IP Litigation pinned «На патент надейся , а сам не плошай 💡 В продолжение темы патентов VERBA LEGAL запускает серию онлайн семинаров по теме «Современные патентные споры. Применимые стратегии сторон в условиях возросшей конкуренции». Дата: 8 августа Время: 10:30 - 11:15 Идея…»
Время деньги
Нужно подать миллиардный иск - есть пара недель до утверждения поправок Совфедом и подписания Президентом. Если отправить досудебную претензию в это время, то можно успеть подать такой иск до вступления в силу поправок о госпошлинах. По старым правилам, то есть 200 тыс. руб. вместо 10 млн. руб.
Нужно подать миллиардный иск - есть пара недель до утверждения поправок Совфедом и подписания Президентом. Если отправить досудебную претензию в это время, то можно успеть подать такой иск до вступления в силу поправок о госпошлинах. По старым правилам, то есть 200 тыс. руб. вместо 10 млн. руб.
❤6👍1
Forwarded from VERBA LEGAL🐝
Госпошлина АПК_LegalAlert.pdf
2 MB
Самое значительное повышение судебных госпошлин предусмотрено для исков с высокими имущественными требованиями.
Для ряда категорий граждан будут введены льготы, в частности они касаются исков, затрагивающих единственное жилье.
#LegalAlert
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤5👍5🔥4
СИП на твоей стороне. Это вам не Яндекс Афиша
Дело Билайн СИП-1239/2023
Увидел в новостях связь с делом Яндекс Афиша. Чуть ли не применение нового подхода. Нужно разграничить, чтобыникто мы не путались.
Роспатент отказал в регистрации знака. Посчитал, что обозначение, поданное Билайн, сходно до степени смешения с противопоставленными знаками из-за включения слов «на твоей стороне». СИП решение Роспатента отменил.
Если Роспатент отказывает в регистрации, то он должен указать соответствующие законные основания для отказа. Какое положение закона регистрация товарного знака нарушит. Для каждого из оснований выработаны критерии проверки на соответствие закону. Выбрал основание - ему и нужно следовать.
Отказ Роспатента был обусловлен несоответствием п. 6 ст. 1483 ГК. Что младший знак (Билайн) сходен до степени смешения с противопоставленными знаками. По этому основанию Роспатент решил, что потребители могут посчитать, что именно из-за включения фразы «на твоей стороне», потребитель может перепутать на стороне какого он производителя. И ошибется потребитель несмотря на слово БИЛАЙН.
Роспатент попытался разделить внутри знака обозначение "БИЛАЙН", хотя его он признал сильным элементом, и обозначение "на твоей стороне". А дальше Роспатент начал сравнивать элемент "на твоей стороне" и его сходство с элементами других товарных знаков. Это и было его ошибкой. Потому что именно по основанию п. 6 ст. 1483 ГК сравнение с противопоставленными знаками должно происходить не только по отдельным элементам, но должно учитываться, как обозначение воспринимается потребителем целиком. Понятно, что при использовании БИЛАЙН, также как и ЯНДЕКС, рядом с общеупотребимыми словами, обладающими слабой различительной способностью, потребитель посчитает спорный товарный знак относимым к БИЛАЙН или ЯНДЕКС. То есть не перепутает, а значит смешения не будет.
Почему важно разграничить с делом Яндекс Афиши?
История в том, что Роспатент в начале конфликта признал Яндекс Афиша и Афиша несходными до степени смешения. По той логике, что указана выше. То есть претензии по п. 6 ст. 1483 ГК были сняты. И поэтому никакой революции в деле Билайн нет, такие дела были и ранее. А то что Роспатент запутался, это да. СИП в первой инстанции даже подчеркнул этот момент:
Продолжение 🔜
Дело Билайн СИП-1239/2023
Увидел в новостях связь с делом Яндекс Афиша. Чуть ли не применение нового подхода. Нужно разграничить, чтобы
Роспатент отказал в регистрации знака. Посчитал, что обозначение, поданное Билайн, сходно до степени смешения с противопоставленными знаками из-за включения слов «на твоей стороне». СИП решение Роспатента отменил.
