🗞Банкротство сквозь века. Часть2
Продолжаю публикацию газетных вырезок на тему банкротства.
Издание The Ipswich Journal от 08.12.1739 г. сообщает, что в связи с банкротством Сэмюэля Локвуда его имущество подлежит реализации. Под распродажу попадают: стоячие кровати, комоды, столы, стулья, и другая мебель.
🖌То же издание 29 декабря 1744 г. пишет о том, что Роберт Курер признан банкротом. Все лица, которые имеют перед ним задолженность, обязаны её погасить.
Газета The Leeds Intelligencer 3.06.1755 г. публикует объявление о торгах имуществом банкрота Джона Беркенхаута. Продаётся современный кирпичный дом ручной работы. В доме есть комнаты, две мансарды, гостиная и кладовая. Победителем будет признан тот, кто предложит более высокую цену.
💰The Public Advert 22.03.1762 г. сообщает, что кредиторы Ричарда Мура из Ротерхэма, доказавшие свой статус на основе решения Комиссии по банкротству, уже могут получить денежные средства в любой вторник или четверг.
Продолжаю публикацию газетных вырезок на тему банкротства.
Издание The Ipswich Journal от 08.12.1739 г. сообщает, что в связи с банкротством Сэмюэля Локвуда его имущество подлежит реализации. Под распродажу попадают: стоячие кровати, комоды, столы, стулья, и другая мебель.
🖌То же издание 29 декабря 1744 г. пишет о том, что Роберт Курер признан банкротом. Все лица, которые имеют перед ним задолженность, обязаны её погасить.
Газета The Leeds Intelligencer 3.06.1755 г. публикует объявление о торгах имуществом банкрота Джона Беркенхаута. Продаётся современный кирпичный дом ручной работы. В доме есть комнаты, две мансарды, гостиная и кладовая. Победителем будет признан тот, кто предложит более высокую цену.
💰The Public Advert 22.03.1762 г. сообщает, что кредиторы Ричарда Мура из Ротерхэма, доказавшие свой статус на основе решения Комиссии по банкротству, уже могут получить денежные средства в любой вторник или четверг.
👍6🍾3
📧Электронные уведомления. В поисках ответов
Самая горячая тема прошлой недели – электронные уведомления военнообязанных через Госуслуги. В настоящий момент не совсем понятно как это будет работать, а текущие формулировки закона оставляют ряд вопросов.
Предлагаю рассмотреть, как уведомления посредством Госуслуг работают на примере исполнительного производства.
Возможность направления судебным приставом исполнительных документов в форме электронного документа установлена ч. 17 ст. 30 Закона об исполнительном производстве.
Законодатель не ограничился указанием на эту возможность лишь в законе. Существует Постановление Правительства РФ от 29.06.2016 N 606, которым установлены Правила оповещения участников исполнительного производства, а также порядок подачи жалоб, объяснений и ходатайств в рамках исполнительного производства.
Вот некоторые из его положений:
📍Пункт 3: «Извещение считается доставленным с момента, когда лицо, участвующее в исполнительном производстве, входило на единый портал с использованием единой системы идентификации и аутентификации. В случае если в течение 15 дней со дня размещения извещения в личном кабинете лицо, участвующее в исполнительном производстве, не осуществляло вход на единый портал с использованием единой системы идентификации и аутентификации, а также в случае отказа лица, участвующего в исполнительном производстве, от получения извещений посредством единого, извещение считается недоставленным и судебный пристав-исполнитель выбирает иной предусмотренный законодательством способ направления извещения». В данном случае всё в целом логично. Участник исполнительного производства защищён от риска, что он пропустит уведомление из-за того, что не заходит на Госуслуги. Будет ли схожее правило в примере с военнообязанными – неизвестно.
🔜Отмечу, что судебные приставы получают (а значит, смогут получать и другие учреждения) сведения об авторизации пользователя и о прочтении им уведомления. Вот типичный пример из судебной практики: «общество авторизовалось, вошло на Портал государственных услуг и ознакомилось с постановлением о возбуждении исполнительного производства в 09:41:37, что, в свою очередь, подтверждал статус программного обеспечения: "сообщение прочитано».
С даты прочтения уведомления наступают правовые последствия, указанные в нём, а также начинает течь срок на его обжалование.
⚖️В тех случаях, когда сторона исполнительного производства не осуществляла вход на Госуслуги в течение 15 дней со дня размещения уведомления в личном кабинете, суды признают незаконными требования, содержащиеся в уведомлении. Если конечно судебный пристав не отправил документ посредством обычной почты.
📍Пункт 4: «Лицо, участвующее в исполнительном производстве, вправе отказаться от получения извещений посредством единого портала с использованием функционала личного кабинета либо путем направления оператору единого портала заявления в письменной форме или форме электронного документа о прекращении направления такому лицу извещений».
Тут в целом ничего интересного. В личном кабинете есть пункт для отключения уведомлений от ФССП.
📍Пункт 6: «Для определения возможности направления извещений лицу, участвующему в исполнительном производстве, Федеральная служба судебных приставов запрашивает у оператора единого портала информацию о возможности направления указанному лицу от органов государственной власти юридически значимых уведомлений в электронной форме». Так мы узнаём, что государственные органы могут заранее получить информацию, о том существует ли у пользователя техническая возможность получения уведомлений или нет.
Считаю, что данная информация может быть полезна для понимания как работает система и какие возможности существуют у государственных органов.
👉 Прочёл в законе.
Самая горячая тема прошлой недели – электронные уведомления военнообязанных через Госуслуги. В настоящий момент не совсем понятно как это будет работать, а текущие формулировки закона оставляют ряд вопросов.
Предлагаю рассмотреть, как уведомления посредством Госуслуг работают на примере исполнительного производства.
Возможность направления судебным приставом исполнительных документов в форме электронного документа установлена ч. 17 ст. 30 Закона об исполнительном производстве.
Законодатель не ограничился указанием на эту возможность лишь в законе. Существует Постановление Правительства РФ от 29.06.2016 N 606, которым установлены Правила оповещения участников исполнительного производства, а также порядок подачи жалоб, объяснений и ходатайств в рамках исполнительного производства.
Вот некоторые из его положений:
📍Пункт 3: «Извещение считается доставленным с момента, когда лицо, участвующее в исполнительном производстве, входило на единый портал с использованием единой системы идентификации и аутентификации. В случае если в течение 15 дней со дня размещения извещения в личном кабинете лицо, участвующее в исполнительном производстве, не осуществляло вход на единый портал с использованием единой системы идентификации и аутентификации, а также в случае отказа лица, участвующего в исполнительном производстве, от получения извещений посредством единого, извещение считается недоставленным и судебный пристав-исполнитель выбирает иной предусмотренный законодательством способ направления извещения». В данном случае всё в целом логично. Участник исполнительного производства защищён от риска, что он пропустит уведомление из-за того, что не заходит на Госуслуги. Будет ли схожее правило в примере с военнообязанными – неизвестно.
🔜Отмечу, что судебные приставы получают (а значит, смогут получать и другие учреждения) сведения об авторизации пользователя и о прочтении им уведомления. Вот типичный пример из судебной практики: «общество авторизовалось, вошло на Портал государственных услуг и ознакомилось с постановлением о возбуждении исполнительного производства в 09:41:37, что, в свою очередь, подтверждал статус программного обеспечения: "сообщение прочитано».
С даты прочтения уведомления наступают правовые последствия, указанные в нём, а также начинает течь срок на его обжалование.
⚖️В тех случаях, когда сторона исполнительного производства не осуществляла вход на Госуслуги в течение 15 дней со дня размещения уведомления в личном кабинете, суды признают незаконными требования, содержащиеся в уведомлении. Если конечно судебный пристав не отправил документ посредством обычной почты.
📍Пункт 4: «Лицо, участвующее в исполнительном производстве, вправе отказаться от получения извещений посредством единого портала с использованием функционала личного кабинета либо путем направления оператору единого портала заявления в письменной форме или форме электронного документа о прекращении направления такому лицу извещений».
Тут в целом ничего интересного. В личном кабинете есть пункт для отключения уведомлений от ФССП.
📍Пункт 6: «Для определения возможности направления извещений лицу, участвующему в исполнительном производстве, Федеральная служба судебных приставов запрашивает у оператора единого портала информацию о возможности направления указанному лицу от органов государственной власти юридически значимых уведомлений в электронной форме». Так мы узнаём, что государственные органы могут заранее получить информацию, о том существует ли у пользователя техническая возможность получения уведомлений или нет.
Считаю, что данная информация может быть полезна для понимания как работает система и какие возможности существуют у государственных органов.
👉 Прочёл в законе.
👍15🔥2
💸Судебная практика о внесудебном банкротстве
В первом номере 2023 г. журнала «Цивилистика» опубликован большой материал по внесудебному банкротству граждан.
Делюсь судебной практикой, которая показалась мне интересной.
1. Может ли отсутствие акта судебного пристава-исполнителя о невозможности взыскания в связи с отсутствием у должника имущества быть основанием для возбуждения судебной процедуры банкротства?
📂Фабула:
08.12.2020 гражданка обратилась в МФЦ с заявлением о возбуждении внесудебной процедуры банкротства. Одним из указанных в заявлении кредиторов был Банк ВТБ.
