Арбитражный суд Свердловской области оценил степень адекватности гонорара «Бейкер и Макензи» в 7,8%
Арбитражным судом Свердловской области и судами последующих инстанций было рассмотрено дело № А60-45399/2020 по иску «Белорусского государственного ансамбля «Песняры» к ООО «Большая сцена», Дому офицеров Центрального военного округа Минобороны РФ, ООО «Кассир.ру Урал» и ООО «Яндекс.Медиасервисы» о взыскании компенсации за нарушение права на общеизвестный товарный знак «Песняры» по свидетельству РФ № 92.
В результате рассмотрения дела с ООО «Большая сцена» и ООО «Кассир.ру Урал» было взыскано по 150 000 рублей компенсации. В удовлетворении иска к Дому офицеров и ООО «Яндекс.Медиасервисы» отказано («Яндекс» был признан информационным посредником).
После этого ООО «Яндекс.Медиасервисы» обратилось в Арбитражным судом Свердловской области с заявлением о взыскании в качестве судебных расходов гонорара, выплаченного юридической фирме «Бейкер и Макензи» в сумме 4 462 488,51 рублей. За данную сумму юристы «Бейкер и Макензи» изучали обстоятельства дела, вели переписку с «Яндексом», подготовили отдельные процессуальные документы и приняли участие в 2 судебных заседаниях.
Суд определил, что запрошенная сумма не является «адекватной», а адекватной «за всё про всё» в данном случае будет являться 350 000 рублей, что составляет 7,8% от запрошенной суммы.
На определение суда о взыскании судрасходов подана апелляционная жалоба. Пожелаем «Яндексу» успехов в его праведной борьбе.
P. S. А по итогу спора больше всех проиграл, пожалуй, истец, который помимо выплаченного гонорара своим юристам (фирма бывшего руководителя Роспатента "Симонов и партнеры") остался в чистом минусе на 50 000 рублей.
Арбитражным судом Свердловской области и судами последующих инстанций было рассмотрено дело № А60-45399/2020 по иску «Белорусского государственного ансамбля «Песняры» к ООО «Большая сцена», Дому офицеров Центрального военного округа Минобороны РФ, ООО «Кассир.ру Урал» и ООО «Яндекс.Медиасервисы» о взыскании компенсации за нарушение права на общеизвестный товарный знак «Песняры» по свидетельству РФ № 92.
В результате рассмотрения дела с ООО «Большая сцена» и ООО «Кассир.ру Урал» было взыскано по 150 000 рублей компенсации. В удовлетворении иска к Дому офицеров и ООО «Яндекс.Медиасервисы» отказано («Яндекс» был признан информационным посредником).
После этого ООО «Яндекс.Медиасервисы» обратилось в Арбитражным судом Свердловской области с заявлением о взыскании в качестве судебных расходов гонорара, выплаченного юридической фирме «Бейкер и Макензи» в сумме 4 462 488,51 рублей. За данную сумму юристы «Бейкер и Макензи» изучали обстоятельства дела, вели переписку с «Яндексом», подготовили отдельные процессуальные документы и приняли участие в 2 судебных заседаниях.
Суд определил, что запрошенная сумма не является «адекватной», а адекватной «за всё про всё» в данном случае будет являться 350 000 рублей, что составляет 7,8% от запрошенной суммы.
На определение суда о взыскании судрасходов подана апелляционная жалоба. Пожелаем «Яндексу» успехов в его праведной борьбе.
P. S. А по итогу спора больше всех проиграл, пожалуй, истец, который помимо выплаченного гонорара своим юристам (фирма бывшего руководителя Роспатента "Симонов и партнеры") остался в чистом минусе на 50 000 рублей.
👍1
Можно ли процитировать... скульптуру?
Да!
Кто меня знает по Фэйсбуку должны вспомнить хэштег #памятникивнезакона, которым я помечал посты о рассмотрении серии судебных дел по исками организации по коллективному управлению правами УПРАВИС к издателям путеводителей по городу Екатеринбургу и изготовителю конфет о взыскании компенсаций за незаконное использование изображений памятника основателям города Татищеву и де Геннину.
