Прочёл в законе – Telegram
Прочёл в законе
11.9K subscribers
313 photos
5 videos
9 files
682 links
Автор - Александр Малютин, судебный юрист.

Основная специализация - банкротство, оспаривание сделок и ответственность руководителей

📧Обратная связь и консультация:
@amalyutin

Life канал @runandlaw

РКН: https://clck.ru/3QcjNP
Download Telegram
💸Судебная практика о внесудебном банкротстве
В первом номере 2023 г. журнала «Цивилистика» опубликован большой материал по внесудебному банкротству граждан.

Делюсь судебной практикой, которая показалась мне интересной.

1. Может ли отсутствие акта судебного пристава-исполнителя о невозможности взыскания в связи с отсутствием у должника имущества быть основанием для возбуждения судебной процедуры банкротства?

📂Фабула:
08.12.2020 гражданка обратилась в МФЦ с заявлением о возбуждении внесудебной процедуры банкротства. Одним из указанных в заявлении кредиторов был Банк ВТБ.

29.04.2021 Банк ВТБ обратился в Арбитражный суд с заявлением о признании гражданки банкротом (т. е. просил ввести судебную процедуру банкротства). В качестве одного из оснований введения судебной процедуры Банк указал на отсутствие акта судебного пристава-исполнителя о невозможности взыскания из-за отсутствия имущества.

08.06.2021 МФЦ опубликовало сообщение о завершении процедуры внесудебного банкротства в отношении гражданки.

Суд первой инстанции прекратил производство по заявлению Банка. Суд апелляционной инстанции решение поддержал.

⚖️Позиции судов:
▪️«Поскольку на дату судебного заседания иных заявлений о признании должника банкротом не поступило, доказательств наличия у должника имущества или иного существенного изменения его имущественного положения, позволяющего полностью или в значительной части исполнить свои обязательства перед кредиторами, не имеется, суд пришел к выводу, что производство по делу о банкротстве следует прекратить на основании пункта 2 статьи 213.6 Закона о банкротстве»;
▪️«Ссылка подателя жалобы на то, что в деле отсутствует акт судебного пристава-исполнителя о невозможности взыскания в связи с отсутствием у должника имущества; исполнительное производство Банком не инициировалось, информации о наличии/отсутствии у должника имущества или доходов, не имеется, отклоняется судом апелляционной инстанции, поскольку доказательств наличия имущества должника Банком не представлено».

💬Я проверил сведения о должнице. Согласно информации в ЕФРСБ, помимо долга перед Банком ВТБ имелась задолженность перед ещё двумя банками на общую сумму 142 000 руб. В банке данных исполнительных производств отсутствует (либо не сохранилась) информация о возбужденных делах в отношении гражданки. Поэтому узнать точно каким образом оканчивались исполнительные производства невозможно.

2. В каких случаях наличие неоконченных исполнительных производств не является препятствием для внесудебного банкротства?

📂Фабула:
Банк обратился с иском к МФЦ о признании незаконными действий по принятию заявления и возбуждению процедуры внесудебного банкротства в отношении гражданина. В обосновании иска Банк указал, что в отношении гражданина было возбуждено несколько исполнительных производств, часть из которых не была окончена на момент возбуждения внесудебного банкротства.

Суд в удовлетворении иска отказал. Апелляция решение поддержала.

⚖️Позиции судов:
▪️«МФЦ осуществлена проверка наличия сведений о возвращении исполнительного документа взыскателю по основаниям, а также отсутствия сведений о ведении иных исполнительных производств, возбужденных после даты возвращения исполнительного документа взыскателю и не оконченных или не прекращенных на момент проверки сведений. По результатам проверки установлено, что в отношении гражданина имеется оконченное исполнительное производство от 19.03.2021 (указана дата окончания исполнительного производства – 30.09.2021), сведения о ведении иных исполнительных производств, возбужденных после даты возвращения исполнительного документа, отсутствовали».
▪️«Положения статей закона в качестве основания для возврата заявления должнику указывают на наличие возбужденных производств именно после даты последнего возвращения исполнительного документа взыскателю, а не на наличие других производств вообще, возбужденных ранее даты возвращения исполнительного документа в связи с отсутствием у должника имущества»

📍Таким образом, не обязательно, чтобы в отношении должника были прекращены все исполнительные производства.
👍5👀1
📟Правовая природа SMS о повышении стоимости абонентской платы
Моё мнение по опросу выше.

На первый взгляд может показаться, что SMS - это юридически значимое сообщение. Такие сообщения регулируются ст. 165.1 ГК РФ, но я считаю, что нет. Юридически значимое сообщение – это заявления, уведомления, извещения и. т. д. Такие сообщения могут лишь выражать волю отправителя сообщения на наступление определенных правовых последствий. Важно, что воля лица, получившего сообщение, никак не влияет на то наступит это последствие или нет (это называют ещё сделкоподобными действиями).

📧Самый актуальный пример – электронная повестка и накладываемые ограничения ввиду неявки по ней. В Германии к таким видам сделкоподобных действий относят предупреждения о прекращении противоправных действий.

В нашем примере SMS не подходит под признаки ст. 165. 1 ГК РФ, так как воля получателя сообщения имеет значение. Это следует не только из существа гражданских правоотношений, но и из Правил оказания услуг телефонной связи. В силу п. 24 и 29 Правил оператор вправе менять условия действующих тарифов. Обратите внимание, не изменять договор в одностороннем порядке, а именно условия тарифов, которые ранее оператор сам установил.

📲Изменение условий договора регулирует п. 47 Правил. Из него следует, что изменения могут быть сделаны путем совершения абонентом конклюдентных действий, перечень и порядок осуществления которых определяются договором.

Оператор обязан не менее чем за 10 дней до изменения действующих тарифов на услуги телефонной связи извещать об этом абонентов.