29.04.2021 Банк ВТБ обратился в Арбитражный суд с заявлением о признании гражданки банкротом (т. е. просил ввести судебную процедуру банкротства). В качестве одного из оснований введения судебной процедуры Банк указал на отсутствие акта судебного пристава-исполнителя о невозможности взыскания из-за отсутствия имущества.
08.06.2021 МФЦ опубликовало сообщение о завершении процедуры внесудебного банкротства в отношении гражданки.
Суд первой инстанции прекратил производство по заявлению Банка. Суд апелляционной инстанции решение поддержал.
⚖️Позиции судов:
▪️«Поскольку на дату судебного заседания иных заявлений о признании должника банкротом не поступило, доказательств наличия у должника имущества или иного существенного изменения его имущественного положения, позволяющего полностью или в значительной части исполнить свои обязательства перед кредиторами, не имеется, суд пришел к выводу, что производство по делу о банкротстве следует прекратить на основании пункта 2 статьи 213.6 Закона о банкротстве»;
▪️«Ссылка подателя жалобы на то, что в деле отсутствует акт судебного пристава-исполнителя о невозможности взыскания в связи с отсутствием у должника имущества; исполнительное производство Банком не инициировалось, информации о наличии/отсутствии у должника имущества или доходов, не имеется, отклоняется судом апелляционной инстанции, поскольку доказательств наличия имущества должника Банком не представлено».
💬Я проверил сведения о должнице. Согласно информации в ЕФРСБ, помимо долга перед Банком ВТБ имелась задолженность перед ещё двумя банками на общую сумму 142 000 руб. В банке данных исполнительных производств отсутствует (либо не сохранилась) информация о возбужденных делах в отношении гражданки. Поэтому узнать точно каким образом оканчивались исполнительные производства невозможно.
2. В каких случаях наличие неоконченных исполнительных производств не является препятствием для внесудебного банкротства?
📂Фабула:
Банк обратился с иском к МФЦ о признании незаконными действий по принятию заявления и возбуждению процедуры внесудебного банкротства в отношении гражданина. В обосновании иска Банк указал, что в отношении гражданина было возбуждено несколько исполнительных производств, часть из которых не была окончена на момент возбуждения внесудебного банкротства.
Суд в удовлетворении иска отказал. Апелляция решение поддержала.
⚖️Позиции судов:
▪️«МФЦ осуществлена проверка наличия сведений о возвращении исполнительного документа взыскателю по основаниям, а также отсутствия сведений о ведении иных исполнительных производств, возбужденных после даты возвращения исполнительного документа взыскателю и не оконченных или не прекращенных на момент проверки сведений. По результатам проверки установлено, что в отношении гражданина имеется оконченное исполнительное производство от 19.03.2021 (указана дата окончания исполнительного производства – 30.09.2021), сведения о ведении иных исполнительных производств, возбужденных после даты возвращения исполнительного документа, отсутствовали».
▪️«Положения статей закона в качестве основания для возврата заявления должнику указывают на наличие возбужденных производств именно после даты последнего возвращения исполнительного документа взыскателю, а не на наличие других производств вообще, возбужденных ранее даты возвращения исполнительного документа в связи с отсутствием у должника имущества»
📍Таким образом, не обязательно, чтобы в отношении должника были прекращены все исполнительные производства.
В первом номере 2023 г. журнала «Цивилистика» опубликован большой материал по внесудебному банкротству граждан.
Делюсь судебной практикой, которая показалась мне интересной.
1. Может ли отсутствие акта судебного пристава-исполнителя о невозможности взыскания в связи с отсутствием у должника имущества быть основанием для возбуждения судебной процедуры банкротства?
📂Фабула:
08.12.2020 гражданка обратилась в МФЦ с заявлением о возбуждении внесудебной процедуры банкротства. Одним из указанных в заявлении кредиторов был Банк ВТБ.
29.04.2021 Банк ВТБ обратился в Арбитражный суд с заявлением о признании гражданки банкротом (т. е. просил ввести судебную процедуру банкротства). В качестве одного из оснований введения судебной процедуры Банк указал на отсутствие акта судебного пристава-исполнителя о невозможности взыскания из-за отсутствия имущества.
08.06.2021 МФЦ опубликовало сообщение о завершении процедуры внесудебного банкротства в отношении гражданки.
Суд первой инстанции прекратил производство по заявлению Банка. Суд апелляционной инстанции решение поддержал.
⚖️Позиции судов:
▪️«Поскольку на дату судебного заседания иных заявлений о признании должника банкротом не поступило, доказательств наличия у должника имущества или иного существенного изменения его имущественного положения, позволяющего полностью или в значительной части исполнить свои обязательства перед кредиторами, не имеется, суд пришел к выводу, что производство по делу о банкротстве следует прекратить на основании пункта 2 статьи 213.6 Закона о банкротстве»;
▪️«Ссылка подателя жалобы на то, что в деле отсутствует акт судебного пристава-исполнителя о невозможности взыскания в связи с отсутствием у должника имущества; исполнительное производство Банком не инициировалось, информации о наличии/отсутствии у должника имущества или доходов, не имеется, отклоняется судом апелляционной инстанции, поскольку доказательств наличия имущества должника Банком не представлено».
💬Я проверил сведения о должнице. Согласно информации в ЕФРСБ, помимо долга перед Банком ВТБ имелась задолженность перед ещё двумя банками на общую сумму 142 000 руб. В банке данных исполнительных производств отсутствует (либо не сохранилась) информация о возбужденных делах в отношении гражданки. Поэтому узнать точно каким образом оканчивались исполнительные производства невозможно.
2. В каких случаях наличие неоконченных исполнительных производств не является препятствием для внесудебного банкротства?
📂Фабула:
Банк обратился с иском к МФЦ о признании незаконными действий по принятию заявления и возбуждению процедуры внесудебного банкротства в отношении гражданина. В обосновании иска Банк указал, что в отношении гражданина было возбуждено несколько исполнительных производств, часть из которых не была окончена на момент возбуждения внесудебного банкротства.
Суд в удовлетворении иска отказал. Апелляция решение поддержала.
⚖️Позиции судов:
▪️«МФЦ осуществлена проверка наличия сведений о возвращении исполнительного документа взыскателю по основаниям, а также отсутствия сведений о ведении иных исполнительных производств, возбужденных после даты возвращения исполнительного документа взыскателю и не оконченных или не прекращенных на момент проверки сведений. По результатам проверки установлено, что в отношении гражданина имеется оконченное исполнительное производство от 19.03.2021 (указана дата окончания исполнительного производства – 30.09.2021), сведения о ведении иных исполнительных производств, возбужденных после даты возвращения исполнительного документа, отсутствовали».
▪️«Положения статей закона в качестве основания для возврата заявления должнику указывают на наличие возбужденных производств именно после даты последнего возвращения исполнительного документа взыскателю, а не на наличие других производств вообще, возбужденных ранее даты возвращения исполнительного документа в связи с отсутствием у должника имущества»
📍Таким образом, не обязательно, чтобы в отношении должника были прекращены все исполнительные производства.
👍5👀1
SMS оператора связи о повышении стоимости тарифного плана. Что это с точки зрения права?
Final Results
20%
Юридически значимое сообщение (ст. 165.1 ГК РФ)
31%
Оферта, направленная на предложение изменить условия договора
44%
Односторонняя сделка, изменяющая условия договора
5%
Ничего из перечисленного
👍6
📟Правовая природа SMS о повышении стоимости абонентской платы
Моё мнение по опросу выше.
На первый взгляд может показаться, что SMS - это юридически значимое сообщение. Такие сообщения регулируются ст. 165.1 ГК РФ, но я считаю, что нет. Юридически значимое сообщение – это заявления, уведомления, извещения и. т. д. Такие сообщения могут лишь выражать волю отправителя сообщения на наступление определенных правовых последствий. Важно, что воля лица, получившего сообщение, никак не влияет на то наступит это последствие или нет (это называют ещё сделкоподобными действиями).
📧Самый актуальный пример – электронная повестка и накладываемые ограничения ввиду неявки по ней. В Германии к таким видам сделкоподобных действий относят предупреждения о прекращении противоправных действий.
В нашем примере SMS не подходит под признаки ст. 165. 1 ГК РФ, так как воля получателя сообщения имеет значение. Это следует не только из существа гражданских правоотношений, но и из Правил оказания услуг телефонной связи. В силу п. 24 и 29 Правил оператор вправе менять условия действующих тарифов. Обратите внимание, не изменять договор в одностороннем порядке, а именно условия тарифов, которые ранее оператор сам установил.
📲Изменение условий договора регулирует п. 47 Правил. Из него следует, что изменения могут быть сделаны путем совершения абонентом конклюдентных действий, перечень и порядок осуществления которых определяются договором.
Оператор обязан не менее чем за 10 дней до изменения действующих тарифов на услуги телефонной связи извещать об этом абонентов.
На сайте Минкосвязи есть информация, что при получении уведомления от оператора связи об изменении действующего тарифного плана абонент вправе:
▪️согласиться с условиями нового тарифного плана;
▪️выбрать и перейти на другой тарифный план оператора связи;
▪️расторгнуть договор с оператором связи
Как правило, если абонент после получения уведомления продолжает пользоваться услугами оператора, то это считается конклюдентными действиями. На этой стадии в силу вступают новые условия договора для абонента.