Если Роспатент отказывает в регистрации, то он должен указать соответствующие законные основания для отказа. Какое положение закона регистрация товарного знака нарушит. Для каждого из оснований выработаны критерии проверки на соответствие закону. Выбрал основание - ему и нужно следовать.
Отказ Роспатента был обусловлен несоответствием п. 6 ст. 1483 ГК. Что младший знак (Билайн) сходен до степени смешения с противопоставленными знаками. По этому основанию Роспатент решил, что потребители могут посчитать, что именно из-за включения фразы «на твоей стороне», потребитель может перепутать на стороне какого он производителя. И ошибется потребитель несмотря на слово БИЛАЙН.
Роспатент попытался разделить внутри знака обозначение "БИЛАЙН", хотя его он признал сильным элементом, и обозначение "на твоей стороне". А дальше Роспатент начал сравнивать элемент "на твоей стороне" и его сходство с элементами других товарных знаков. Это и было его ошибкой. Потому что именно по основанию п. 6 ст. 1483 ГК сравнение с противопоставленными знаками должно происходить не только по отдельным элементам, но должно учитываться, как обозначение воспринимается потребителем целиком. Понятно, что при использовании БИЛАЙН, также как и ЯНДЕКС, рядом с общеупотребимыми словами, обладающими слабой различительной способностью, потребитель посчитает спорный товарный знак относимым к БИЛАЙН или ЯНДЕКС. То есть не перепутает, а значит смешения не будет.
Почему важно разграничить с делом Яндекс Афиши?
История в том, что Роспатент в начале конфликта признал Яндекс Афиша и Афиша несходными до степени смешения. По той логике, что указана выше. То есть претензии по п. 6 ст. 1483 ГК были сняты. И поэтому никакой революции в деле Билайн нет, такие дела были и ранее. А то что Роспатент запутался, это да. СИП в первой инстанции даже подчеркнул этот момент:
Помимо этого, подобный подход по оценке спорного обозначения по отдельным элементам более характерен при оценке на соответствие положениям пункта 10 статьи 1483 ГК РФ, а не пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.
Продолжение 🔜
👍8🔥4❤3
Единая лексическая и семантическая конструкция - п. 10 ст. 1483 ГК
Прекращена в свое время охрана Яндекс Афиша была по п. 10 ст. 1483 ГК. Это другое, отдельное от п. 6 ст. 1483 ГК основание. Суть этого основания в том, что нельзя включать в младший товарный знак более старшие знаки или их элементы. По этому основанию получалось, что Афиша является самостоятельным товарным знаком третьего лица, включение которого в младший товарный знак Яндекс Афиша без разрешения законом запрещено.
С точки зрения логики, чтобы признать, что в младший товарный знак включён какой-либо элемент, нужно признать, что младший товарный знак после такого "включения" будет состоять из двух и более элементов. То есть элементы внутри товарного знака всё еще можно разделить, выделить отдельный элемент, например слово Афиша. Если это сделать можно, то такой выделенный элемент можно отдельно сравнивать с другими старшими товарными знаками и их элементами. В нашем деле Роспатент так и поступил. Сравнил Афиша в знаке Яндекс Афиша со старшим знаком Афиша, установив нарушение.
Но Президиум СИП тогда согласился с нашей позицией и высказал следующий подход:
Почитайте подробнее Постановление Президиума СИП. Суть сводится к тому, что как буквы не воспринимаются как отдельные буквы в словах, так и слова, а также слова с другими элементами, могут восприниматься уже не как отдельные элементы, а как единое целое.
Мы готовили консолидированную позицию на втором круге рассмотрения в СИП и нам вместе с командой Яндекс удалось доказать, что Яндекс Афиша воспринимается потребителями как интернет-сервис компании Яндекс по подбору и продаже билетов. Это новое значение именно этого словосочетания, а значит в товарном знаке был один. Это и позволило выиграть дело.