На сайте Минкосвязи есть информация, что при получении уведомления от оператора связи об изменении действующего тарифного плана абонент вправе:
▪️согласиться с условиями нового тарифного плана;
▪️выбрать и перейти на другой тарифный план оператора связи;
▪️расторгнуть договор с оператором связи

Как правило, если абонент после получения уведомления продолжает пользоваться услугами оператора, то это считается конклюдентными действиями. На этой стадии в силу вступают новые условия договора для абонента.

📵Абонент не лишен права отказаться от действующего тарифа и перейти на иной тариф, либо вовсе уйти к другому оператору. Поэтому воля абонента имеет значение, непосредственно с ней связанно наступление правовых последствий в виде изменения условий обслуживания.

Точно поэтому SMS о повышении абонентской платы не может быть и односторонней сделкой, изменяющей условия договора. Непосредственно SMS ещё ничего не меняют, изменения действуют после того как абонент одобрил их своими действиями.

А если мы говорим об одобрении абонентом изменений условий, то это ни что иное как акцепт.

📃Поэтому получается, что SMS о повышении абонентской платы - это оферта, а она, в свою очередь является односторонней сделкой (прим. не путайте оферту как одностороннюю сделку с односторонней сделкой, которая указана в опросе. Оферта сама по себе не меняет условия договора), которая направлена на заключение уже двусторонней сделки, т. е. нового договора на новых условиях.

При этом такая оферта фактически связывает абонента с последствиями, которые в ней изложены. Чтобы появился двусторонний договор, необходим акцепт, который является волеизъявлением, т. е. тоже односторонней сделкой.

📍В итоге, можно говорить о том, что изменение стоимости тарифа для абонента с правовой точки зрения происходит следующим образом:
1. Оператор принимает решение об изменении условий тарифа;
2. Оператор уведомляет абонента, что условия тарифа меняются, что ведёт к изменению условий договора с абонентом. Такое уведомление является офертой. Оферта – это односторонняя сделка;
3. У абонента есть время подумать, как ему быть и жить дальше
4. Если абонент продолжает пользоваться услугами оператора на выбранном тарифе, он тем самым совершает акцепт. Акцепт – это односторонняя сделка.
5. После этого на месте двух односторонних сделок появляется одна двусторонняя – договор.

Замечу, что это моё мнение по данному вопросу, поэтому буду рад другим позициям в комментариях.
👍11🤔2
📧Сделки через сообщения. Зарубежный опыт
Продолжим тему правовой природы электронных сообщений. Сегодня приведу зарубежный опыт.

🇬🇧В Великобритании, чтобы электронная переписка считалась договором, она должно включать:
▪️Оферту и последующий акцепт;
▪️Взаимность обязательств;
▪️Намерение создать юридические правоотношения - обе стороны должны осознавать, что сообщения образуют договор и понимать последствия заключения договора. Если быть более точным, то в Великобритании действует правовая доктрина, известная как «намерение быть юридически связанным», которая гласит, что договор имеет юридическую силу только в том случае, если стороны намеревались сделать его юридически обязывающим договором.
▪️Стороны должны быть дееспособны для заключения сделки.

Всё это обязательные элементы любого договора в Великобритании.

🇺🇸 Для того, чтобы в США договор был действительным, должны присутствовать следующие элементы:
▪️Оферта и последующий акцепт;
▪️Осведомленность. Чтобы договор имел обязательную юридическую силу в США, у обеих сторон должно быть «совпадение мнений», то есть они оба должны осознавать, во что ввязываются;
▪️Взаимность обязательств;
▪️Стороны должны быть дееспособны для заключения сделки.
▪️Законность договора. Это ключевой элемент для договоров в США. Все договоры регулируются законодательством того штата, в котором они подписаны. Однако федеральные законы США и законы штатов не всегда согласуются между собой, и в таких случаях преимущественную силу будут иметь положения Конституции США о договорах.

⚔️В 2017 году в США в штате Массачусетс состоялся судебный процесс: St. John's Holdings против Two Electronics, LLC. В нём стороны обсуждали условия сделки посредством переписки по электронной почте, и пришли к соглашению. Однако одна из сторон решила, что может не исполнять условия сделки, считая, что договор не состоялся.

⚖️Суд Массачусетса постановил, что, поскольку, в электронной переписке подробно излагались условия сделки, а текстовое сообщение было подписано стороной (прим. путем набора имени в нижней части письма), был создан контракт, подлежащий исполнению. Кроме того, суд указал, что у электронного письма есть все необходимые элементы договора, которые перечислены выше.

📌Вот несколько рекомендаций одной юридической компании из США о том, как случайно не заключить договор в электронном виде:
▫️Указывайте в заголовке письма, что текст «Только для обсуждения»;
▫️Укажите в письме, что последующее письменное соглашение должно быть подписано тем, кто имеет на это законные полномочия;
▫️Включите в письмо отказ от ответственности. Пример: «Условия, изложенные в этих электронных письмах, подлежат последующему обсуждению сторонами и не являются обязательными до подписания сторонами официального соглашения, оформленного на бумаге»;
▫️Воздержитесь от использования в обсуждении условий контракта, таких слов как: «согласен», «принимаю» и. т. д.;

🔜Кстати, наше законодательство и судебная практика уже тоже исходит из возможности заключения сделок посредством электронной переписки. Поэтому, рекомендации выше актуальны и для России.

📽Ранее по теме:
▫️
Правовая природа SMS о повышении стоимости абонентской платы
👏5👍1
Может ли вид голого арендодателя привести к снижению арендной платы?
Необычное судебное разбирательство завершилось в Германии.

📂Фабула:
Арендодатель сдавал в аренду офисный этаж в здании во Франкфурт-Вестенде. Само здание частично использовалось для проживания, в том числе и самим арендодателем. Спустя год арендаторы начали платить арендную плату в меньшем размере. Они посчитали, что арендуемый объект имеет недостатки, а своё право на снижение обосновали § 536 BGB (прим. Гражданское уложение Германии. Норма устанавливает, что наниматель освобождается от внесения наемной платы за время, в течение которого вещь была непригодна к использованию).