📵Абонент не лишен права отказаться от действующего тарифа и перейти на иной тариф, либо вовсе уйти к другому оператору. Поэтому воля абонента имеет значение, непосредственно с ней связанно наступление правовых последствий в виде изменения условий обслуживания.
Точно поэтому SMS о повышении абонентской платы не может быть и односторонней сделкой, изменяющей условия договора. Непосредственно SMS ещё ничего не меняют, изменения действуют после того как абонент одобрил их своими действиями.
А если мы говорим об одобрении абонентом изменений условий, то это ни что иное как акцепт.
📃Поэтому получается, что SMS о повышении абонентской платы - это оферта, а она, в свою очередь является односторонней сделкой (прим. не путайте оферту как одностороннюю сделку с односторонней сделкой, которая указана в опросе. Оферта сама по себе не меняет условия договора), которая направлена на заключение уже двусторонней сделки, т. е. нового договора на новых условиях.
При этом такая оферта фактически связывает абонента с последствиями, которые в ней изложены. Чтобы появился двусторонний договор, необходим акцепт, который является волеизъявлением, т. е. тоже односторонней сделкой.
📍В итоге, можно говорить о том, что изменение стоимости тарифа для абонента с правовой точки зрения происходит следующим образом:
1. Оператор принимает решение об изменении условий тарифа;
2. Оператор уведомляет абонента, что условия тарифа меняются, что ведёт к изменению условий договора с абонентом. Такое уведомление является офертой. Оферта – это односторонняя сделка;
3. У абонента есть время подумать, как ему быть и жить дальше
4. Если абонент продолжает пользоваться услугами оператора на выбранном тарифе, он тем самым совершает акцепт. Акцепт – это односторонняя сделка.
5. После этого на месте двух односторонних сделок появляется одна двусторонняя – договор.
Замечу, что это моё мнение по данному вопросу, поэтому буду рад другим позициям в комментариях.
Моё мнение по опросу выше.
На первый взгляд может показаться, что SMS - это юридически значимое сообщение. Такие сообщения регулируются ст. 165.1 ГК РФ, но я считаю, что нет. Юридически значимое сообщение – это заявления, уведомления, извещения и. т. д. Такие сообщения могут лишь выражать волю отправителя сообщения на наступление определенных правовых последствий. Важно, что воля лица, получившего сообщение, никак не влияет на то наступит это последствие или нет (это называют ещё сделкоподобными действиями).
📧Самый актуальный пример – электронная повестка и накладываемые ограничения ввиду неявки по ней. В Германии к таким видам сделкоподобных действий относят предупреждения о прекращении противоправных действий.
В нашем примере SMS не подходит под признаки ст. 165. 1 ГК РФ, так как воля получателя сообщения имеет значение. Это следует не только из существа гражданских правоотношений, но и из Правил оказания услуг телефонной связи. В силу п. 24 и 29 Правил оператор вправе менять условия действующих тарифов. Обратите внимание, не изменять договор в одностороннем порядке, а именно условия тарифов, которые ранее оператор сам установил.
📲Изменение условий договора регулирует п. 47 Правил. Из него следует, что изменения могут быть сделаны путем совершения абонентом конклюдентных действий, перечень и порядок осуществления которых определяются договором.
Оператор обязан не менее чем за 10 дней до изменения действующих тарифов на услуги телефонной связи извещать об этом абонентов.
На сайте Минкосвязи есть информация, что при получении уведомления от оператора связи об изменении действующего тарифного плана абонент вправе:
▪️согласиться с условиями нового тарифного плана;
▪️выбрать и перейти на другой тарифный план оператора связи;
▪️расторгнуть договор с оператором связи
Как правило, если абонент после получения уведомления продолжает пользоваться услугами оператора, то это считается конклюдентными действиями. На этой стадии в силу вступают новые условия договора для абонента.
📵Абонент не лишен права отказаться от действующего тарифа и перейти на иной тариф, либо вовсе уйти к другому оператору. Поэтому воля абонента имеет значение, непосредственно с ней связанно наступление правовых последствий в виде изменения условий обслуживания.
Точно поэтому SMS о повышении абонентской платы не может быть и односторонней сделкой, изменяющей условия договора. Непосредственно SMS ещё ничего не меняют, изменения действуют после того как абонент одобрил их своими действиями.
А если мы говорим об одобрении абонентом изменений условий, то это ни что иное как акцепт.
📃Поэтому получается, что SMS о повышении абонентской платы - это оферта, а она, в свою очередь является односторонней сделкой (прим. не путайте оферту как одностороннюю сделку с односторонней сделкой, которая указана в опросе. Оферта сама по себе не меняет условия договора), которая направлена на заключение уже двусторонней сделки, т. е. нового договора на новых условиях.
При этом такая оферта фактически связывает абонента с последствиями, которые в ней изложены. Чтобы появился двусторонний договор, необходим акцепт, который является волеизъявлением, т. е. тоже односторонней сделкой.
📍В итоге, можно говорить о том, что изменение стоимости тарифа для абонента с правовой точки зрения происходит следующим образом:
1. Оператор принимает решение об изменении условий тарифа;
2. Оператор уведомляет абонента, что условия тарифа меняются, что ведёт к изменению условий договора с абонентом. Такое уведомление является офертой. Оферта – это односторонняя сделка;
3. У абонента есть время подумать, как ему быть и жить дальше
4. Если абонент продолжает пользоваться услугами оператора на выбранном тарифе, он тем самым совершает акцепт. Акцепт – это односторонняя сделка.
5. После этого на месте двух односторонних сделок появляется одна двусторонняя – договор.
Замечу, что это моё мнение по данному вопросу, поэтому буду рад другим позициям в комментариях.
👍11🤔2
📧Сделки через сообщения. Зарубежный опыт
Продолжим тему правовой природы электронных сообщений. Сегодня приведу зарубежный опыт.
🇬🇧В Великобритании, чтобы электронная переписка считалась договором, она должно включать:
▪️Оферту и последующий акцепт;
▪️Взаимность обязательств;
▪️Намерение создать юридические правоотношения - обе стороны должны осознавать, что сообщения образуют договор и понимать последствия заключения договора. Если быть более точным, то в Великобритании действует правовая доктрина, известная как «намерение быть юридически связанным», которая гласит, что договор имеет юридическую силу только в том случае, если стороны намеревались сделать его юридически обязывающим договором.
▪️Стороны должны быть дееспособны для заключения сделки.
Всё это обязательные элементы любого договора в Великобритании.
🇺🇸 Для того, чтобы в США договор был действительным, должны присутствовать следующие элементы:
▪️Оферта и последующий акцепт;
▪️Осведомленность. Чтобы договор имел обязательную юридическую силу в США, у обеих сторон должно быть «совпадение мнений», то есть они оба должны осознавать, во что ввязываются;
▪️Взаимность обязательств;
▪️Стороны должны быть дееспособны для заключения сделки.
▪️Законность договора. Это ключевой элемент для договоров в США. Все договоры регулируются законодательством того штата, в котором они подписаны. Однако федеральные законы США и законы штатов не всегда согласуются между собой, и в таких случаях преимущественную силу будут иметь положения Конституции США о договорах.
⚔️В 2017 году в США в штате Массачусетс состоялся судебный процесс: St. John's Holdings против Two Electronics, LLC. В нём стороны обсуждали условия сделки посредством переписки по электронной почте, и пришли к соглашению. Однако одна из сторон решила, что может не исполнять условия сделки, считая, что договор не состоялся.
⚖️Суд Массачусетса постановил, что, поскольку, в электронной переписке подробно излагались условия сделки, а текстовое сообщение было подписано стороной (прим. путем набора имени в нижней части письма), был создан контракт, подлежащий исполнению. Кроме того, суд указал, что у электронного письма есть все необходимые элементы договора, которые перечислены выше.
📌Вот несколько рекомендаций одной юридической компании из США о том, как случайно не заключить договор в электронном виде:
▫️Указывайте в заголовке письма, что текст «Только для обсуждения»;
▫️Укажите в письме, что последующее письменное соглашение должно быть подписано тем, кто имеет на это законные полномочия;
▫️Включите в письмо отказ от ответственности. Пример: «Условия, изложенные в этих электронных письмах, подлежат последующему обсуждению сторонами и не являются обязательными до подписания сторонами официального соглашения, оформленного на бумаге»;
▫️Воздержитесь от использования в обсуждении условий контракта, таких слов как: «согласен», «принимаю» и. т. д.;
🔜Кстати, наше законодательство и судебная практика уже тоже исходит из возможности заключения сделок посредством электронной переписки. Поэтому, рекомендации выше актуальны и для России.
📽Ранее по теме:
▫️Правовая природа SMS о повышении стоимости абонентской платы
Продолжим тему правовой природы электронных сообщений. Сегодня приведу зарубежный опыт.
🇬🇧В Великобритании, чтобы электронная переписка считалась договором, она должно включать:
▪️Оферту и последующий акцепт;
▪️Взаимность обязательств;
▪️Намерение создать юридические правоотношения - обе стороны должны осознавать, что сообщения образуют договор и понимать последствия заключения договора. Если быть более точным, то в Великобритании действует правовая доктрина, известная как «намерение быть юридически связанным», которая гласит, что договор имеет юридическую силу только в том случае, если стороны намеревались сделать его юридически обязывающим договором.