Основания пункта 6 и пункта 10 статьи 1483 ГК отличаются именно тем, что пункт 10 может применяться в случае, когда младший товарный знак воспринимается потребителем в целом и не может быть перепутан с другими. То есть пункт 6 не работает. Тогда по пункту 10 товарный знак можно разделить на элементы (если их можно разделить) и уже сравнивать отдельные элементы младшего товарного знака со старшими знаками. Что ошибочно сделал Роспатент в настоящем деле, применив не пункт 10, а пункт 6.
Прекращена в свое время охрана Яндекс Афиша была по п. 10 ст. 1483 ГК. Это другое, отдельное от п. 6 ст. 1483 ГК основание. Суть этого основания в том, что нельзя включать в младший товарный знак более старшие знаки или их элементы. По этому основанию получалось, что Афиша является самостоятельным товарным знаком третьего лица, включение которого в младший товарный знак Яндекс Афиша без разрешения законом запрещено.
С точки зрения логики, чтобы признать, что в младший товарный знак включён какой-либо элемент, нужно признать, что младший товарный знак после такого "включения" будет состоять из двух и более элементов. То есть элементы внутри товарного знака всё еще можно разделить, выделить отдельный элемент, например слово Афиша. Если это сделать можно, то такой выделенный элемент можно отдельно сравнивать с другими старшими товарными знаками и их элементами. В нашем деле Роспатент так и поступил. Сравнил Афиша в знаке Яндекс Афиша со старшим знаком Афиша, установив нарушение.
Но Президиум СИП тогда согласился с нашей позицией и высказал следующий подход:
При разрешении вопроса о том, состоит ли «младший» товарный знак из одного или нескольких самостоятельных элементов, недостаточно осуществить формальный, математический подсчет элементов «младшего» товарного знака (количества слов, изображений или иных частей).
Почитайте подробнее Постановление Президиума СИП. Суть сводится к тому, что как буквы не воспринимаются как отдельные буквы в словах, так и слова, а также слова с другими элементами, могут восприниматься уже не как отдельные элементы, а как единое целое.
Мы готовили консолидированную позицию на втором круге рассмотрения в СИП и нам вместе с командой Яндекс удалось доказать, что Яндекс Афиша воспринимается потребителями как интернет-сервис компании Яндекс по подбору и продаже билетов. Это новое значение именно этого словосочетания, а значит в товарном знаке был один. Это и позволило выиграть дело.
Основания пункта 6 и пункта 10 статьи 1483 ГК отличаются именно тем, что пункт 10 может применяться в случае, когда младший товарный знак воспринимается потребителем в целом и не может быть перепутан с другими. То есть пункт 6 не работает. Тогда по пункту 10 товарный знак можно разделить на элементы (если их можно разделить) и уже сравнивать отдельные элементы младшего товарного знака со старшими знаками. Что ошибочно сделал Роспатент в настоящем деле, применив не пункт 10, а пункт 6.
👍8🔥5❤1
Коллеги, о чем сделать следующий вебинар?
Final Results
52%
Основание иска в патентном споре и как доказать нарушение. Подготовка к судебной экспертизе.
32%
Иск об оспаривании авторства патента. В каких спорах применимо и в чем сложность?
16%
Обеспечительные меры в патентных спорах. Что стоит просить, а когда точно откажут?
Аффидевит, у нас отмена!
Определение ВС РФ по делу №А33-19084/2022
Аффидевит теперь не является доказательством авторства. Авторские права иностранцев отменили. Ничего не доказать. Примерно такую трактовку стоит ожидать, если не вчитываться в формулировки.
Стоит ли искать скрытые смыслы в судебных актах? Не стоит. Они возникнут в позициях сторон.
А что в этом деле?
Первая инстанция и апелляция удовлетворили требования иностранной компании (Истец) на основании аффидевита. Написали, что в подтверждение прав представлен аффидевит финансового директора с охраняемым изображением, его отличительными признаками и что права принадлежат компании.
Интересно, что СИП будто предчувствовал проблему отсутствия указания на автора произведения в аффидевите (кто же он, ФИО?). Либо предчувствовал Истец и его позиция легла в основу постановления СИП. В любом случае, в кассации СИП элегантно указывает, что оспаривая презумпцию авторства, Ответчик не указал альтернативного автора и кому права принадлежат, если не Истцу.