Арендодатель со снижением не согласился и предъявил к арендаторам иск о погашении задолженности по арендной плате. Окружной суд во Франкфурте-на-Майне иск удовлетворил.

🏛Арендаторы подали апелляционную жалобу, где среди прочего указали, что арендодатель перед восходом солнца выходил голым на лестничную клетку и во двор, чтобы «житель или гость, оказавшийся в это время на лестнице, столкнулся с его наготой». Однако это доказано не было.

Следующим аргументом ответчиков был тот факт, что арендодатель загорал голышом во дворе.

⚖️Позиция суда в этой части: (Постановление Высшего земельного суд Франкфурта-на-Майне (OLG))от 18 апреля 2023 г., Az. 2 U 43/22)
▪️«Вся арендная плата не может быть снижена из-за того, что арендодатель регулярно загорает голышом во дворе. Тот факт, что при этом нарушаются эстетические чувства другого лица, не ведет к его защите, если только поведение арендодателя не направлено конкретно против другого лица. Также нет грубо неправомерных действий по смыслу Раздела 118 OWiG (прим. Закон об административных правонарушениях. Данная норма устанавливает ответственность за грубое неправомерное действие, которое может вызвать раздражение или создать опасность для окружающих и нарушить общественный порядок). Пригодность арендованного имущества не ухудшается из-за того, что арендодатель загорает голышом во дворе»;
▪️«Кроме того, место, где мужчина время от времени лежит обнаженным на своем диване, видно из помещения арендатора только в том случае, если далеко высунуться из окна. Это противоречит предположению о недопустимом, заведомо аморальном воздействии на имущество».

Небольшого успеха арендаторы все же добились. Они жаловались также на масштабные строительные работы по соседству с арендуемым помещением

⚖️В этой части суд занял следующую позицию:
▪️«Спокойствие и солидность престижного жилого района Франкфурт-Вестенде стали частью договорного качества в виде атмосферы места аренды. Шумовые и пылевые выбросы не являются обычным явлением в этом районе и поэтому оправдывают снижение арендной платы, в отличие от других причин, приведенных арендаторами.

💬Таким образом, решение Высшего земельного суда Франкфурта свидетельствует о том, что загорание арендодателя голым во дворе не является недостатком аренды, если не ухудшается пригодность арендуемого имущества и нет целенаправленного аморального воздействия на третьих лиц.

Интересно, если суд установил, что увидеть голого арендодателя можно только если сильно высунуться, то может ли арендодатель подать в суд из-за слежки за ним?

📽Ранее по теме:
▪️Как в Германии оспорили варку пива
▪️Право кота быть поглаженным и накормленным
😁7👍3
Продолжим тему правовой природы SMS. Оператор связи нарушил 10 дневный срок уведомления об изменении условий тарифа. Каковы правовые последствия?
Anonymous Poll
39%
SMS об изменении условий тарифа ничтожно (п. 2 ст. 168 ГК РФ)
46%
SMS об изменении условий тарифа - это оспоримая сделка (п. 1 ст. 168 ГК РФ);
15%
Недействительность SMS - это бред. Так не бывает
📵Ничтожное SMS. А почему бы и нет?
Отвечаю на опрос выше. Ранее я приводил аргументы, почему SMS о повышении стоимости тарифного плана можно рассматривать как оферту.

Представим ситуацию, что оператор направил абоненту SMS об изменении размера абонентской платы, однако срок вступления изменений в силу менее чем через 10 дней. На сайте оператора информация об изменении стоимости тарифа также отсутствует.

💡Может ли оферта быть признана недействительной? Из Определения ВС РФ от 27.11.2017 по делу № 306-ЭС17-10491, А57-15765/2011 следует, что к оферте могут быть применены правила о недействительности сделок. Такой же вывод следует и из Постановления Президиума ВАС РФ от 29.06.2010 N 3170/10 по делу № А09-2033/09.

Таким образом, раз SMS является офертой, то к нему можно применять правила о недействительности сделок.

Статья 168 ГК РФ устанавливает последствия противоречия сделки требованиям закона или иного правового акта. Правила оказания услуг телефонной связи утверждены Постановлением Правительства. Из п. 6 ст. 3 ГК РФ следует, что Постановления Правительства относятся к «иным правовым актам». Факт нарушения 10 дневного срока уведомления означает, что повод для оспаривания SMS на основании ст. 168 ГК имеется.

Оспоримой (п. 1 ст. 168 ГК РФ) будет та сделка, которая нарушает интересы непосредственно одной из сторон сделки, а ничтожной (п. 2 ст. 168 ГК РФ) – сделка, которая нарушает публичные интересы или интересы третьих лиц.

🔜К какому же из пунктов следует отнести наше SMS? На мой взгляд, это самый спорный момент. Приведу аргументы авторов Глоссы (Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к ст. 153–208 ГК РФ), которые склонны считать ничтожными условия нарушающие права потребителей.
📍«Применение режима оспоримости было несправедливым в тех случаях, когда императивные нормы закона защищают потребителя от навязывания ему несправедливых условий. Получалось бы, что такой потребитель должен в короткий срок после заключения договора инициировать судебный процесс об оспаривании незаконных условий под страхом утраты права ссылаться на незаконность соответствующего условия вследствие истечения исковой давности»;
📍«Применение в потребительском контексте режима оспоримости незаконных условий и соглашений было бы несправедливым и экономически неоправданным. В мировой практике незаконные условия потребительских договоров, как правило, просто ничтожны (или необязательны для потребителя)»;
📍«Редакция п. 2 ст. 168 ГК РФ позволяет подвести односторонние сделки под режим ничтожности. Достаточно учесть, что в контексте односторонних сделок указанные в норме третьи лица, нарушение чьих интересов дает основания для констатации ничтожности, являются как раз теми самыми лицами, которым адресуется односторонняя сделка и права которых она затрагивает».

Также авторы отмечают, что в п. 1 ст. 16 Закона о защите прав потребителей фактически содержится прямое указание на ничтожность условий договора, ущемляющих права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей.