▪️Стороны должны быть дееспособны для заключения сделки.
Всё это обязательные элементы любого договора в Великобритании.
🇺🇸 Для того, чтобы в США договор был действительным, должны присутствовать следующие элементы:
▪️Оферта и последующий акцепт;
▪️Осведомленность. Чтобы договор имел обязательную юридическую силу в США, у обеих сторон должно быть «совпадение мнений», то есть они оба должны осознавать, во что ввязываются;
▪️Взаимность обязательств;
▪️Стороны должны быть дееспособны для заключения сделки.
▪️Законность договора. Это ключевой элемент для договоров в США. Все договоры регулируются законодательством того штата, в котором они подписаны. Однако федеральные законы США и законы штатов не всегда согласуются между собой, и в таких случаях преимущественную силу будут иметь положения Конституции США о договорах.
⚔️В 2017 году в США в штате Массачусетс состоялся судебный процесс: St. John's Holdings против Two Electronics, LLC. В нём стороны обсуждали условия сделки посредством переписки по электронной почте, и пришли к соглашению. Однако одна из сторон решила, что может не исполнять условия сделки, считая, что договор не состоялся.
⚖️Суд Массачусетса постановил, что, поскольку, в электронной переписке подробно излагались условия сделки, а текстовое сообщение было подписано стороной (прим. путем набора имени в нижней части письма), был создан контракт, подлежащий исполнению. Кроме того, суд указал, что у электронного письма есть все необходимые элементы договора, которые перечислены выше.
📌Вот несколько рекомендаций одной юридической компании из США о том, как случайно не заключить договор в электронном виде:
▫️Указывайте в заголовке письма, что текст «Только для обсуждения»;
▫️Укажите в письме, что последующее письменное соглашение должно быть подписано тем, кто имеет на это законные полномочия;
▫️Включите в письмо отказ от ответственности. Пример: «Условия, изложенные в этих электронных письмах, подлежат последующему обсуждению сторонами и не являются обязательными до подписания сторонами официального соглашения, оформленного на бумаге»;
▫️Воздержитесь от использования в обсуждении условий контракта, таких слов как: «согласен», «принимаю» и. т. д.;
🔜Кстати, наше законодательство и судебная практика уже тоже исходит из возможности заключения сделок посредством электронной переписки. Поэтому, рекомендации выше актуальны и для России.
📽Ранее по теме:
▫️Правовая природа SMS о повышении стоимости абонентской платы
👏5👍1
⛱Может ли вид голого арендодателя привести к снижению арендной платы?
Необычное судебное разбирательство завершилось в Германии.
📂Фабула:
Арендодатель сдавал в аренду офисный этаж в здании во Франкфурт-Вестенде. Само здание частично использовалось для проживания, в том числе и самим арендодателем. Спустя год арендаторы начали платить арендную плату в меньшем размере. Они посчитали, что арендуемый объект имеет недостатки, а своё право на снижение обосновали § 536 BGB (прим. Гражданское уложение Германии. Норма устанавливает, что наниматель освобождается от внесения наемной платы за время, в течение которого вещь была непригодна к использованию).
Арендодатель со снижением не согласился и предъявил к арендаторам иск о погашении задолженности по арендной плате. Окружной суд во Франкфурте-на-Майне иск удовлетворил.
🏛Арендаторы подали апелляционную жалобу, где среди прочего указали, что арендодатель перед восходом солнца выходил голым на лестничную клетку и во двор, чтобы «житель или гость, оказавшийся в это время на лестнице, столкнулся с его наготой». Однако это доказано не было.
Следующим аргументом ответчиков был тот факт, что арендодатель загорал голышом во дворе.
⚖️Позиция суда в этой части: (Постановление Высшего земельного суд Франкфурта-на-Майне (OLG))от 18 апреля 2023 г., Az. 2 U 43/22)
▪️«Вся арендная плата не может быть снижена из-за того, что арендодатель регулярно загорает голышом во дворе. Тот факт, что при этом нарушаются эстетические чувства другого лица, не ведет к его защите, если только поведение арендодателя не направлено конкретно против другого лица. Также нет грубо неправомерных действий по смыслу Раздела 118 OWiG (прим. Закон об административных правонарушениях. Данная норма устанавливает ответственность за грубое неправомерное действие, которое может вызвать раздражение или создать опасность для окружающих и нарушить общественный порядок). Пригодность арендованного имущества не ухудшается из-за того, что арендодатель загорает голышом во дворе»;
▪️«Кроме того, место, где мужчина время от времени лежит обнаженным на своем диване, видно из помещения арендатора только в том случае, если далеко высунуться из окна. Это противоречит предположению о недопустимом, заведомо аморальном воздействии на имущество».
Небольшого успеха арендаторы все же добились. Они жаловались также на масштабные строительные работы по соседству с арендуемым помещением
⚖️В этой части суд занял следующую позицию:
▪️«Спокойствие и солидность престижного жилого района Франкфурт-Вестенде стали частью договорного качества в виде атмосферы места аренды. Шумовые и пылевые выбросы не являются обычным явлением в этом районе и поэтому оправдывают снижение арендной платы, в отличие от других причин, приведенных арендаторами.
💬Таким образом, решение Высшего земельного суда Франкфурта свидетельствует о том, что загорание арендодателя голым во дворе не является недостатком аренды, если не ухудшается пригодность арендуемого имущества и нет целенаправленного аморального воздействия на третьих лиц.
Интересно, если суд установил, что увидеть голого арендодателя можно только если сильно высунуться, то может ли арендодатель подать в суд из-за слежки за ним?
📽Ранее по теме:
▪️Как в Германии оспорили варку пива
▪️Право кота быть поглаженным и накормленным
Необычное судебное разбирательство завершилось в Германии.
📂Фабула:
Арендодатель сдавал в аренду офисный этаж в здании во Франкфурт-Вестенде. Само здание частично использовалось для проживания, в том числе и самим арендодателем. Спустя год арендаторы начали платить арендную плату в меньшем размере. Они посчитали, что арендуемый объект имеет недостатки, а своё право на снижение обосновали § 536 BGB (прим. Гражданское уложение Германии. Норма устанавливает, что наниматель освобождается от внесения наемной платы за время, в течение которого вещь была непригодна к использованию).
Арендодатель со снижением не согласился и предъявил к арендаторам иск о погашении задолженности по арендной плате. Окружной суд во Франкфурте-на-Майне иск удовлетворил.
🏛Арендаторы подали апелляционную жалобу, где среди прочего указали, что арендодатель перед восходом солнца выходил голым на лестничную клетку и во двор, чтобы «житель или гость, оказавшийся в это время на лестнице, столкнулся с его наготой». Однако это доказано не было.
Следующим аргументом ответчиков был тот факт, что арендодатель загорал голышом во дворе.
⚖️Позиция суда в этой части: (Постановление Высшего земельного суд Франкфурта-на-Майне (OLG))от 18 апреля 2023 г., Az. 2 U 43/22)
▪️«Вся арендная плата не может быть снижена из-за того, что арендодатель регулярно загорает голышом во дворе. Тот факт, что при этом нарушаются эстетические чувства другого лица, не ведет к его защите, если только поведение арендодателя не направлено конкретно против другого лица. Также нет грубо неправомерных действий по смыслу Раздела 118 OWiG (прим. Закон об административных правонарушениях. Данная норма устанавливает ответственность за грубое неправомерное действие, которое может вызвать раздражение или создать опасность для окружающих и нарушить общественный порядок). Пригодность арендованного имущества не ухудшается из-за того, что арендодатель загорает голышом во дворе»;
▪️«Кроме того, место, где мужчина время от времени лежит обнаженным на своем диване, видно из помещения арендатора только в том случае, если далеко высунуться из окна. Это противоречит предположению о недопустимом, заведомо аморальном воздействии на имущество».
Небольшого успеха арендаторы все же добились. Они жаловались также на масштабные строительные работы по соседству с арендуемым помещением
⚖️В этой части суд занял следующую позицию:
▪️«Спокойствие и солидность престижного жилого района Франкфурт-Вестенде стали частью договорного качества в виде атмосферы места аренды. Шумовые и пылевые выбросы не являются обычным явлением в этом районе и поэтому оправдывают снижение арендной платы, в отличие от других причин, приведенных арендаторами.
💬Таким образом, решение Высшего земельного суда Франкфурта свидетельствует о том, что загорание арендодателя голым во дворе не является недостатком аренды, если не ухудшается пригодность арендуемого имущества и нет целенаправленного аморального воздействия на третьих лиц.
Интересно, если суд установил, что увидеть голого арендодателя можно только если сильно высунуться, то может ли арендодатель подать в суд из-за слежки за ним?
📽Ранее по теме:
▪️Как в Германии оспорили варку пива
▪️Право кота быть поглаженным и накормленным
😁7👍3
Продолжим тему правовой природы SMS. Оператор связи нарушил 10 дневный срок уведомления об изменении условий тарифа. Каковы правовые последствия?