Тонкий вопрос стандарта доказывания.
Что сказал ВС, если буквально читать судебные акты (что может иногда не отражать ход разбирательства по делу):
1) Дали аффидевит фин. директора, что «изображение действительно принадлежит Ромашке».
2) Презумпция авторства - это об авторе, а не о переходе по цепочке прав. Нужно было установить автора. А дальше определить, как же права перешли к Ромашке.
3) Нужно сделать вывод, что не должен Ответчик доказывать авторство другого, оспаривать презумпцию, если в суде нет информации об авторе от Истца. То есть презумпция не возникает, оспаривать нечего.
Мы с коллегами вопрос аффидевита и доказывания по таким делам обсуждали неоднократно. Вывод: «Вроде работает».
В действительности, это дело о крайней точке «неубедительности» аффидевитов. Нельзя говорить, что речь о запрете их использования. Скорее, это объяснение, что в аффидевите следует указать:
✔️Автора
✔️Информацию о произведении
✔️Если аффидевит от работодателя или контрагента - о том каким образом права перешли от автора к Истцу
✔️Приложить перечисленные доказательства, цепочку договоров о переходе прав.
Про последний буллит. Здесь нужно понимать, что аффидевит как раз и использовался для случая, когдавсегда иностранный правообладатель не может эту цепочку восстановить. И сложность именно в этом пункте.
Хочется проверить на практике. Аффидевит автора, подтверждающего презумпцию с одновременным указанием на информацию о цепочке передачи прав Истцу. Возможно, здесь вернемся к режиму «Вроде работает».
Определение ВС РФ по делу №А33-19084/2022
Аффидевит теперь не является доказательством авторства. Авторские права иностранцев отменили. Ничего не доказать. Примерно такую трактовку стоит ожидать, если не вчитываться в формулировки.
Стоит ли искать скрытые смыслы в судебных актах? Не стоит. Они возникнут в позициях сторон.
А что в этом деле?
Первая инстанция и апелляция удовлетворили требования иностранной компании (Истец) на основании аффидевита. Написали, что в подтверждение прав представлен аффидевит финансового директора с охраняемым изображением, его отличительными признаками и что права принадлежат компании.
Интересно, что СИП будто предчувствовал проблему отсутствия указания на автора произведения в аффидевите (кто же он, ФИО?). Либо предчувствовал Истец и его позиция легла в основу постановления СИП. В любом случае, в кассации СИП элегантно указывает, что оспаривая презумпцию авторства, Ответчик не указал альтернативного автора и кому права принадлежат, если не Истцу.
Тонкий вопрос стандарта доказывания.
Что сказал ВС, если буквально читать судебные акты (что может иногда не отражать ход разбирательства по делу):
1) Дали аффидевит фин. директора, что «изображение действительно принадлежит Ромашке».
2) Презумпция авторства - это об авторе, а не о переходе по цепочке прав. Нужно было установить автора. А дальше определить, как же права перешли к Ромашке.
3) Нужно сделать вывод, что не должен Ответчик доказывать авторство другого, оспаривать презумпцию, если в суде нет информации об авторе от Истца. То есть презумпция не возникает, оспаривать нечего.
Мы с коллегами вопрос аффидевита и доказывания по таким делам обсуждали неоднократно. Вывод: «Вроде работает».
В действительности, это дело о крайней точке «неубедительности» аффидевитов. Нельзя говорить, что речь о запрете их использования. Скорее, это объяснение, что в аффидевите следует указать:
✔️Автора
✔️Информацию о произведении
✔️Если аффидевит от работодателя или контрагента - о том каким образом права перешли от автора к Истцу
✔️Приложить перечисленные доказательства, цепочку договоров о переходе прав.
Про последний буллит. Здесь нужно понимать, что аффидевит как раз и использовался для случая, когда
Хочется проверить на практике. Аффидевит автора, подтверждающего презумпцию с одновременным указанием на информацию о цепочке передачи прав Истцу. Возможно, здесь вернемся к режиму «Вроде работает».