💬Таким образом, оператор хоть и нарушил срок уведомления конкретного абонента, он все равно тем самым нарушает публичный интерес, который выражен в защите потребительских прав.

Такой подход позволяет считать SMS о повышении абонентской платы ничтожным, которое не порождает правовых последствий для сторон.

Безусловно оператор самостоятельно не откажется от выставления нового размера абонентской платы, а абоненту, чтобы добиться констатации ничтожности SMS все равно придется идти в суд. Однако значимость недействительности на основании п. 2 ст. 168 ГК РФ в том, что в отличие от п. 1 ст. 168 ГК РФ оператор фактически лишается возможности ссылаться на подтверждение сделки путем совершения конклюдентных действий. То есть даже если абонент будет оплачивать тариф по новым расценкам, такие действия не должны исцелять ничтожное SMS и делать из него законное уведомление.

📽Ранее по теме:
▫️
Правовая природа SMS о повышении стоимости абонентской платы
6👍4
В связи с тем, что канал недавно перешёл отметку в тысячу подписчиков, предлагаю вам рассказать о себе. А мне это поможет лучше узнать аудиторию канала
Anonymous Poll
52%
Я практикующий юрист/адвокат
2%
Я преподаю юриспруденцию
4%
Я судья/сотрудник аппарата суда
20%
Я только учусь на юриста
17%
Я не юрист, но юриспруденцией интересуюсь
4%
Я не юрист и юриспруденцией не интересуюсь
🐣Поросята, цыплята, овощи и исполнительский иммунитет. Продолжение
Не так давно я писал про интересное дело об исключении из конкурсной массы дома с земельным участком, где по словам должника выращивались овощи, содержались цыплята и поросята.

📚Дело прошло второй круг апелляционного обжалования. Определение суда первой инстанции, принятое по результату нового рассмотрения, оставлено без изменения.

⚖️Позиция суда апелляции:
▪️«Доводы должника о необходимости использования всего земельного участка с учетом необходимости выращивания овощей и содержания скота, как и необходимости исключения участка в размере максимального предела предоставления земельных участков - 0,15 га, судом апелляционной инстанции отклоняются, поскольку должник не представил в материалы дела документальных доказательств освоения всего земельного участка для ведения домашнего подсобного хозяйства, а также невозможность осуществить раздел, межевания и определения границ земельного участка, в пределах которого находится жилое помещение должника»;
▪️«Должником не доказано, что коммуникации не могут быть передислоцированы для обслуживания иной части земельного участка не занятые жилым домом».

Это выводы суда по апелляционной жалобе должника, который просил оставить ему весь участок.

📌Далее следуют выводы по жалобе кредитора, который считал, что суд оставил должнику слишком большой участок, а следовало бы меньше:
▪️«Отказ от исполнительского иммунитета должен иметь реальный экономический смысл как способ удовлетворения требований кредиторов, а не быть карательной санкцией (наказанием) за неисполненные долги или средством устрашения должника». Cуд указывает на тот факт, что в соответствии с результатом экспертизы имеется техническая возможность раздела земельного участка и экономическая обоснованность раздела. Так как данная возможность существует, то это ведет к пополнению конкурсной массы. На мой взгляд, суд мысль не раскрывает, смысл этого абзаца в том, что нет смысла лишать должника всего участка, если есть возможность реализовать его часть.
▪️«С учетом нахождения обоих супругов в процедурах банкротства, наличия двух малолетних детей, беременности супруги должника, обеспечения указанным лицам нормальных условий существования и гарантий их социально-экономических прав, размера жилого дома, соблюдая баланс между должником и его кредиторами, принимая во внимание возможность разделения земельного участка, исключению из конкурсной массы подлежит часть земельного участка кадастровый номер 54:10:021501:174, в размере 999 кв.м.»

💬Интересно, что суд апелляционной инстанции предлагал сторонам провести очередную экспертизу. Должник был не против, но у него не было денег, а остальные участники сочли это нецелесообразным.

Уверен, что впереди нас ждет рассмотрение в кассации.

📽Ранее по теме:
▫️Когда суд исключит имущество гражданина из конкурсной массы
▫️Поросята, цыплята, овощи и исполнительский иммунитет
▫️Апартаменты и единственное жилье
👍42
📱Как оператор должен уведомлять абонента о повышении стоимости тарифного плана?
Завершу тему ничтожности SMS оператора о повышении стоимости тарифного плана.

Часто операторы защищаются тем фактом, что они разместили информацию об изменении стоимости тарифа у себя на сайте. Что, на первый взгляд, соответствует Правилам оказания услуг связи.

📌Вот несколько аргументов в пользу того, что этого недостаточно:
▪️"Даже размещение информации об изменении тарифов на сайте оператора не является адресным, и если абонентам мобильной связи гарантирован дополнительный, более индивидуальный способ информирования об изменении тарифа, то интересы абонентов услуг стационарной телефонной связи в данном случае не учтены. Практика также показывает, что сайт оператора может иметь множество разделов, и информация об изменении тарифов не всегда доступна для неопытных пользователей" (прим: это позиция Роспотребнадзора из Государственного доклада "Защита прав потребителей в Российской Федерации в 2016 году");
▪️В судебной практике существует подход, что помимо обязанности сообщить информацию на своём сайте, оператор связи должен направлять абоненту текстовое сообщение с информацией об изменении действующих тарифов на услуги подвижной связи. При этом суды исходят из того, что данные действия должны быть также выполнены в десятидневный срок до момента вступления изменений в силу (Например: Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 декабря 2019 г. N 11АП-19921/19);
▪️Если все ранее вносимые в договор изменения сопровождались отправкой SMS, то сложившийся характер отношений между клиентом и оператором свидетельствует о том, что отправка SMS в данном случае является обязательной, и к ней подлежит применению правило о десятидневном сроке (чем не пример Обычая, ст. 5 ГК РФ?);
▪️Оператор не вправе возложить на абонента обязанность соблюдать должную осмотрительность при отслеживании изменений тарифа связи, это противоречит позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в его Постановлении от 23.02.1999 N 4-П, в части признания гражданина "по договору присоединения, имеющему публичный характер, требующего от всех заключающих его клиентов - граждан присоединения к предложенному договору в целом (статья 428 ГК РФ), как стороны в договоре лишенным возможности влиять на его содержание, что является ограничением свободы договора и как таковое требует соблюдения принципа соразмерности, в силу которой гражданин как экономически слабая сторона в этих правоотношениях нуждается в особой защите своих прав, что влечет необходимость в соответствующем правовом ограничении свободы договора и для другой стороны";
▪️Если мы исходим из того, что изменения могут быть внесены только после направления оферты, то для её принятия нужно волеизъявление. Для волеизъявления нужно восприятие того, что тебе предложили. Восприятие возможно только после фактического ознакомления с условиями оферты. Никто не будет каждый день посещать сайт оператора в поисках новых оферт.