Anonymous Poll
39%
SMS об изменении условий тарифа ничтожно (п. 2 ст. 168 ГК РФ)
46%
SMS об изменении условий тарифа - это оспоримая сделка (п. 1 ст. 168 ГК РФ);
15%
Недействительность SMS - это бред. Так не бывает
📵Ничтожное SMS. А почему бы и нет?
Отвечаю на опрос выше. Ранее я приводил аргументы, почему SMS о повышении стоимости тарифного плана можно рассматривать как оферту.
Представим ситуацию, что оператор направил абоненту SMS об изменении размера абонентской платы, однако срок вступления изменений в силу менее чем через 10 дней. На сайте оператора информация об изменении стоимости тарифа также отсутствует.
💡Может ли оферта быть признана недействительной? Из Определения ВС РФ от 27.11.2017 по делу № 306-ЭС17-10491, А57-15765/2011 следует, что к оферте могут быть применены правила о недействительности сделок. Такой же вывод следует и из Постановления Президиума ВАС РФ от 29.06.2010 N 3170/10 по делу № А09-2033/09.
Таким образом, раз SMS является офертой, то к нему можно применять правила о недействительности сделок.
Статья 168 ГК РФ устанавливает последствия противоречия сделки требованиям закона или иного правового акта. Правила оказания услуг телефонной связи утверждены Постановлением Правительства. Из п. 6 ст. 3 ГК РФ следует, что Постановления Правительства относятся к «иным правовым актам». Факт нарушения 10 дневного срока уведомления означает, что повод для оспаривания SMS на основании ст. 168 ГК имеется.
Оспоримой (п. 1 ст. 168 ГК РФ) будет та сделка, которая нарушает интересы непосредственно одной из сторон сделки, а ничтожной (п. 2 ст. 168 ГК РФ) – сделка, которая нарушает публичные интересы или интересы третьих лиц.
🔜К какому же из пунктов следует отнести наше SMS? На мой взгляд, это самый спорный момент. Приведу аргументы авторов Глоссы (Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к ст. 153–208 ГК РФ), которые склонны считать ничтожными условия нарушающие права потребителей.
📍«Применение режима оспоримости было несправедливым в тех случаях, когда императивные нормы закона защищают потребителя от навязывания ему несправедливых условий. Получалось бы, что такой потребитель должен в короткий срок после заключения договора инициировать судебный процесс об оспаривании незаконных условий под страхом утраты права ссылаться на незаконность соответствующего условия вследствие истечения исковой давности»;
📍«Применение в потребительском контексте режима оспоримости незаконных условий и соглашений было бы несправедливым и экономически неоправданным. В мировой практике незаконные условия потребительских договоров, как правило, просто ничтожны (или необязательны для потребителя)»;
📍«Редакция п. 2 ст. 168 ГК РФ позволяет подвести односторонние сделки под режим ничтожности. Достаточно учесть, что в контексте односторонних сделок указанные в норме третьи лица, нарушение чьих интересов дает основания для констатации ничтожности, являются как раз теми самыми лицами, которым адресуется односторонняя сделка и права которых она затрагивает».
Также авторы отмечают, что в п. 1 ст. 16 Закона о защите прав потребителей фактически содержится прямое указание на ничтожность условий договора, ущемляющих права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей.
💬Таким образом, оператор хоть и нарушил срок уведомления конкретного абонента, он все равно тем самым нарушает публичный интерес, который выражен в защите потребительских прав.
Такой подход позволяет считать SMS о повышении абонентской платы ничтожным, которое не порождает правовых последствий для сторон.
Безусловно оператор самостоятельно не откажется от выставления нового размера абонентской платы, а абоненту, чтобы добиться констатации ничтожности SMS все равно придется идти в суд. Однако значимость недействительности на основании п. 2 ст. 168 ГК РФ в том, что в отличие от п. 1 ст. 168 ГК РФ оператор фактически лишается возможности ссылаться на подтверждение сделки путем совершения конклюдентных действий. То есть даже если абонент будет оплачивать тариф по новым расценкам, такие действия не должны исцелять ничтожное SMS и делать из него законное уведомление.
📽Ранее по теме:
▫️Правовая природа SMS о повышении стоимости абонентской платы
Отвечаю на опрос выше. Ранее я приводил аргументы, почему SMS о повышении стоимости тарифного плана можно рассматривать как оферту.
Представим ситуацию, что оператор направил абоненту SMS об изменении размера абонентской платы, однако срок вступления изменений в силу менее чем через 10 дней. На сайте оператора информация об изменении стоимости тарифа также отсутствует.
💡Может ли оферта быть признана недействительной? Из Определения ВС РФ от 27.11.2017 по делу № 306-ЭС17-10491, А57-15765/2011 следует, что к оферте могут быть применены правила о недействительности сделок. Такой же вывод следует и из Постановления Президиума ВАС РФ от 29.06.2010 N 3170/10 по делу № А09-2033/09.
Таким образом, раз SMS является офертой, то к нему можно применять правила о недействительности сделок.
Статья 168 ГК РФ устанавливает последствия противоречия сделки требованиям закона или иного правового акта. Правила оказания услуг телефонной связи утверждены Постановлением Правительства. Из п. 6 ст. 3 ГК РФ следует, что Постановления Правительства относятся к «иным правовым актам». Факт нарушения 10 дневного срока уведомления означает, что повод для оспаривания SMS на основании ст. 168 ГК имеется.
Оспоримой (п. 1 ст. 168 ГК РФ) будет та сделка, которая нарушает интересы непосредственно одной из сторон сделки, а ничтожной (п. 2 ст. 168 ГК РФ) – сделка, которая нарушает публичные интересы или интересы третьих лиц.
🔜К какому же из пунктов следует отнести наше SMS? На мой взгляд, это самый спорный момент. Приведу аргументы авторов Глоссы (Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к ст. 153–208 ГК РФ), которые склонны считать ничтожными условия нарушающие права потребителей.
📍«Применение режима оспоримости было несправедливым в тех случаях, когда императивные нормы закона защищают потребителя от навязывания ему несправедливых условий. Получалось бы, что такой потребитель должен в короткий срок после заключения договора инициировать судебный процесс об оспаривании незаконных условий под страхом утраты права ссылаться на незаконность соответствующего условия вследствие истечения исковой давности»;
📍«Применение в потребительском контексте режима оспоримости незаконных условий и соглашений было бы несправедливым и экономически неоправданным. В мировой практике незаконные условия потребительских договоров, как правило, просто ничтожны (или необязательны для потребителя)»;
📍«Редакция п. 2 ст. 168 ГК РФ позволяет подвести односторонние сделки под режим ничтожности. Достаточно учесть, что в контексте односторонних сделок указанные в норме третьи лица, нарушение чьих интересов дает основания для констатации ничтожности, являются как раз теми самыми лицами, которым адресуется односторонняя сделка и права которых она затрагивает».
Также авторы отмечают, что в п. 1 ст. 16 Закона о защите прав потребителей фактически содержится прямое указание на ничтожность условий договора, ущемляющих права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей.
💬Таким образом, оператор хоть и нарушил срок уведомления конкретного абонента, он все равно тем самым нарушает публичный интерес, который выражен в защите потребительских прав.
Такой подход позволяет считать SMS о повышении абонентской платы ничтожным, которое не порождает правовых последствий для сторон.
Безусловно оператор самостоятельно не откажется от выставления нового размера абонентской платы, а абоненту, чтобы добиться констатации ничтожности SMS все равно придется идти в суд. Однако значимость недействительности на основании п. 2 ст. 168 ГК РФ в том, что в отличие от п. 1 ст. 168 ГК РФ оператор фактически лишается возможности ссылаться на подтверждение сделки путем совершения конклюдентных действий. То есть даже если абонент будет оплачивать тариф по новым расценкам, такие действия не должны исцелять ничтожное SMS и делать из него законное уведомление.
📽Ранее по теме:
▫️Правовая природа SMS о повышении стоимости абонентской платы
❤6👍4
В связи с тем, что канал недавно перешёл отметку в тысячу подписчиков, предлагаю вам рассказать о себе. А мне это поможет лучше узнать аудиторию канала
Anonymous Poll
52%
Я практикующий юрист/адвокат
2%
Я преподаю юриспруденцию
4%
Я судья/сотрудник аппарата суда
20%
Я только учусь на юриста
17%
Я не юрист, но юриспруденцией интересуюсь
4%
Я не юрист и юриспруденцией не интересуюсь
🐣Поросята, цыплята, овощи и исполнительский иммунитет. Продолжение
Не так давно я писал про интересное дело об исключении из конкурсной массы дома с земельным участком, где по словам должника выращивались овощи, содержались цыплята и поросята.
📚Дело прошло второй круг апелляционного обжалования. Определение суда первой инстанции, принятое по результату нового рассмотрения, оставлено без изменения.
⚖️Позиция суда апелляции:
▪️«Доводы должника о необходимости использования всего земельного участка с учетом необходимости выращивания овощей и содержания скота, как и необходимости исключения участка в размере максимального предела предоставления земельных участков - 0,15 га, судом апелляционной инстанции отклоняются, поскольку должник не представил в материалы дела документальных доказательств освоения всего земельного участка для ведения домашнего подсобного хозяйства, а также невозможность осуществить раздел, межевания и определения границ земельного участка, в пределах которого находится жилое помещение должника»;
▪️«Должником не доказано, что коммуникации не могут быть передислоцированы для обслуживания иной части земельного участка не занятые жилым домом».