В данных делах сначала нам удалось одержать победу над УПРАВИС, в том числе в Суде по интеллектуальным правам, на том основании что использовалось изображение памятника как комплексного произведения, а не сугубо изображения скульптуры, права на которую были переданы в управление УПРАВИС. Однако судья Верховного суда РФ Р.А. Хатыпова её обнулила, отправив дела № А60-53343/2018 и № А60-52742/2018 на пересмотр в Арбитражный суд Свердловской области (определения СКЭС ВС РФ от 22.12.2020 № 309-ЭС20-12797 и от 18.02.2021 № 309-ЭС20-18027). Под впечатлением этого СИП также отменил вынесенные против УПРАВИС судебные акты по делу № А60-52722/2018, которое попало к нему на рассмотрение с запозданием.
Поскольку первоначальная защитная позиция против исков УПРАВИС была полностью перечеркнута, на новом круге рассмотрения нами был заявлен новый довод о правомерности использования изображения скульптуры памятника основателям Екатеринбурга Татищеву и де Геннину в силу нормы о цитировании произведения (подп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ).
Дело № А60-52742/2018 было прекращено в связи с ликвидацией ответчика. Дело № А60-53343/2018 закончилось победой УПРАВИС. Суды, включая СИП (судья Мындя Д.И.), довод о цитировании проигнорировали.
А вот судебные акты по делу № А60-52722/2018, вынесенные на втором круге рассмотрения в пользу УПРАВИС, СИП (судья Борисова Ю.В.) отменил и отправил дело на 3 круг в апелляцию в связи с необходимости оценки довода ответчика о цитировании скульптуры.
После этого апелляционная инстанция прозрела, увидела данный довод в жалобе и сегодня вынесла постановление о полном отказе в иске УПРАВИС в силу того, что ответчик ООО «Риал Рашн Экспедишн» выполнил требования ГК о цитировании скульптуры.
В разрезе ведения судебного процесса данный кейс наглядно показывает роль личности судьи в истории и что нужно всегда идти до конца и не сдаваться. Смелость и упорство города берет и Хатыпову преодолевает!
Да!
Кто меня знает по Фэйсбуку должны вспомнить хэштег #памятникивнезакона, которым я помечал посты о рассмотрении серии судебных дел по исками организации по коллективному управлению правами УПРАВИС к издателям путеводителей по городу Екатеринбургу и изготовителю конфет о взыскании компенсаций за незаконное использование изображений памятника основателям города Татищеву и де Геннину.
В данных делах сначала нам удалось одержать победу над УПРАВИС, в том числе в Суде по интеллектуальным правам, на том основании что использовалось изображение памятника как комплексного произведения, а не сугубо изображения скульптуры, права на которую были переданы в управление УПРАВИС. Однако судья Верховного суда РФ Р.А. Хатыпова её обнулила, отправив дела № А60-53343/2018 и № А60-52742/2018 на пересмотр в Арбитражный суд Свердловской области (определения СКЭС ВС РФ от 22.12.2020 № 309-ЭС20-12797 и от 18.02.2021 № 309-ЭС20-18027). Под впечатлением этого СИП также отменил вынесенные против УПРАВИС судебные акты по делу № А60-52722/2018, которое попало к нему на рассмотрение с запозданием.
Поскольку первоначальная защитная позиция против исков УПРАВИС была полностью перечеркнута, на новом круге рассмотрения нами был заявлен новый довод о правомерности использования изображения скульптуры памятника основателям Екатеринбурга Татищеву и де Геннину в силу нормы о цитировании произведения (подп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ).
Дело № А60-52742/2018 было прекращено в связи с ликвидацией ответчика. Дело № А60-53343/2018 закончилось победой УПРАВИС. Суды, включая СИП (судья Мындя Д.И.), довод о цитировании проигнорировали.
А вот судебные акты по делу № А60-52722/2018, вынесенные на втором круге рассмотрения в пользу УПРАВИС, СИП (судья Борисова Ю.В.) отменил и отправил дело на 3 круг в апелляцию в связи с необходимости оценки довода ответчика о цитировании скульптуры.
После этого апелляционная инстанция прозрела, увидела данный довод в жалобе и сегодня вынесла постановление о полном отказе в иске УПРАВИС в силу того, что ответчик ООО «Риал Рашн Экспедишн» выполнил требования ГК о цитировании скульптуры.
В разрезе ведения судебного процесса данный кейс наглядно показывает роль личности судьи в истории и что нужно всегда идти до конца и не сдаваться. Смелость и упорство города берет и Хатыпову преодолевает!
👏9🔥3🏆2
Импортозамещение в действии. Опытным путем установлено, что сайты арбитражных судов открываются только в Яндекс.Браузере.