Таким образом, моё мнение, что оператору недостаточно разместить информацию об изменении условий тарифа на сайте, а следует адресно уведомить об этом абонента.

🗣Выводы:
По итогу трех постов по теме, я пришел к следующим выводам:
📌SMS о повышении стоимости абонентской платы - это оферта;
📌Оферта может быть оспорена по правилам о недействительности сделок;
📌Нарушение оператором срока уведомления о повышении стоимости тарифа влечёт ничтожность этого уведомления;
📌При ничтожности уведомления конклюдентные действия абонента не делают его действительным;
📌Доказать верность теории и суждений можно только в суде(

📽Ранее по теме:
▫️
Правовая природа SMS о повышении стоимости абонентской платы
▫️Ничтожное SMS. А почему бы и нет?
👍93
🔎У гражданина не может быть контролирующего лица. Или все же может?
Два года назад Верховный Суд рассматривал дело, в котором пришел к выводу о недопустимости субординации требований кредиторов в делах о банкротстве граждан.

Суд пришел к выводу, что у гражданина не может быть контролирующего его лица.

🔜Такая практика получила свое распространение, но были примеры, когда связанных с банкротом лиц привлекали к ответственности в виде взыскания убытков. Об одном из таких дел я писал тут.

Там
же я приводил аргументы "за" и "против" относительно того, может ли у физического лица быть контролирующее лицо или нет.

⚡️И вот, я читаю новость: Минюст анонсировал появление в законодательстве об иноагентах категории «третьи лица»

📢Небезызвестный юристам Олег Свириденко заявил, что законодательная инициатива будет касаться любых третьих лиц, «которые не являются иноагентами, они даже не аффилированы с иноагентами, но они как третьи лица могут оказывать определенное влияние волей-неволей и помогать иноагентам нарушать 255-й закон».

✂️Что же тогда получается? С принятием закона у физических лиц появятся контролирующие лица? Или такой подход применим только в банкротстве иноангетов?

📽Ранее по теме:
▫️Зять банкрот, а убытки взыскали с тёщи
▫️Может ли нести ответственность лицо, которое не является контролирующим?
👍3😁1🤯1🤬1
📵Россиянам могут разрешить закрывать информацию о своем давнем банкротстве
Не могу не прокомментировать новость о которой сообщает Интерфакс. Минэкономразвития обсуждает идею о возможности закрывать информацию о факте банкротства физлица через определенный срок после завершения процедуры.

Первый замминистра экономического развития Илья Торосов заявил, что "Возможно нам стоит рассмотреть момент о закрытии этой информации, обнуления банкротства через определенный промежуток времени".

💬У меня возникает ряд вопросов. Как же это хотят реализовать? Удалять сведения из ЕФРСБ? Ну допустим.

А что делать с картотекой арбитражных дел? Удалять карточку всего дела о банкротстве конкретного гражданина? Теоретически это возможно, но что если какой-то обособленный спор в рамках банкротства гражданина дойдет до Верховного Суда и станет значимым для практики?

Обычно такие споры у юристов получают название по фамилии должника. И появится вот так "Дело Тарасова" и будут его цитировать юристы и судьи. Как же его будут удалять? Можно опубликовать позднее судебный акт без инициалов гражданина (по примеру СОЮ), но из памяти людей фамилию уже не изъять.

Ну и еще один вопрос, а всё это для каких целей? У меня был пост о том, что в США банкроты могут подвергаться дискриминации и общественному осуждению, но у нас такой проблемы вроде бы нет.
👍2🤔2
👀Внесудебное банкротство глазами сотрудника МФЦ
Недавно я делал пост с судебной практикой о внесудебном банкротстве.

Один из подписчиков поделился занятным постом, в котором сотрудник МФЦ рассказывает как процедура внесудебного банкротства выглядит с его стороны.

➡️ Почитать можно тут.

В целом пост подтверждает мнения о том, что сотрудники МФЦ работают по некой инструкции, которая выработана на основе закона.

Именно поэтому, если у потенциального внесудебного банкрота будут спорные вопросы правового характера, скорее всего они так и останутся спорными.

📽Ранее по теме:
▫️Судебная практика о внесудебном банкротстве
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5🔥1
Блогер не платил налоги. Возбуждено уголовное дело. Задолженность перед бюджетом была погашена, уголовное дело прекращено. У блогера были иные кредиторы, началась процедура банкротства. Можно ли оспорить платежи в бюджет?
Final Results
24%
Да, если имелось предпочтение (ст. 61.3 Закона о банкротстве)
45%
Нет, независимо от того имелось ли предпочтение или нет
31%
Зависит от того было ли известно ФНС о наличии иных кредиторов
👍4
💸Вернуть всё нажитое непосильным трудом.
Отвечаю на опрос выше. Ситуации с блогерами, коучами, наставниками, исполнителями желаний, которые подозреваются в уклонении от уплаты от налогов - реальные. Один из способов избежать уголовной ответственности – добровольное погашение задолженности перед бюджетом.

Но что, если в отношении блогера начнётся процедура банкротства?