Это выводы суда по апелляционной жалобе должника, который просил оставить ему весь участок.
📌Далее следуют выводы по жалобе кредитора, который считал, что суд оставил должнику слишком большой участок, а следовало бы меньше:
▪️«Отказ от исполнительского иммунитета должен иметь реальный экономический смысл как способ удовлетворения требований кредиторов, а не быть карательной санкцией (наказанием) за неисполненные долги или средством устрашения должника». Cуд указывает на тот факт, что в соответствии с результатом экспертизы имеется техническая возможность раздела земельного участка и экономическая обоснованность раздела. Так как данная возможность существует, то это ведет к пополнению конкурсной массы. На мой взгляд, суд мысль не раскрывает, смысл этого абзаца в том, что нет смысла лишать должника всего участка, если есть возможность реализовать его часть.
▪️«С учетом нахождения обоих супругов в процедурах банкротства, наличия двух малолетних детей, беременности супруги должника, обеспечения указанным лицам нормальных условий существования и гарантий их социально-экономических прав, размера жилого дома, соблюдая баланс между должником и его кредиторами, принимая во внимание возможность разделения земельного участка, исключению из конкурсной массы подлежит часть земельного участка кадастровый номер 54:10:021501:174, в размере 999 кв.м.»
💬Интересно, что суд апелляционной инстанции предлагал сторонам провести очередную экспертизу. Должник был не против, но у него не было денег, а остальные участники сочли это нецелесообразным.
Уверен, что впереди нас ждет рассмотрение в кассации.
📽Ранее по теме:
▫️Когда суд исключит имущество гражданина из конкурсной массы
▫️Поросята, цыплята, овощи и исполнительский иммунитет
▫️Апартаменты и единственное жилье
Не так давно я писал про интересное дело об исключении из конкурсной массы дома с земельным участком, где по словам должника выращивались овощи, содержались цыплята и поросята.
📚Дело прошло второй круг апелляционного обжалования. Определение суда первой инстанции, принятое по результату нового рассмотрения, оставлено без изменения.
⚖️Позиция суда апелляции:
▪️«Доводы должника о необходимости использования всего земельного участка с учетом необходимости выращивания овощей и содержания скота, как и необходимости исключения участка в размере максимального предела предоставления земельных участков - 0,15 га, судом апелляционной инстанции отклоняются, поскольку должник не представил в материалы дела документальных доказательств освоения всего земельного участка для ведения домашнего подсобного хозяйства, а также невозможность осуществить раздел, межевания и определения границ земельного участка, в пределах которого находится жилое помещение должника»;
▪️«Должником не доказано, что коммуникации не могут быть передислоцированы для обслуживания иной части земельного участка не занятые жилым домом».
Это выводы суда по апелляционной жалобе должника, который просил оставить ему весь участок.
📌Далее следуют выводы по жалобе кредитора, который считал, что суд оставил должнику слишком большой участок, а следовало бы меньше:
▪️«Отказ от исполнительского иммунитета должен иметь реальный экономический смысл как способ удовлетворения требований кредиторов, а не быть карательной санкцией (наказанием) за неисполненные долги или средством устрашения должника». Cуд указывает на тот факт, что в соответствии с результатом экспертизы имеется техническая возможность раздела земельного участка и экономическая обоснованность раздела. Так как данная возможность существует, то это ведет к пополнению конкурсной массы. На мой взгляд, суд мысль не раскрывает, смысл этого абзаца в том, что нет смысла лишать должника всего участка, если есть возможность реализовать его часть.
▪️«С учетом нахождения обоих супругов в процедурах банкротства, наличия двух малолетних детей, беременности супруги должника, обеспечения указанным лицам нормальных условий существования и гарантий их социально-экономических прав, размера жилого дома, соблюдая баланс между должником и его кредиторами, принимая во внимание возможность разделения земельного участка, исключению из конкурсной массы подлежит часть земельного участка кадастровый номер 54:10:021501:174, в размере 999 кв.м.»
💬Интересно, что суд апелляционной инстанции предлагал сторонам провести очередную экспертизу. Должник был не против, но у него не было денег, а остальные участники сочли это нецелесообразным.
Уверен, что впереди нас ждет рассмотрение в кассации.
📽Ранее по теме:
▫️Когда суд исключит имущество гражданина из конкурсной массы
▫️Поросята, цыплята, овощи и исполнительский иммунитет
▫️Апартаменты и единственное жилье
👍4❤2
📱Как оператор должен уведомлять абонента о повышении стоимости тарифного плана?
Завершу тему ничтожности SMS оператора о повышении стоимости тарифного плана.
Часто операторы защищаются тем фактом, что они разместили информацию об изменении стоимости тарифа у себя на сайте. Что, на первый взгляд, соответствует Правилам оказания услуг связи.
📌Вот несколько аргументов в пользу того, что этого недостаточно:
▪️"Даже размещение информации об изменении тарифов на сайте оператора не является адресным, и если абонентам мобильной связи гарантирован дополнительный, более индивидуальный способ информирования об изменении тарифа, то интересы абонентов услуг стационарной телефонной связи в данном случае не учтены. Практика также показывает, что сайт оператора может иметь множество разделов, и информация об изменении тарифов не всегда доступна для неопытных пользователей" (прим: это позиция Роспотребнадзора из Государственного доклада "Защита прав потребителей в Российской Федерации в 2016 году");
▪️В судебной практике существует подход, что помимо обязанности сообщить информацию на своём сайте, оператор связи должен направлять абоненту текстовое сообщение с информацией об изменении действующих тарифов на услуги подвижной связи. При этом суды исходят из того, что данные действия должны быть также выполнены в десятидневный срок до момента вступления изменений в силу (Например: Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 декабря 2019 г. N 11АП-19921/19);
▪️Если все ранее вносимые в договор изменения сопровождались отправкой SMS, то сложившийся характер отношений между клиентом и оператором свидетельствует о том, что отправка SMS в данном случае является обязательной, и к ней подлежит применению правило о десятидневном сроке (чем не пример Обычая, ст. 5 ГК РФ?);
▪️Оператор не вправе возложить на абонента обязанность соблюдать должную осмотрительность при отслеживании изменений тарифа связи, это противоречит позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в его Постановлении от 23.02.1999 N 4-П, в части признания гражданина "по договору присоединения, имеющему публичный характер, требующего от всех заключающих его клиентов - граждан присоединения к предложенному договору в целом (статья 428 ГК РФ), как стороны в договоре лишенным возможности влиять на его содержание, что является ограничением свободы договора и как таковое требует соблюдения принципа соразмерности, в силу которой гражданин как экономически слабая сторона в этих правоотношениях нуждается в особой защите своих прав, что влечет необходимость в соответствующем правовом ограничении свободы договора и для другой стороны";
▪️Если мы исходим из того, что изменения могут быть внесены только после направления оферты, то для её принятия нужно волеизъявление. Для волеизъявления нужно восприятие того, что тебе предложили. Восприятие возможно только после фактического ознакомления с условиями оферты. Никто не будет каждый день посещать сайт оператора в поисках новых оферт.
Таким образом, моё мнение, что оператору недостаточно разместить информацию об изменении условий тарифа на сайте, а следует адресно уведомить об этом абонента.
🗣Выводы:
По итогу трех постов по теме, я пришел к следующим выводам:
📌SMS о повышении стоимости абонентской платы - это оферта;
📌Оферта может быть оспорена по правилам о недействительности сделок;
📌Нарушение оператором срока уведомления о повышении стоимости тарифа влечёт ничтожность этого уведомления;
📌При ничтожности уведомления конклюдентные действия абонента не делают его действительным;
📌Доказать верность теории и суждений можно только в суде(
📽Ранее по теме:
▫️Правовая природа SMS о повышении стоимости абонентской платы
▫️Ничтожное SMS. А почему бы и нет?
Завершу тему ничтожности SMS оператора о повышении стоимости тарифного плана.
Часто операторы защищаются тем фактом, что они разместили информацию об изменении стоимости тарифа у себя на сайте. Что, на первый взгляд, соответствует Правилам оказания услуг связи.