А судья Мындря Д.И. перешла на работу из Суда по интеллектуальным правам обратно в АС Уральского округа. Вход в здание в непосредственной близи с данным памятником. Будет сейчас ходить на работу и вспоминать, что цитировать эту прелесть не разрешила 😄
😁8🔥1
Расходы на расходы. Можно или нельзя?
Продолжу тематику взыскания судебных расходов.
Когда-то (до внесения изменений в ст. 112 АПК РФ в 2010 году) было модным взыскивать «расходы на расходы». То есть сначала подавалось основное заявление о взыскании судебных расходов, понесенных на стадии рассмотрения дела по существу. После этого подавалось дополнительное заявление о взыскании судебных расходов за ведение суб-процесса о взыскании основных судрасходов. Причем такие заявления могли быть поданы обеими сторонами, исходя из пропорции размера удовлетворенных и отказанных требований по основному заявлению (в итоге проигравшая спор сторона могла взыскать с выигравшей стороны весьма приличную сумму). Теоретически раньше можно было судиться по взысканию различных судрасходов бесконечно.
Но вот грянули поправки в ст. 112 АПК РФ. В 2010 было установлено, что заявление о взыскании судрасходов может подано в суд в течение 6 месяцев с дня вынесения последнего судебного акта по существу спора. А в 2018 году этот срок был сокращен до 3 месяцев.
Казалось бы теперь взыскать судрасходы за подготовку и рассмотрение заявления о взыскании судрасходов можно только при внесении клиентом этой платы авансом и включении ее в состав общей суммы заявляемых к возмещению судрасходов.
Однако оказывается, что все гораздо интересней.
Дополнительным постановлением Суда по интеллектуальным правам от 17.01.2023 по делу № А60-9876/2021 в пользу ИП Гаврюшина С.Н. с ООО «В Контакте» взысканы судрасходы по оплате услуг представителя в СИПе по вопросу взыскания судрасходов.
Степень адекватности судрасходов ИП Гаврюшина С.Н. получилась чуть выше чем у «Бейкер и Макензи» (10%). В денежном выражении СИП присудил всего 5 000 рублей. Немного, но зацените сам прецедент.
Продолжу тематику взыскания судебных расходов.
Когда-то (до внесения изменений в ст. 112 АПК РФ в 2010 году) было модным взыскивать «расходы на расходы». То есть сначала подавалось основное заявление о взыскании судебных расходов, понесенных на стадии рассмотрения дела по существу. После этого подавалось дополнительное заявление о взыскании судебных расходов за ведение суб-процесса о взыскании основных судрасходов. Причем такие заявления могли быть поданы обеими сторонами, исходя из пропорции размера удовлетворенных и отказанных требований по основному заявлению (в итоге проигравшая спор сторона могла взыскать с выигравшей стороны весьма приличную сумму). Теоретически раньше можно было судиться по взысканию различных судрасходов бесконечно.
Но вот грянули поправки в ст. 112 АПК РФ. В 2010 было установлено, что заявление о взыскании судрасходов может подано в суд в течение 6 месяцев с дня вынесения последнего судебного акта по существу спора. А в 2018 году этот срок был сокращен до 3 месяцев.
Казалось бы теперь взыскать судрасходы за подготовку и рассмотрение заявления о взыскании судрасходов можно только при внесении клиентом этой платы авансом и включении ее в состав общей суммы заявляемых к возмещению судрасходов.
Однако оказывается, что все гораздо интересней.
Дополнительным постановлением Суда по интеллектуальным правам от 17.01.2023 по делу № А60-9876/2021 в пользу ИП Гаврюшина С.Н. с ООО «В Контакте» взысканы судрасходы по оплате услуг представителя в СИПе по вопросу взыскания судрасходов.
Степень адекватности судрасходов ИП Гаврюшина С.Н. получилась чуть выше чем у «Бейкер и Макензи» (10%). В денежном выражении СИП присудил всего 5 000 рублей. Немного, но зацените сам прецедент.
👍6
Fair use путем свободного цитирования
Появился текст постановления 17 Арбитражного апелляционного суда от 19.01.2023 по делу № А60-52722/2018 по иску УПРАВИС к ИП Чеботаевой М.В., впоследствии к ООО «Реал Рашн Экспедишн» о взыскании компенсации за использование изображений скульптур памятников основателям Екатеринбурга Татищеву и де Геннину и писателю Мамину-Сибиряку, которым на 3 круге рассмотрения дела в удовлетворении иска отказано в полном объеме.