📍В соответствии с п. 4 ст. 61.4 Закона о банкротстве сделки, связанные с исполнением денежных обязательств по уплате обязательных платежей, не могут быть оспорены на основании статьи 61.3, если должник не имел к моменту исполнения, известных уполномоченному органу денежных обязательств или обязательство перед иными конкурсными кредиторами, срок исполнения которых наступил, или платежи не отличалось по срокам и размеру от уплаченных или взысканных платежей определенных законодательством РФ.

Можно предположить, что данная норма направлена прежде всего на то, чтобы у таких должников после уплаты налоговых обязательств не появлялись «внезапно» неучтенные ранее кредиторы.

Предлагаю взглянуть на судебную практику.

📂Дело № 1.
Фабула:
В период процедуры наблюдения, с расчетного счёта компании-банкрота было осуществлено погашение налоговой задолженности. Конкурсный управляющий посчитал, что указанные перечисления привели к предпочтительному удовлетворению требований налогового органа, обратился с заявлением об оспаривании.

🗣Позиция налогового органа:
«Целью руководителя должника являлось не погашение задолженности по обязательным платежам, а уход от уголовного наказания. Тем самым, по мнению заявителя, руководитель легализовал схему ухода от уголовного преследования».

⚖️Позиция суда:
▪️«Сделки по перечислению налоговому органу денежных средств совершены после опубликования информации о введении в отношении Общества процедуры наблюдения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве и в официальном печатном издании «Коммерсантъ». При таких условиях, пока не доказано обратное, действует презумпция осведомленности уполномоченного органа о наличии у должника иных неисполненных обязательств перед кредиторами». В этом деле суд признал недействительными те платежи, которые были совершенны в период процедуры банкротства. Таким образом, в данном случае норма п. 4 ст. 61. 4 Закона о банкротстве не срабатывает. (Постановление АС Волго-Вятского округа от 19.10.21 по делу № А29-11070/18)

📂Дело № 2
Схожая фабула и аналогичный вывод сделан судом в Постановлении АС Западно-Сибирского округа от 26.07.19 по делу № А75-2144/17.

Налоговый орган просил применить ст. 10 ГК РФ, так как полагал, что руководитель должника действовал недобросовестно и преследовал исключительно цель прекращения уголовного преследования в отношении себя.

🔜Примечательно, что, удовлетворяя заявление об оспаривании суд указал, что «указанное при наличии надлежащих правовых оснований, может являться поводом для иной оценки обстоятельств, с которыми было связано прекращение уголовного дела, возбуждённого в отношении руководителя по факту уклонения от уплаты налогов».

📂Дело № 3
Фабула:
В этом деле налоговая задолженность была погашена в период подозрительности до введения процедуры наблюдения. Суд первой инстанции заявление об оспаривании платежей удовлетворил частично, апелляция поддержала. Суд кассационной инстанции судебные акты отменил.

⚖️Позиция суда:
▪️«Суды не исследовали и не оценили доводы уполномоченного лица о наличии согласованных недобросовестных действий с использованием правовых механизмов извлечения из бюджета ранее поступивших денежных средств со стороны аффилированных по отношению к должнику лиц». В этом деле ФНС представила ряд доказательств того, что руководитель должника намерено реализовал схему одновременного ухода от уголовного преследования с последующим возвратом уплаченных налогов. (Постановление АС Уральского округа от 31.08.2017 по делу № А50-17595/15).

А какие решения приняли бы вы? Пишите в комментариях.

📽Ранее по теме:
▫️Обязательств нет, а вывод активов есть
🔥7👍3
🫤Вернуть всё нажитое непосильным трудом. Продолжение
Дополню пост выше. Примеры приведенных дел показывают то, что недобросовестные лица вполне могут реализовать схему по уходу от уголовного преследования за налоговое нарушение и сохранение своих активов. Сохранение активов в таком случае достигается путем запуска процедуры контролируемого банкротства c дружественными кредиторами.

Замечу, что оспаривание погашения налоговых платежей в рамках банкротства - это если не частая, то вполне обыденная ситуация. В отличие от нашего примера такие погашения, как правило, не направлены на прекращение уголовного дела. В этих случаях всё очевидно, если есть основания для оспаривания – надо оспаривать, то есть защищать интересы иных кредиторов, если они были нарушены.

👉В нашем примере всё осложняется фактом прекращения уголовного дела. Интересы кредиторов восстановлены будут, но возникает вопрос: а как быть с общественным интересом в контексте достижения целей уголовного производства (ст. 2 УК РФ)?

Я практически не разбираюсь в уголовном праве, но ст. 214 УПК РФ предусмотрено, что возобновление производства по ранее прекращенному уголовному делу возможно лишь в том случае, если не истекли сроки давности привлечения лица к уголовной ответственности. То есть в случае оспаривания погашения налоговых платежей возобновить уголовное дело можно (реституция на максималках) ). Однако, процедура банкротства - дело не быстрое, оспаривание сделок может идти несколько лет, получается, что к моменту вынесения определения об оспаривании могут теоретически истечь сроки давности привлечения к уголовной ответственности.

😨Безусловно, налоговая служба может доказать, что должник всё спланировал намеренно, и как в одном из дел выше суд откажет в признании сделки недействительной. А может и не доказать. Будет ли тогда справедливым, если гражданин уйдёт от уголовного преследования, а его конкурсная масса будет пополнена? А если такой гражданин специально набрал займы, чтобы рассчитаться с бюджетом и обанкротиться?

Само собой будут иметь значение ряд обстоятельств: периоды, в которые всё происходило, сроки рассмотрения дела о банкротстве и. т. д. Тем не менее реализация такой схемы видится возможной.

⚖️Напомню, что в деле № А75-2144/17 суд, удовлетворяя заявление об оспаривании указал, что «указанное при наличии надлежащих правовых оснований, может являться поводом для иной оценки обстоятельств, с которыми было связано прекращение уголовного дела, возбуждённого в отношении руководителя по факту уклонения от уплаты налогов».