📌Вот несколько аргументов в пользу того, что этого недостаточно:
▪️"Даже размещение информации об изменении тарифов на сайте оператора не является адресным, и если абонентам мобильной связи гарантирован дополнительный, более индивидуальный способ информирования об изменении тарифа, то интересы абонентов услуг стационарной телефонной связи в данном случае не учтены. Практика также показывает, что сайт оператора может иметь множество разделов, и информация об изменении тарифов не всегда доступна для неопытных пользователей" (прим: это позиция Роспотребнадзора из Государственного доклада "Защита прав потребителей в Российской Федерации в 2016 году");
▪️В судебной практике существует подход, что помимо обязанности сообщить информацию на своём сайте, оператор связи должен направлять абоненту текстовое сообщение с информацией об изменении действующих тарифов на услуги подвижной связи. При этом суды исходят из того, что данные действия должны быть также выполнены в десятидневный срок до момента вступления изменений в силу (Например: Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 декабря 2019 г. N 11АП-19921/19);
▪️Если все ранее вносимые в договор изменения сопровождались отправкой SMS, то сложившийся характер отношений между клиентом и оператором свидетельствует о том, что отправка SMS в данном случае является обязательной, и к ней подлежит применению правило о десятидневном сроке (чем не пример Обычая, ст. 5 ГК РФ?);
▪️Оператор не вправе возложить на абонента обязанность соблюдать должную осмотрительность при отслеживании изменений тарифа связи, это противоречит позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в его Постановлении от 23.02.1999 N 4-П, в части признания гражданина "по договору присоединения, имеющему публичный характер, требующего от всех заключающих его клиентов - граждан присоединения к предложенному договору в целом (статья 428 ГК РФ), как стороны в договоре лишенным возможности влиять на его содержание, что является ограничением свободы договора и как таковое требует соблюдения принципа соразмерности, в силу которой гражданин как экономически слабая сторона в этих правоотношениях нуждается в особой защите своих прав, что влечет необходимость в соответствующем правовом ограничении свободы договора и для другой стороны";
▪️Если мы исходим из того, что изменения могут быть внесены только после направления оферты, то для её принятия нужно волеизъявление. Для волеизъявления нужно восприятие того, что тебе предложили. Восприятие возможно только после фактического ознакомления с условиями оферты. Никто не будет каждый день посещать сайт оператора в поисках новых оферт.
Таким образом, моё мнение, что оператору недостаточно разместить информацию об изменении условий тарифа на сайте, а следует адресно уведомить об этом абонента.
🗣Выводы:
По итогу трех постов по теме, я пришел к следующим выводам:
📌SMS о повышении стоимости абонентской платы - это оферта;
📌Оферта может быть оспорена по правилам о недействительности сделок;
📌Нарушение оператором срока уведомления о повышении стоимости тарифа влечёт ничтожность этого уведомления;
📌При ничтожности уведомления конклюдентные действия абонента не делают его действительным;
📌Доказать верность теории и суждений можно только в суде(
📽Ранее по теме:
▫️Правовая природа SMS о повышении стоимости абонентской платы
▫️Ничтожное SMS. А почему бы и нет?
👍9⚡3
🔎У гражданина не может быть контролирующего лица. Или все же может?
Два года назад Верховный Суд рассматривал дело, в котором пришел к выводу о недопустимости субординации требований кредиторов в делах о банкротстве граждан.
Суд пришел к выводу, что у гражданина не может быть контролирующего его лица.
🔜Такая практика получила свое распространение, но были примеры, когда связанных с банкротом лиц привлекали к ответственности в виде взыскания убытков. Об одном из таких дел я писал тут.
Там же я приводил аргументы "за" и "против" относительно того, может ли у физического лица быть контролирующее лицо или нет.
⚡️И вот, я читаю новость: Минюст анонсировал появление в законодательстве об иноагентах категории «третьи лица»
📢Небезызвестный юристам Олег Свириденко заявил, что законодательная инициатива будет касаться любых третьих лиц, «которые не являются иноагентами, они даже не аффилированы с иноагентами, но они как третьи лица могут оказывать определенное влияние волей-неволей и помогать иноагентам нарушать 255-й закон».
✂️Что же тогда получается? С принятием закона у физических лиц появятся контролирующие лица? Или такой подход применим только в банкротстве иноангетов?
📽Ранее по теме:
▫️Зять банкрот, а убытки взыскали с тёщи
▫️Может ли нести ответственность лицо, которое не является контролирующим?
Два года назад Верховный Суд рассматривал дело, в котором пришел к выводу о недопустимости субординации требований кредиторов в делах о банкротстве граждан.
Суд пришел к выводу, что у гражданина не может быть контролирующего его лица.
🔜Такая практика получила свое распространение, но были примеры, когда связанных с банкротом лиц привлекали к ответственности в виде взыскания убытков. Об одном из таких дел я писал тут.
Там же я приводил аргументы "за" и "против" относительно того, может ли у физического лица быть контролирующее лицо или нет.
⚡️И вот, я читаю новость: Минюст анонсировал появление в законодательстве об иноагентах категории «третьи лица»
📢Небезызвестный юристам Олег Свириденко заявил, что законодательная инициатива будет касаться любых третьих лиц, «которые не являются иноагентами, они даже не аффилированы с иноагентами, но они как третьи лица могут оказывать определенное влияние волей-неволей и помогать иноагентам нарушать 255-й закон».
✂️Что же тогда получается? С принятием закона у физических лиц появятся контролирующие лица? Или такой подход применим только в банкротстве иноангетов?
📽Ранее по теме:
▫️Зять банкрот, а убытки взыскали с тёщи
▫️Может ли нести ответственность лицо, которое не является контролирующим?
👍3😁1🤯1🤬1
📵Россиянам могут разрешить закрывать информацию о своем давнем банкротстве
Не могу не прокомментировать новость о которой сообщает Интерфакс. Минэкономразвития обсуждает идею о возможности закрывать информацию о факте банкротства физлица через определенный срок после завершения процедуры.
Первый замминистра экономического развития Илья Торосов заявил, что "Возможно нам стоит рассмотреть момент о закрытии этой информации, обнуления банкротства через определенный промежуток времени".
💬У меня возникает ряд вопросов. Как же это хотят реализовать? Удалять сведения из ЕФРСБ? Ну допустим.
А что делать с картотекой арбитражных дел? Удалять карточку всего дела о банкротстве конкретного гражданина? Теоретически это возможно, но что если какой-то обособленный спор в рамках банкротства гражданина дойдет до Верховного Суда и станет значимым для практики?
Обычно такие споры у юристов получают название по фамилии должника. И появится вот так "Дело Тарасова" и будут его цитировать юристы и судьи. Как же его будут удалять? Можно опубликовать позднее судебный акт без инициалов гражданина (по примеру СОЮ), но из памяти людей фамилию уже не изъять.
Ну и еще один вопрос, а всё это для каких целей? У меня был пост о том, что в США банкроты могут подвергаться дискриминации и общественному осуждению, но у нас такой проблемы вроде бы нет.
Не могу не прокомментировать новость о которой сообщает Интерфакс. Минэкономразвития обсуждает идею о возможности закрывать информацию о факте банкротства физлица через определенный срок после завершения процедуры.
Первый замминистра экономического развития Илья Торосов заявил, что "Возможно нам стоит рассмотреть момент о закрытии этой информации, обнуления банкротства через определенный промежуток времени".
💬У меня возникает ряд вопросов. Как же это хотят реализовать? Удалять сведения из ЕФРСБ? Ну допустим.
А что делать с картотекой арбитражных дел? Удалять карточку всего дела о банкротстве конкретного гражданина? Теоретически это возможно, но что если какой-то обособленный спор в рамках банкротства гражданина дойдет до Верховного Суда и станет значимым для практики?
Обычно такие споры у юристов получают название по фамилии должника. И появится вот так "Дело Тарасова" и будут его цитировать юристы и судьи. Как же его будут удалять? Можно опубликовать позднее судебный акт без инициалов гражданина (по примеру СОЮ), но из памяти людей фамилию уже не изъять.
Ну и еще один вопрос, а всё это для каких целей? У меня был пост о том, что в США банкроты могут подвергаться дискриминации и общественному осуждению, но у нас такой проблемы вроде бы нет.
👍2🤔2
👀Внесудебное банкротство глазами сотрудника МФЦ
Недавно я делал пост с судебной практикой о внесудебном банкротстве.
Один из подписчиков поделился занятным постом, в котором сотрудник МФЦ рассказывает как процедура внесудебного банкротства выглядит с его стороны.
➡️ Почитать можно тут.
В целом пост подтверждает мнения о том, что сотрудники МФЦ работают по некой инструкции, которая выработана на основе закона.
Именно поэтому, если у потенциального внесудебного банкрота будут спорные вопросы правового характера, скорее всего они так и останутся спорными.
📽Ранее по теме:
▫️Судебная практика о внесудебном банкротстве
Недавно я делал пост с судебной практикой о внесудебном банкротстве.
Один из подписчиков поделился занятным постом, в котором сотрудник МФЦ рассказывает как процедура внесудебного банкротства выглядит с его стороны.
В целом пост подтверждает мнения о том, что сотрудники МФЦ работают по некой инструкции, которая выработана на основе закона.
Именно поэтому, если у потенциального внесудебного банкрота будут спорные вопросы правового характера, скорее всего они так и останутся спорными.
📽Ранее по теме:
▫️Судебная практика о внесудебном банкротстве
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5🔥1
Блогер не платил налоги. Возбуждено уголовное дело. Задолженность перед бюджетом была погашена, уголовное дело прекращено. У блогера были иные кредиторы, началась процедура банкротства. Можно ли оспорить платежи в бюджет?
Final Results
24%
Да, если имелось предпочтение (ст. 61.3 Закона о банкротстве)
45%
Нет, независимо от того имелось ли предпочтение или нет
31%
Зависит от того было ли известно ФНС о наличии иных кредиторов
👍4
💸Вернуть всё нажитое непосильным трудом.
Отвечаю на опрос выше. Ситуации с блогерами, коучами, наставниками, исполнителями желаний, которые подозреваются в уклонении от уплаты от налогов - реальные. Один из способов избежать уголовной ответственности – добровольное погашение задолженности перед бюджетом.
Но что, если в отношении блогера начнётся процедура банкротства?