Выжимка из постановления:
🔻Сфера применения положений о цитировании
Для применения нормы подп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ не имеет значения, являлось ли произведение основным объектом использования и осуществлялось ли использование с коммерческой целью. Допускается цитирование любого охраняемого авторским правом произведения науки, литературы и искусства.
🔻 Требования к правомерному свободному цитированию
Цитирование допускается, если произведение на законных основаниях стало общественно доступным. Цитирование должно быть осуществлено в целях и в объеме, указанных подп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ.
🔻 Применение положений о цитировании к обстоятельствам дела
Ответчиком были соблюдены все условия цитирования произведений. Цитаты (изображения скульптур) включены в путеводитель с информационной целью: читатели таким образом проинформированы о том, что в Екатеринбурге находятся соответствующие произведения искусства, являющиеся достопримечательностями города. Ссылка истца на ГОСТ и на наличие в нем информационных и справочных изданий является неубедительной. Норма подп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ не ограничивает случаи ее применения рамками информационных изданий. Информационной должна быть цель использования цитаты, а не издание, в котором цитата используется.
Ответчик указал место расположения скульптур как источник заимствования произведений. Ответчик указал автора скульптуры памятника Татищеву и де Геннину. Закон не содержит императивных требований к форме указания информации об авторе. Нет требований указывать имя автора только под / над / справа / слева от цитируемого произведения. Просто из такого указания читателю должно стать понятно, что указанный человек является автором произведения. Имя автора второй скульптуры было правомерно не указано ответчиком на основании п. 3 ст. 10 Бернской конвенции.
Появился текст постановления 17 Арбитражного апелляционного суда от 19.01.2023 по делу № А60-52722/2018 по иску УПРАВИС к ИП Чеботаевой М.В., впоследствии к ООО «Реал Рашн Экспедишн» о взыскании компенсации за использование изображений скульптур памятников основателям Екатеринбурга Татищеву и де Геннину и писателю Мамину-Сибиряку, которым на 3 круге рассмотрения дела в удовлетворении иска отказано в полном объеме.
Выжимка из постановления:
🔻Сфера применения положений о цитировании
Для применения нормы подп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ не имеет значения, являлось ли произведение основным объектом использования и осуществлялось ли использование с коммерческой целью. Допускается цитирование любого охраняемого авторским правом произведения науки, литературы и искусства.
🔻 Требования к правомерному свободному цитированию
Цитирование допускается, если произведение на законных основаниях стало общественно доступным. Цитирование должно быть осуществлено в целях и в объеме, указанных подп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ.
🔻 Применение положений о цитировании к обстоятельствам дела
Ответчиком были соблюдены все условия цитирования произведений. Цитаты (изображения скульптур) включены в путеводитель с информационной целью: читатели таким образом проинформированы о том, что в Екатеринбурге находятся соответствующие произведения искусства, являющиеся достопримечательностями города. Ссылка истца на ГОСТ и на наличие в нем информационных и справочных изданий является неубедительной. Норма подп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ не ограничивает случаи ее применения рамками информационных изданий. Информационной должна быть цель использования цитаты, а не издание, в котором цитата используется.
Ответчик указал место расположения скульптур как источник заимствования произведений. Ответчик указал автора скульптуры памятника Татищеву и де Геннину. Закон не содержит императивных требований к форме указания информации об авторе. Нет требований указывать имя автора только под / над / справа / слева от цитируемого произведения. Просто из такого указания читателю должно стать понятно, что указанный человек является автором произведения. Имя автора второй скульптуры было правомерно не указано ответчиком на основании п. 3 ст. 10 Бернской конвенции.
🔥9👍1
Вчера отправили кассационную жалобу в СИП, в которой оспорен вывод судов о том, что размещение логотипа поверх фотоизображения является переработкой фотографии. А как вы считаете?
Anonymous Poll
24%
да, это переработка
76%
нет, тут нет никакой переработки
Под опросом о том является ли переработкой фотографии размещение на фотоизображении логотипа был оставлен комментарий, что это не переработка, а нарушение личного неимущественного права автора на неприкосновенность произведения.
