлечение этих лиц к ответственности перед правообладателем по отдельности привело бы к его неосновательному обогащению».

А потом тот, кто выплатил, имеет право регресса к своему поставщику сообразно вкладу в причинение вреда, и так по цепочке. То есть, нарушители сами разберутся между собой с вопросом распределения общей ответственности.

Так гласят положения нового пункта 8 статьи 1251.1 ГК РФ. И, конечно, они, в первую очередь, имеют в виду цепочки поставок одних и тех же контрафактных экземпляров (например, изготовитель
> дистрибьютор > оптовый продавец > розничный продавец).

Действительно, не взыскивать же с каждого по двойной стоимости за одни и те же экземпляры? Как и максимум/много путем определения компенсации по усмотрению суда с каждого тоже нельзя взыскивать. Поэтому, на первый взгляд, идея солидарной ответственности видится разумной.

Однако здесь возникает следующая проблема. Ну хорошо, если иск предъявлен сразу ко всем. Это понятно. А если только к одному? Как тогда суду устанавливать чрезмерное обогащение правообладателя при предъявлении первого иска и солидарность, если не известны пока что все звенья цепочки и то, а предъявит ли правообладатель и к ним иски тоже. Очевидно, это может быть установлено только по факту предъявления им таких исков, пусть и поочередно.

Поэтому, по идее, вышеуказанное регулирование должно применяться следующим образом. 

Допустим, правообладатель предъявил иск   с компенсацией по двойной стоимости к оптовому продавцу. Суд его полностью удовлетворил. Солидарность при этом не устанавливается, так как других исков пока нет и о неосновательном обогащении говорить нет оснований. Но далее правообладатель предъявил иск и к изготовителю. Тоже по двойной стоимости тех же товаров (или прав на то же использование). И вот здесь суд должен занять позицию: 

«Ах, ты хочешь с каждого звена цепочки движения одних и тех же контрафактных экземпляров содрать двойную стоимость!? Ну нет! Я устанавливаю солидарность и считаю, что всё причитающиеся за такое движение ты уже получил по первому делу против оптовика. А значит, с этого ответчика (с изготовителя) компенсации тебе уже не будет»

Разумеется, при таком варианте ответчика из первого дела обязательно нужно привлечь к участию во втором в качестве третьего лица. И я за этот вариант. Полагаю его сбалансированным. В том числе, с точки зрения распределения ответственности между нарушителями.

Но, как вариант, может быть суды не будут устанавливать солидарность при таких поочередных исках и станут говорить: «Будет тебе, правообладатель, компенсация и по второму иску тоже, но не двойная стоимость товаров/прав, а я, через применение п. 2 ст. 1252.1 ГК, по моему, суда, усмотрению, назначаю вот такую-то небольшую копеечку».

А других идей, как это может работать, у меня нет.

Но здесь еще осложняет всё новая норма пункта 7 статьи 1251 ГК РФ об уменьшении ответственности за невиновные нарушения, даже если они совершены в коммерческой деятельности. Ведь продавцы контрафакта зачастую не могут знать о нарушении и невиновны. А для невиновных теперь ответственность будет слабее: если по усмотрению суда, то не более 500 тыс. руб., а если по двойной стоимости, то суд вправе опуститься до однократной стоимости. 

Получается, еще и этот аспект суд должен учесть при установлении/неустановлении неосновательного (чрезмерного) обогащения и солидарности в ответственности «звеньев цепочки». Ведь если ответственность «звена цепочки» за невиновное нарушение такая маленькая, то о каком неосновательном (чрезмерном) обогащении (и начиная с какого по счету иска правообладателя) можно говорить? 

Посмотрим, как это будет.
👍7🔥2🏆1
P.S. Тему про предъявление исков каждым правообладателем или правообладателем + исключительным лицензиатом подробно не разбираю. Тут рожденнное практикой законодательное решение очевидно - они являются солидарными кредиторами. Но это не распространяется на носителей ГУ/НМПТ, о чем мы уже сказали в первой части цикла. Каждый из них за нарушение вправе взыскивать в свою пользу.
👍3🔥1
НОВЫЕ ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ

Выступление на ПБЮФ. Общие выводы.


Выступил по этой теме на Прибайкальском юридическом форуме (г. Иркутск). Выкладываю презентацию и фотки. 

Конечно, невозможно было в рамках отведенного времени сказать столько же, сколько я здесь для вас написал, дорогие читатели. Вы здесь получили больше информации. Мне осталось только поделиться своим общим мнением.

Как известно, компенсация как мера ответственности выполняет две функции: компенсаторную (возместить убытки) и чисто штрафную (превенция нарушений). И нет однозначного ответа на вопрос о том, какая из них важнее. Практика говорит нам, что в одних случаях - одна (при невиновных нарушениях важнее компенсаторная), а в других - другая (при виновных нарушениях - штрафная). Уже эта двойственность создает проблему.

При этом ситуации очень разнообразны. Та же вина имеет разные степени. А по вопросам, где при осуществлении правосудия нужно учитывать разнообразие ситуаций, правовое регулирование часто движется от предоставления большой свободы судам до детализированных положений закона, и обратно. Ведь у каждой из этих крайностей есть свои недостатки.

Я бы (в том числе по рассматриваемому вопросу) предпочел свободу, но с ограничением ее через формулирование основных начал, принципов, факторов определения данной меры ответственности. Однако для этого, конечно, нужна сильная, независимая и высокопрофессиональная судебная система, которой мы, граждане, в целом доверяем.

А что получилось? Законодатель довел судам эти начала, принципы, факторы через какие-то цифры, пределы, формулы. Причем, как видим, с перекосами, с ошибками. И при этом всё равно оставил судам большую свободу.

Но зачем судам такой изоповский язык невнятных, подчас абсурдных пределов ответственности? Что за недоверие законодательной власти к судебной? Почему первая разговаривает со второй на таком языке? Если она ей не доверяет, отказывая в регулировании через формулирование начал, принципов, факторов, то как мы можем ей тогда доверять? И нам-то, участникам отношений, как этот изоповский язык понимать?
 
Считаю, что мы двинулись не туда. И все надежды теперь только на Постановление Пленума ВС РФ.
6🔥4