Я проверил по картотекам судов и сайтам с судебной практикой информацию о том был ли в итоге вынесен приговор. Приговора я не нашёл, а в рамках дела о банкротстве было отказано в привлечении к субсидиарной ответственности руководителя должника (которого ранее привлекали к уголовной ответственности).

👇Если среди подписчиков есть те, кто разбирается в уголовном праве, то напишите в комментариях, как на ваш взгляд может развиваться ситуация с повторным возбуждением уголовного дела.

📽Ранее по теме:
▫️Вернуть всё нажитое непосильным трудом
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4🔥2
Семья обратилась в турагентство для организации отдыха вместе с собакой. На одной из пересадок стыковочного рейса выяснилось, что собаку надо декларировать и перевозить как груз. Должно ли агентство выплатить компенсацию за сорванный отдых?
Final Results
71%
Да
29%
Нет
3
🦮Если в Дубай, то только с чихуахуа
Ситуация из опроса выше рассматривалась Окружным судом Мюнхена (Германия).

Мюнхенская семья обратилась в турагентство, чтобы спланировать отдых на Новый год. Местом отдыха был выбран Дубай. Семья уточнила, что им требуется четыре билета, а также места для двух чихуахуа.

🛫Турагентство организовало рейс из Мюнхена в Дубай через Цюрих. По прилету в Цюрих выяснилось, что согласно правилам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) все домашние животные, направляющиеся в Дубай, подлежат декларации и перевозке в качестве груза. Лететь в салоне самолета собакам не разрешили.

На тот момент оплата тура в полном объеме еще не была совершена, путешественники отказались лететь дальше без своих питомцев. Несмотря на это, турагентство потребовало оплатить организацию перелета по маршруту Цюрих – Дубай плюс агентское вознаграждение общей суммой 3743,20 Евро. С этим требованием турагентство отправилось в суд.

🔖Клиенты предъявили встречный иск, в котором потребовали выплатить компенсацию за прерванную поездку в размере 194 Евро: стоимость теста на Covid-19 для дочери и транспортировка собак обратно в Мюнхен. В удовлетворении требований агентства просили отказать.

Окружной суд (AG) Мюнхена принял сторону семьи (решение от 2 мая 2023 г., AG München, 02.05.2023 - 114 C 8563/22)

⚖️Позиция суда:
▪️«Ответчики поручили истцу организовать полеты для себя и своей семьи, а также двух чихуахуа, что позволило бы животным путешествовать в салоне самолета на протяжении всего полета. Ответчик продемонстрировал, что путешествие собак в пассажирском салоне было основной причиной, по которой он забронировал билеты через турагентство, а не через интернет. Это соответствует заявлению сотрудника истца, который в ходе допроса свидетелей пояснил, что основное внимание с самого начала было уделено перевозке собак в салоне. Таким образом, сотрудник истца был осведомлен о мотивах ответчика. Следовательно, сотрудник агентства был осведомлен о мотиве, определяющем ответчика, так что задание касалось не только приобретения авиабилетов, но был четко определен особым пожеланием - путешествие с животными на борту.;
▪️«Сотрудник агентства, ежедневно сталкивающийся с вопросами правил перелёта, должен был разъяснить, что перевозка животных в салоне допустима только в соответствии с правилами IATA»;
▪️«Поскольку перелёт в Дубай с домашними животными в пассажирском салоне с самого начала был юридически невозможен, а это не было заранее разъяснено пассажирам, то требование о возмещении расходов удовлетворению не подлежит»;
▪️«Ответчики не были проинформированы в Мюнхене о том, что собакам запрещено находиться в пассажирском салоне при перелете из Цюриха в Дубай. Ответчики получили эту информацию только на стойке регистрации в Цюрихе. Если бы они получили эту информацию в Мюнхене, то не могли бы требовать возмещения убытков. Таким образом, ответчики полагались на информацию, предоставленную турагентством, халатность со стороны ответчиков отсутствует».

В результате в удовлетворении иска турагентства было отказано, а встречный иск удовлетворен.

📍В качестве применяемого права суд указал на § 280 BGB (прим. Гражданское уложение Германии. Норма устанавливает право требовать возмещение ущерба, вызванного нарушением обязательства), а также на § 254 BGB, в соответствии с которым «Если возникновению ущерба способствовала вина потерпевшего, то обязанность возмещения и его размер зависят от обстоятельств, в частности от того, насколько ущерб причинен преимущественно одной или другой стороной».

Как думаете, к какому решению пришёл бы Российский суд?

📽Ранее по теме:
▫️Может ли вид голого арендодателя привести к снижению арендной платы?
👍10🤯31
Если в Турцию, то только с ребёнком
В предыдущем посте я предложил подумать, какое решение принял бы российский суд при схожих обстоятельствах. К своему удивлению, дел, где бы рассматривался вопрос о несообщении агентством правил перевозки животных, я не нашёл.

📂Расскажу о деле 2001 года, на мой взгляд, интересном. Суд рассматривал иск о взыскании убытков клиента с турагентства. Поводом послужило то обстоятельство, что агентство не сообщило клиенту, что в соответствии правилами въезда в Турцию ребенок возраста 16 лет должен иметь собственный заграничный паспорт.

Несмотря на то, что в судебном акте приводятся правила въезда в Турцию, я так понял, что ребенку отказали в выезде ещё на пограничном контроле в Москве. В результате семья на отдых не поехала, обратилась в агентство с требованием вернуть денежные средства за туристическую путёвку.

🏛Суд иск удовлетворил, указал, что агентством не был затребован заграничный паспорт ребенка, а были использованы данные о наличии детей, содержащиеся в паспорте истца, что нельзя признать правильным. Сотруднику агентства было известно о возрасте ребенка, но он не донёс информацию о необходимости оформления загранпаспорта.

В этом споре тоже были заслушаны показания сотрудника агентства, которая пояснила, что «При оформлении заявки из паспорта она узнала, что одному из детей уже 16 лет, и он должен иметь собственный заграничный паспорт, однако истца об этом не предупредила».