В связи с этим отмечу, что вопрос о том, является ли размещение логотипа поверх фотографии переработкой фотографии был рассмотрен в Определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 20.09.2022 № 58-КГ22-7-К9. В данном деле СК по гражданским делам ВС РФ со ссылкой на абзац второй пункта 87 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 г. № 10 пришла к выводу, что размещение логотипа поверх фотографии не связано с созданием нового произведения на основе имеющегося. Такие действия порождают нарушение не исключительного права на произведение, а личного неимущественного права автора на неприкосновенность произведения (абзац первый п. 1 ст. 1266 ГК РФ).
На данный судебный акт привели ссылку в поданной в СИП кассационной жалобе.
В связи с этим отмечу, что вопрос о том, является ли размещение логотипа поверх фотографии переработкой фотографии был рассмотрен в Определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 20.09.2022 № 58-КГ22-7-К9. В данном деле СК по гражданским делам ВС РФ со ссылкой на абзац второй пункта 87 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 г. № 10 пришла к выводу, что размещение логотипа поверх фотографии не связано с созданием нового произведения на основе имеющегося. Такие действия порождают нарушение не исключительного права на произведение, а личного неимущественного права автора на неприкосновенность произведения (абзац первый п. 1 ст. 1266 ГК РФ).
На данный судебный акт привели ссылку в поданной в СИП кассационной жалобе.
🔥11👍2
Если поедЕте в судебную командировку в г. Тюмень, то знайте, что в гостинице "Восток" есть один очень специализированный номер. Здесь можно помолиться перед заседанием Фемиде и зарядиться энергией перед выступлением у образа Владимира Вольфовича.
😁5❤4👍3
О выступлениях в суде
(навеяно образом Владимира Вольфовича)
Недавно прошел курс по судебной риторике в «Статуте» адвокатов Артура Большакова и Елены Челышевой. С точки зрения авторов курса, и я с ними совершенно согласен, самое главное в выступлении — это энергетика оратора. Конечно, не надо делать это так как делал Владимир Вольфович, но большинству спикеров не хватает «газа». А источник «топлива» в выступлении, на мой взгляд, — это твердая уверенность юриста в обоснованности отстаиваемой позиции.
Применительно к содержанию выступления важно отжать всю воду. Если вы выступаете в апелляции и кассации, сторитейлинг по обстоятельствам дела недопустим. Судьи сразу взрываются, когда им начинают рассказывать как было дело и как оно рассматривалось в суде первой инстанции. Только доводы и их аргументация и опровержение доводов оппонентов.
Тайминг очень важен (признаюсь, это моя слабая сторона). Нужно уважать время судей (это касается всего — в том числе и подготовки понятных документов и заблаговременности их представления). В апелляции и кассации желательно иметь варианты речи на 15 мин. и на 5 мин., а также заранее знать, что ответить на классический провокационный вопрос суда: «Вашу жалобу мы читали, Вам есть что добавить?».
Руки свободны для умеренной жестикуляции (никаких бумажек). Вся фактура и нормативные ссылки должны быть загружены в оперативную память. Смотрим судьям в глаза.
Если проснулись «боковые» и стали задавать вопросы, то это уже успех!
(навеяно образом Владимира Вольфовича)
Недавно прошел курс по судебной риторике в «Статуте» адвокатов Артура Большакова и Елены Челышевой. С точки зрения авторов курса, и я с ними совершенно согласен, самое главное в выступлении — это энергетика оратора. Конечно, не надо делать это так как делал Владимир Вольфович, но большинству спикеров не хватает «газа». А источник «топлива» в выступлении, на мой взгляд, — это твердая уверенность юриста в обоснованности отстаиваемой позиции.
Применительно к содержанию выступления важно отжать всю воду. Если вы выступаете в апелляции и кассации, сторитейлинг по обстоятельствам дела недопустим. Судьи сразу взрываются, когда им начинают рассказывать как было дело и как оно рассматривалось в суде первой инстанции. Только доводы и их аргументация и опровержение доводов оппонентов.
Тайминг очень важен (признаюсь, это моя слабая сторона). Нужно уважать время судей (это касается всего — в том числе и подготовки понятных документов и заблаговременности их представления). В апелляции и кассации желательно иметь варианты речи на 15 мин. и на 5 мин., а также заранее знать, что ответить на классический провокационный вопрос суда: «Вашу жалобу мы читали, Вам есть что добавить?».
Руки свободны для умеренной жестикуляции (никаких бумажек). Вся фактура и нормативные ссылки должны быть загружены в оперативную память. Смотрим судьям в глаза.