📍В соответствии с п. 4 ст. 61.4 Закона о банкротстве сделки, связанные с исполнением денежных обязательств по уплате обязательных платежей, не могут быть оспорены на основании статьи 61.3, если должник не имел к моменту исполнения, известных уполномоченному органу денежных обязательств или обязательство перед иными конкурсными кредиторами, срок исполнения которых наступил, или платежи не отличалось по срокам и размеру от уплаченных или взысканных платежей определенных законодательством РФ.
Можно предположить, что данная норма направлена прежде всего на то, чтобы у таких должников после уплаты налоговых обязательств не появлялись «внезапно» неучтенные ранее кредиторы.
Предлагаю взглянуть на судебную практику.
📂Дело № 1.
Фабула:
В период процедуры наблюдения, с расчетного счёта компании-банкрота было осуществлено погашение налоговой задолженности. Конкурсный управляющий посчитал, что указанные перечисления привели к предпочтительному удовлетворению требований налогового органа, обратился с заявлением об оспаривании.
🗣Позиция налогового органа:
«Целью руководителя должника являлось не погашение задолженности по обязательным платежам, а уход от уголовного наказания. Тем самым, по мнению заявителя, руководитель легализовал схему ухода от уголовного преследования».
⚖️Позиция суда:
▪️«Сделки по перечислению налоговому органу денежных средств совершены после опубликования информации о введении в отношении Общества процедуры наблюдения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве и в официальном печатном издании «Коммерсантъ». При таких условиях, пока не доказано обратное, действует презумпция осведомленности уполномоченного органа о наличии у должника иных неисполненных обязательств перед кредиторами». В этом деле суд признал недействительными те платежи, которые были совершенны в период процедуры банкротства. Таким образом, в данном случае норма п. 4 ст. 61. 4 Закона о банкротстве не срабатывает. (Постановление АС Волго-Вятского округа от 19.10.21 по делу № А29-11070/18)
📂Дело № 2
Схожая фабула и аналогичный вывод сделан судом в Постановлении АС Западно-Сибирского округа от 26.07.19 по делу № А75-2144/17.
Налоговый орган просил применить ст. 10 ГК РФ, так как полагал, что руководитель должника действовал недобросовестно и преследовал исключительно цель прекращения уголовного преследования в отношении себя.
🔜Примечательно, что, удовлетворяя заявление об оспаривании суд указал, что «указанное при наличии надлежащих правовых оснований, может являться поводом для иной оценки обстоятельств, с которыми было связано прекращение уголовного дела, возбуждённого в отношении руководителя по факту уклонения от уплаты налогов».
📂Дело № 3
Фабула:
В этом деле налоговая задолженность была погашена в период подозрительности до введения процедуры наблюдения. Суд первой инстанции заявление об оспаривании платежей удовлетворил частично, апелляция поддержала. Суд кассационной инстанции судебные акты отменил.
⚖️Позиция суда:
▪️«Суды не исследовали и не оценили доводы уполномоченного лица о наличии согласованных недобросовестных действий с использованием правовых механизмов извлечения из бюджета ранее поступивших денежных средств со стороны аффилированных по отношению к должнику лиц». В этом деле ФНС представила ряд доказательств того, что руководитель должника намерено реализовал схему одновременного ухода от уголовного преследования с последующим возвратом уплаченных налогов. (Постановление АС Уральского округа от 31.08.2017 по делу № А50-17595/15).
А какие решения приняли бы вы? Пишите в комментариях.
📽Ранее по теме:
▫️Обязательств нет, а вывод активов есть
Отвечаю на опрос выше. Ситуации с блогерами, коучами, наставниками, исполнителями желаний, которые подозреваются в уклонении от уплаты от налогов - реальные. Один из способов избежать уголовной ответственности – добровольное погашение задолженности перед бюджетом.
Но что, если в отношении блогера начнётся процедура банкротства?
📍В соответствии с п. 4 ст. 61.4 Закона о банкротстве сделки, связанные с исполнением денежных обязательств по уплате обязательных платежей, не могут быть оспорены на основании статьи 61.3, если должник не имел к моменту исполнения, известных уполномоченному органу денежных обязательств или обязательство перед иными конкурсными кредиторами, срок исполнения которых наступил, или платежи не отличалось по срокам и размеру от уплаченных или взысканных платежей определенных законодательством РФ.
Можно предположить, что данная норма направлена прежде всего на то, чтобы у таких должников после уплаты налоговых обязательств не появлялись «внезапно» неучтенные ранее кредиторы.
Предлагаю взглянуть на судебную практику.
📂Дело № 1.
Фабула:
В период процедуры наблюдения, с расчетного счёта компании-банкрота было осуществлено погашение налоговой задолженности. Конкурсный управляющий посчитал, что указанные перечисления привели к предпочтительному удовлетворению требований налогового органа, обратился с заявлением об оспаривании.
🗣Позиция налогового органа:
«Целью руководителя должника являлось не погашение задолженности по обязательным платежам, а уход от уголовного наказания. Тем самым, по мнению заявителя, руководитель легализовал схему ухода от уголовного преследования».
⚖️Позиция суда:
▪️«Сделки по перечислению налоговому органу денежных средств совершены после опубликования информации о введении в отношении Общества процедуры наблюдения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве и в официальном печатном издании «Коммерсантъ». При таких условиях, пока не доказано обратное, действует презумпция осведомленности уполномоченного органа о наличии у должника иных неисполненных обязательств перед кредиторами». В этом деле суд признал недействительными те платежи, которые были совершенны в период процедуры банкротства. Таким образом, в данном случае норма п. 4 ст. 61. 4 Закона о банкротстве не срабатывает. (Постановление АС Волго-Вятского округа от 19.10.21 по делу № А29-11070/18)
📂Дело № 2
Схожая фабула и аналогичный вывод сделан судом в Постановлении АС Западно-Сибирского округа от 26.07.19 по делу № А75-2144/17.
Налоговый орган просил применить ст. 10 ГК РФ, так как полагал, что руководитель должника действовал недобросовестно и преследовал исключительно цель прекращения уголовного преследования в отношении себя.
🔜Примечательно, что, удовлетворяя заявление об оспаривании суд указал, что «указанное при наличии надлежащих правовых оснований, может являться поводом для иной оценки обстоятельств, с которыми было связано прекращение уголовного дела, возбуждённого в отношении руководителя по факту уклонения от уплаты налогов».
📂Дело № 3
Фабула:
В этом деле налоговая задолженность была погашена в период подозрительности до введения процедуры наблюдения. Суд первой инстанции заявление об оспаривании платежей удовлетворил частично, апелляция поддержала. Суд кассационной инстанции судебные акты отменил.
⚖️Позиция суда:
▪️«Суды не исследовали и не оценили доводы уполномоченного лица о наличии согласованных недобросовестных действий с использованием правовых механизмов извлечения из бюджета ранее поступивших денежных средств со стороны аффилированных по отношению к должнику лиц». В этом деле ФНС представила ряд доказательств того, что руководитель должника намерено реализовал схему одновременного ухода от уголовного преследования с последующим возвратом уплаченных налогов. (Постановление АС Уральского округа от 31.08.2017 по делу № А50-17595/15).
А какие решения приняли бы вы? Пишите в комментариях.
📽Ранее по теме:
▫️Обязательств нет, а вывод активов есть
🔥7👍3
Дополню пост выше. Примеры приведенных дел показывают то, что недобросовестные лица вполне могут реализовать схему по уходу от уголовного преследования за налоговое нарушение и сохранение своих активов. Сохранение активов в таком случае достигается путем запуска процедуры контролируемого банкротства c дружественными кредиторами.
Замечу, что оспаривание погашения налоговых платежей в рамках банкротства - это если не частая, то вполне обыденная ситуация. В отличие от нашего примера такие погашения, как правило, не направлены на прекращение уголовного дела. В этих случаях всё очевидно, если есть основания для оспаривания – надо оспаривать, то есть защищать интересы иных кредиторов, если они были нарушены.
Я практически не разбираюсь в уголовном праве, но ст. 214 УПК РФ предусмотрено, что возобновление производства по ранее прекращенному уголовному делу возможно лишь в том случае, если не истекли сроки давности привлечения лица к уголовной ответственности. То есть в случае оспаривания погашения налоговых платежей возобновить уголовное дело можно (реституция на максималках) ). Однако, процедура банкротства - дело не быстрое, оспаривание сделок может идти несколько лет, получается, что к моменту вынесения определения об оспаривании могут теоретически истечь сроки давности привлечения к уголовной ответственности.
Само собой будут иметь значение ряд обстоятельств: периоды, в которые всё происходило, сроки рассмотрения дела о банкротстве и. т. д. Тем не менее реализация такой схемы видится возможной.
Я проверил по картотекам судов и сайтам с судебной практикой информацию о том был ли в итоге вынесен приговор. Приговора я не нашёл, а в рамках дела о банкротстве было отказано в привлечении к субсидиарной ответственности руководителя должника (которого ранее привлекали к уголовной ответственности).
👇Если среди подписчиков есть те, кто разбирается в уголовном праве, то напишите в комментариях, как на ваш взгляд может развиваться ситуация с повторным возбуждением уголовного дела.
📽Ранее по теме:
▫️Вернуть всё нажитое непосильным трудом
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4🔥2