⚖️В итоге суд пришел к выводу о том, что услуги, входящие в состав тура, выполнены ответчиком некачественно, что привело к срыву поездки и причинению истцу убытков.

В обоснование своей позиции суд сослался на ст. 6 ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» в соответствии с которой «при подготовке к путешествию туристическая фирма обязана представить туристу необходимую и достоверную информацию о правилах въезда в страну временного пребывания» (прим. данная норма практически не претерпела изменений, т. е. её содержание актуально). (Определение Псковского областного суда от 03.04.2001 N 33-1188/2000)

🔜Добавляю, что основанием для полного возмещения туристу убытков является «непредоставление исполнителем потребителю своевременно необходимой и достоверной информации по оформлению документов для получения визы для въезда в страну временного пребывания» (Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 27.02.2018 N 39-КГ17-15).

Существуют Правила оказания услуг по реализации туристского продукта (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 18.11.2020 N 1852). В соответствии с ними: «Исполнитель обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о реализуемом туристском продукте, обеспечивающую возможность его правильного выбора».

📍Правилами установлено, что: «Если это имеет значение, исходя из характера туристского продукта, исполнитель также информирует потребителя об основных документах, необходимых для въезда в страну (место) временного пребывания и выезда из страны (места) временного пребывания, а также для получения визы для въезда в страну и (или) выезда из страны временного пребывания».

Таким образом, я считаю, что судебное дело о чихухуа в российском суде решилось бы также в пользу потребителя.

📽Ранее по теме:
▫️Если в Дубай, то только с чихуахуа
▫️Освободит ли суд должника-банкрота от обязательств, если он выезжал за границу?
👍4🎉1
Покупатель оплатил товар по реквизитам, представленным продавцом. В них указано: наименование и ИНН продавца, счёт в банке. Счёт принадлежит компании с другим ИНН, но с наименованием как у продавца. Можно ли требовать возврат перечисленной суммы с банка?
Final Results
43%
Да, если товар получен не был.
57%
Нет - это неосновательное обогащение на стороне получателя
🏦Когда банк ответит за ошибочный платеж?
Пост – ответ на опрос выше. Рассказываю об интересном деле.

📂Фабула:
Покупатель оформил заказ на товар. Продавец на электронную почту покупателя отправил счёт на оплату. Счёт содержал наименование продавца, его ИНН и реквизиты расчетного счета в Банке.

Покупатель оплатил товар по указанным реквизитам, но ничего не получил. Продавец заявил, что денежные средства не получал, и у него отсутствует счёт в Банке, в который был сделан перевод.

Покупателю удалось выяснить, что счёт, на который была произведена оплата, принадлежит не продавцу, а иной компании с таким же названием, но с другим ИНН. Примечательно, что узнал он это из материалов другого дела № А50-27604/20, где рассматривался схожий случай.

Тогда покупатель обратился с иском о взыскании перечисленных денежных средств к их получателю (далее – Ответчик), а также к Банку.

⚔️Позиция покупателя:
Покупатель полагал, что указанный расчетный счет принадлежит продавцу. Единственным лицом, которому было известно, что расчетный счет принадлежит Ответчику, являлся Банк. Банк, принявший к исполнению платежное поручение о переводе денежных средств организации с определенным ИНН, обязан совершить операцию по переводу денежных средств по распоряжению плательщика именно этой организации, либо указать плательщику на ошибку в реквизитах.

🔩Позиция ответчика:
Ответчик не пришел («удивительно»).

🛡Позиция банка:
В соответствии с правилами осуществления перевода денежных средств, действовавшими на момент спорного платежа, получатель денежных средств должен был идентифицироваться лишь по двум реквизитам, один из которых – номер банковского счета получателя. Поскольку номер банковского счета получателя и его наименование совпали, у банка не имелось оснований для неосуществления перевода.

🏛Суд первой инстанции удовлетворил иск частично, взыскал денежные средства только с Ответчика (т. е. получателя денежных средств), в удовлетворении требований к Банку отказал. Суд апелляционной инстанции решение поддержал.

Покупатель подал кассационную жалобу, которая была удовлетворена. Судебные акты нижестоящих инстанций были отменены, а дело направлено на новое рассмотрение.

⚖️Позиция суда кассационной инстанции (Постановление АС Уральского округа от 26.05.22 по делу № А50-11068/22):
▪️ИНН указывается в свидетельстве о постановке на учет и никогда не меняется. Банк, принявший к исполнению платежное поручение о переводе денежных средств юридическому лицу с определенным ИНН, обязан совершить операцию по переводу денежных средств по распоряжению плательщика именно этому юридическому лицу. Соответственно, надлежащим образом исполнить поручение плательщика обязан и банк получателя денежных средств, либо указать на несоответствие поручения установленным требованиям, в частности, если указанный плательщиком счет не принадлежит указанному плательщиком получателю денежных средств;
▪️ИНН позволяет достоверно идентифицировать получателя платежа, платежное поручение покупателя содержало указание на получателя денежных средств – Продавца, тогда как Банк перечислил денежные средства Ответчику (с наименованием как у Продавца, но с другим ИНН) не проинформировав клиента о не совпадении основополагающего критерия индивидуализации получателя платежа. Таким образом, действия Банка находятся в прямой причинно-следственной связи с возникшими у Покупателя убытками;
▪️К кредитной организации, как к профессиональному участнику рынка по предоставлению финансовых услуг, применяются повышенные стандарты и критерии определения разумности и осмотрительности при совершении банковских операций. При таких обстоятельствах у судов отсутствовали основания для отказа в удовлетворении требований, предъявленных к Банку.

💬Отмечу, что факт наличия похожего дела с участием Продавца намекает на известную схему мошенничества. Компания получает счёт с ошибочными реквизитами, и деньги уходят на фирму-однодневку.

Дело выше – пример действенного способа вернуть денежные средства.

📽Ранее по теме:
▫️Ответственность банка за убытки из-за сбоя в работе приложения
👍8🔥2