Если проснулись «боковые» и стали задавать вопросы, то это уже успех!
👍23
Уголовное право (всё, что за рамками правовой оценки нарушения традиционных 10 заповедей) — это цивилистика, доведенная до абсурда.
👍5
Может ли арбитражный суд отказать в иске о защите авторских прав, сославшись на недоказанность авторства?
Я думал, что нет (презумпция авторства и всё такое). Но оказалось, что может, ибо в наших судах возможно всё!
Однако такое положение вещей продержалось не долго.
Только что мои прекрасные коллеги адвокат Светлана Кололеева и патентный поверенный Ксения Коростелёва в 17 Арбитражном апелляционном суде отменили судебное решение об отказе в иске и взыскали более 2,5 млн. рублей компенсации за нарушение авторских прав на изображения.
Дело № А60-2892/2022.
Я думал, что нет (презумпция авторства и всё такое). Но оказалось, что может, ибо в наших судах возможно всё!
Однако такое положение вещей продержалось не долго.
Только что мои прекрасные коллеги адвокат Светлана Кололеева и патентный поверенный Ксения Коростелёва в 17 Арбитражном апелляционном суде отменили судебное решение об отказе в иске и взыскали более 2,5 млн. рублей компенсации за нарушение авторских прав на изображения.
Дело № А60-2892/2022.
👍9
Цивилистика, доведенная до абсурда (тм).
В чем совершенно точно успешно наше Минобороны — так это в коммерциализации прав интеллектуальной собственности. Всё никак не дает ему покоя то, что солдаты продают сухпайки «Армии России» в «неавторизованные» военторги. Как говорится, война войной, а иски к «нарушителям» ИС по расписанию. Теперь к вопросу подключалось «око государево» аkа Прокуратура РФ. Если в рамках классической контрольной закупки «улов» в виде 1 ед. приобретенного товара выглядит не очень то солидно для обоснования сколько-нибудь крупной компенсации, то погружение в цивилистику «ока» сегодня позволило изъять у доверителя (другого чем в деле № А60-60491/2021) всё, что было в магазине — более 50 сухпайков.
Вообще вопрос конечно интересный: может ли правообладатель определить судьбу товара, маркированного своим товарным знаком? Например, запретить дальнейший оборот, нанеся на упаковку обозначение «НЕ ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖИ»? Кажется, несмотря на массовую судебную практику по товарному знаку «Армия России», на рассмотрение Суда по интеллектуальным павам до сих пор эту проблему никто не проставил. Однако по всей видимости разобраться с этим всё-таки придется. Ведь когда мы имеем дело с «цивилистикой, доведенной до абсурда», то обсуждается вопрос не о размере компенсации, а о том будет ли возбуждено уголовное дело по ст. 180 УК РФ либо всего лишь дело об административном правонарушении по ст. 14.10 КоАП РФ.
В чем совершенно точно успешно наше Минобороны — так это в коммерциализации прав интеллектуальной собственности. Всё никак не дает ему покоя то, что солдаты продают сухпайки «Армии России» в «неавторизованные» военторги. Как говорится, война войной, а иски к «нарушителям» ИС по расписанию. Теперь к вопросу подключалось «око государево» аkа Прокуратура РФ. Если в рамках классической контрольной закупки «улов» в виде 1 ед. приобретенного товара выглядит не очень то солидно для обоснования сколько-нибудь крупной компенсации, то погружение в цивилистику «ока» сегодня позволило изъять у доверителя (другого чем в деле № А60-60491/2021) всё, что было в магазине — более 50 сухпайков.
Вообще вопрос конечно интересный: может ли правообладатель определить судьбу товара, маркированного своим товарным знаком? Например, запретить дальнейший оборот, нанеся на упаковку обозначение «НЕ ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖИ»? Кажется, несмотря на массовую судебную практику по товарному знаку «Армия России», на рассмотрение Суда по интеллектуальным павам до сих пор эту проблему никто не проставил. Однако по всей видимости разобраться с этим всё-таки придется. Ведь когда мы имеем дело с «цивилистикой, доведенной до абсурда», то обсуждается вопрос не о размере компенсации, а о том будет ли возбуждено уголовное дело по ст. 180 УК РФ либо всего лишь дело об административном правонарушении по ст. 14.10 КоАП РФ.