👍8❤2🔥2
Forwarded from Журнал Суда по интеллектуальным правам
На сайте Суда по интеллектуальным правам опубликованы Рекомендации Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с определением критериев творческой деятельности на примере фотографий, утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.06.2024 № СП-22/13.
Обсуждение этих вопросов состоялось в ходе заседания Совета 16.02.2024, материалы и протокол заседания опубликованы в Журнале Суда по интеллектуальным правам (№ 2(44) 2024).
Скоро текст рекомендаций будет размещен в текстовом формате на нашем сайте.
Обсуждение этих вопросов состоялось в ходе заседания Совета 16.02.2024, материалы и протокол заседания опубликованы в Журнале Суда по интеллектуальным правам (№ 2(44) 2024).
Скоро текст рекомендаций будет размещен в текстовом формате на нашем сайте.
🔥7❤1👍1
Коллеги, привет!
Есть тема. Вы проголосовали и выбрали вторую тему для онлайн-семинара.
Дата: 4 сентября
Время: 10:30-11:15
☄️ Тема: Основание иска в патентном споре и как доказать нарушение? Подготовка к судебной экспертизе
Мы поговорим об:
📌 Основании иска в делах о нарушении прав на патент.
📌 Изменении основания иска и различии между основанием и доказательствами.
📌 Доказательствах в делах о нарушении прав на патент.
📌 Подготовке к судебной экспертизе по таким делам.
Приглашаю зарегистрироваться на семинар и можете указать интересующие вас вопросы по теме для обсуждения. Вопросы также можно написать в комментарии к посту 🤝
Есть тема. Вы проголосовали и выбрали вторую тему для онлайн-семинара.
Дата: 4 сентября
Время: 10:30-11:15
Мы поговорим об:
Приглашаю зарегистрироваться на семинар и можете указать интересующие вас вопросы по теме для обсуждения. Вопросы также можно написать в комментарии к посту 🤝
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
verba-legal.timepad.ru
Основание иска в патентном споре и как доказать нарушение? Подготовка к судебной экспертизе / События на TimePad.ru
Онлайн-семинар
👍6🔥5❤4👎1
IP Litigation pinned «Коллеги, привет! Есть тема. Вы проголосовали и выбрали вторую тему для онлайн-семинара. Дата: 4 сентября Время: 10:30-11:15 ☄️ Тема: Основание иска в патентном споре и как доказать нарушение? Подготовка к судебной экспертизе Мы поговорим об: 📌 Основании…»
Тайная цена отчуждения станет явной
Для отчуждения регистрируемых объектов IP требуется соответствующая регистрация. Например, для товарного знака необходимо обратиться в Роспатент.
Какое-то время регистрации подлежал договор отчуждения. Сейчас регистрации подлежит сам переход права. После таких изменений в Роспатенте стали проще относиться к содержанию договоров об отчуждении. На практике сторонам проще его не предоставлять.
Если предоставлять приходится, то раньше и сейчас можно было предоставить договор, а стоимость отчуждения определить в приложении к договору. Для Роспатента важно было само отчуждение, а не цена договора.
Санкции санкциями и вот тебе. Кто бы думал что так случится? Роспатент отказывает в регистрации отчуждения правообладателю из недружественной страны, т.к Роспатент должен проверить стоимость такого отчуждения в договоре. Поэтому Роспатенту теперь нужно предоставить экземпляр договора или его нотариальную копию.
Это интересно, потому что бывают случаи, когда в конфликтах не показывают не большую, а наоборот, номинальную стоимость отчуждения. При таком отчуждении от недружественного правообладателя нужно быть готовым к раскрытию стоимости.
Для отчуждения регистрируемых объектов IP требуется соответствующая регистрация. Например, для товарного знака необходимо обратиться в Роспатент.
Какое-то время регистрации подлежал договор отчуждения. Сейчас регистрации подлежит сам переход права. После таких изменений в Роспатенте стали проще относиться к содержанию договоров об отчуждении. На практике сторонам проще его не предоставлять.
Если предоставлять приходится, то раньше и сейчас можно было предоставить договор, а стоимость отчуждения определить в приложении к договору. Для Роспатента важно было само отчуждение, а не цена договора.
Санкции санкциями и вот тебе. Кто бы думал что так случится? Роспатент отказывает в регистрации отчуждения правообладателю из недружественной страны, т.к Роспатент должен проверить стоимость такого отчуждения в договоре. Поэтому Роспатенту теперь нужно предоставить экземпляр договора или его нотариальную копию.
Это интересно, потому что бывают случаи, когда в конфликтах не показывают не большую, а наоборот, номинальную стоимость отчуждения. При таком отчуждении от недружественного правообладателя нужно быть готовым к раскрытию стоимости.
👍11❤2🔥2👎1
Об обеспечительных мерах в патентных спорах в фарме. Коллеги из GxP News разместили мою заметку в формате колонки без корректировок 👍 Поэтому можно читать как есть.
GxP News
Проблема вывода на рынок дженериковых препаратов до окончания срока действия патентов производителей инновационных ЛП | Колонки…
Недавно стало известно о выпуске в оборот дженерика популярного антикоагулянта «Ксарелто» от Bayer, защищенного патентом. «Дочка» компании «Промомед» ‒ АО. Колонки GxP News.
🔥10❤1👍1
Таблица_сравнения_кандидатур_экспертов_IP_Litigation_jpeg.png
89.7 KB
Коллеги, таблица для подготовки к экспертизе в споре.
Можно использовать для любого дела, где требуется экспертиза. Добавляете экспертов оппонентов, выделяете отличия в Вашу пользу цветом, для наглядности.
Формат ворд редактируемый, копируйте саму таблицу в нужный файл и готово👇
Можно использовать для любого дела, где требуется экспертиза. Добавляете экспертов оппонентов, выделяете отличия в Вашу пользу цветом, для наглядности.
Формат ворд редактируемый, копируйте саму таблицу в нужный файл и готово
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥15❤1
КМЮФ 2024
26–27 сентября в Казани проходит III Казанский международный юридический форум — одно из ключевых и масштабных юридических событий России.
Выступил в сессии: «Интеллектуальная собственность: тенденции развития». С прекрасными спикерами и модератором Новоселовой Людмилой Александровной.
Из юридических мнений Людмилы Александровны:
✔️ Дело в ВС об аффидевите не может изменить общий подход судов в силу положений, заложенных в ПП ВС. Поэтому все вопросы к содержанию аффидевита, но это остается быть доказательством. Писал свое мнение об этом в посте выше.
✔️ Регулировать ИИ излишне не стоит. Права на созданные объекты в ИИ-сервисах (Шедеврум) могут быть распределены между пользователем и платформой в пользовательском соглашении.
✔️ Параллельный импорт - это политическая, а не правовая реальность, всё может меняться
Я рассказал о патентных спорах по служебным объектам. Практики немного, хотелось бы, чтобы СИП глубже изучал вопрос творческого вклада авторов при рассмотрении споров об оспаривании авторства.
Подробнее о форуме читайте по ссылке.
26–27 сентября в Казани проходит III Казанский международный юридический форум — одно из ключевых и масштабных юридических событий России.
Выступил в сессии: «Интеллектуальная собственность: тенденции развития». С прекрасными спикерами и модератором Новоселовой Людмилой Александровной.
Из юридических мнений Людмилы Александровны:
✔️ Дело в ВС об аффидевите не может изменить общий подход судов в силу положений, заложенных в ПП ВС. Поэтому все вопросы к содержанию аффидевита, но это остается быть доказательством. Писал свое мнение об этом в посте выше.
✔️ Регулировать ИИ излишне не стоит. Права на созданные объекты в ИИ-сервисах (Шедеврум) могут быть распределены между пользователем и платформой в пользовательском соглашении.
✔️ Параллельный импорт - это политическая, а не правовая реальность, всё может меняться
Я рассказал о патентных спорах по служебным объектам. Практики немного, хотелось бы, чтобы СИП глубже изучал вопрос творческого вклада авторов при рассмотрении споров об оспаривании авторства.
Подробнее о форуме читайте по ссылке.
❤11👍10🔥1