👍2
«Суд апелляционной инстанции сопоставил 259 графических изображений кроватей, размещенных ответчиком в интернет-каталоге предлагаемой к продаже продукции на сайте интернет-магазина мебели «Гермес-мебель» germes-mebel96.ru, со всеми представленными в дело фотоснимками и графическими изображениями, в том числе, представленными в электронном виде».
Появилось постановление 17 Арбитражного апелляционного суда от 02.03.2023 по делу № А60-2892/2022 о защите авторских прав на каталог изображений кроватей.
Доверительный управляющий правами правообладателя на изображения предъявил иск к владельцу интернет-магазина, на котором изображения были размещены без согласия правообладателя. Суд первой инстанции в иске отказал, сославшись на недоказанность авторства и наличие формальных недостатков цепочки договоров о передаче защищаемых прав.
Апелляция в данном деле отработала именно как апелляция на 100% и пересмотрела выводы об авторстве на спорные произведения. Почти весь объем данного образцово-показательного постановления 17 ААС посвящен вопросам переоценки фактов. Интересно, что свои выводы по делу апелляционный суд обосновал не только представленными доказательствами, но аудиопротоколами судебных заседаний (кажется, вижу такое впервые):
«Как следует из аудиопротокола судебного заседания и не опровергается иными доказательствами дела, Букрин А.Л. о своём авторстве в отношении спорных объектов не заявлял, передачу ответчику тех изображений, которые были размещены в интернет-каталоге, не подтверждал. Указание в обжалуемом решении на то, что «прибывший в судебное заседание Букрин А.Л. … пояснил, что является автором спорных произведений», не соответствует фактическим обстоятельствам дела, не основано на доказательствах».
Итак, апелляционные суды далеко не всегда «штампуют». Формула успеха = хорошо написанная апелляционная жалоба + убеждающие в правоте апеллянта дополнительные материалы к жалобе (с применением legal design) + выступления в суде на высоком уровне.
Появилось постановление 17 Арбитражного апелляционного суда от 02.03.2023 по делу № А60-2892/2022 о защите авторских прав на каталог изображений кроватей.
Доверительный управляющий правами правообладателя на изображения предъявил иск к владельцу интернет-магазина, на котором изображения были размещены без согласия правообладателя. Суд первой инстанции в иске отказал, сославшись на недоказанность авторства и наличие формальных недостатков цепочки договоров о передаче защищаемых прав.
Апелляция в данном деле отработала именно как апелляция на 100% и пересмотрела выводы об авторстве на спорные произведения. Почти весь объем данного образцово-показательного постановления 17 ААС посвящен вопросам переоценки фактов. Интересно, что свои выводы по делу апелляционный суд обосновал не только представленными доказательствами, но аудиопротоколами судебных заседаний (кажется, вижу такое впервые):
«Как следует из аудиопротокола судебного заседания и не опровергается иными доказательствами дела, Букрин А.Л. о своём авторстве в отношении спорных объектов не заявлял, передачу ответчику тех изображений, которые были размещены в интернет-каталоге, не подтверждал. Указание в обжалуемом решении на то, что «прибывший в судебное заседание Букрин А.Л. … пояснил, что является автором спорных произведений», не соответствует фактическим обстоятельствам дела, не основано на доказательствах».
Итак, апелляционные суды далеко не всегда «штампуют». Формула успеха = хорошо написанная апелляционная жалоба + убеждающие в правоте апеллянта дополнительные материалы к жалобе (с применением legal design) + выступления в суде на высоком уровне.
👍7
Обзор_суд_практики_ВС_РФ_по_IP_спорам.pdf
1 MB
Оказывается Суд по интеллектуальным правам заморочился и в один файл собрал все правовые позиции ВС РФ по IP спорам из ежеквартальных обзоров судебной практики. Не могу таким не поделиться.
👍24🔥2
Открываю рубрику #законбессмысленныйибеспощадный
Статья 6 Федерального закона от 06.01.1999 № 7-ФЗ "О народных художественных промыслах":
"Мастер народного художественного промысла вправе осуществлять свою деятельность на условиях трудового договора (контракта) или гражданско-правового договора с юридическим лицом либо в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица"
Статья 6 Федерального закона от 06.01.1999 № 7-ФЗ "О народных художественных промыслах":
"Мастер народного художественного промысла вправе осуществлять свою деятельность на условиях трудового договора (контракта) или гражданско-правового договора с юридическим лицом либо в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица"