Как суды называют номинальных держателей имущества?
Я не раз писал о «соломенных человечках» (Strawman) — тех, на кого оформляют имущество, чтобы спрятать его от кредиторов. У меня есть посты и целое видео на эту тему.
И вот мне стало любопытно: как же сами суды определяют термин «номинальный держатель»?
⚖️Классические определения судов:
Суды видят номинального держателя как инструмент для вывода активов. Номинальный держатель по версии судов – это:
▪️Инструмент для сокрытия, принадлежащего должнику имущества от обращения на него взыскания по требованиям кредиторов (Постановление АС Центрального округа от 24 октября 2024 г. по делу N А23-8/2022);
▪️Лицо, обеспечивающее контроль имущества со стороны определённой группы лиц, с целью извлечения полезных свойств и недопущения обращения на него взыскания (Постановление АС Западно-Сибирского округа от 31 июля 2024 г. по делу N А45-34150/2019).
Есть куда более интересная терминология:
🔗 Решение АС г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15 марта 2023 г. по делу N А56-105463/2022.
‼️ Сомнительная логика. Суд решил: если имущество переводят на того, у кого тоже есть долги — значит, это не вывод активов. Не согласен с такой позицией:
1️⃣ Активы можно перевести на лицо с долгами перед дружественными кредиторами;
2️⃣ Возможна легализация имущества через процедуру банкротства такого лица с последующими торгами;
3️⃣ Финансовое состояние вообще не должно быть критерием квалификации номинала.
💬Вывод:
Удивительно, но на уровне судебного толкования очень редко встречается трактовка данного термина. Чаще всего она окрашена в негативную окраску, по сути приравнивая номинального держателя к недобросовестному лицу (встречается позиция судов о том, что такое лицо – недобросовестный приобретатель имущества).
При этом, лично я считаю, что форма номинального держателя имущества может быть вполне законной. Более того, законодательство считает также – это законодательство о ценных бумагах, положения ГК РФ о доверительном управлении и т. д.
В некоторых случаях перевод недвижимости на номинального собственника может быть обусловлен нахождением лица за границей и отсутствием у него российского гражданства.
📽Ранее по теме
▫️«Оформлю имущество на жену, подругу, маму, брата — и никто никогда его не заберёт за долги»
▫️«Бывшие» под прицелом: как оспаривают сделки после фиктивного развода
🏷 Прочёл в законе
Я не раз писал о «соломенных человечках» (Strawman) — тех, на кого оформляют имущество, чтобы спрятать его от кредиторов. У меня есть посты и целое видео на эту тему.
И вот мне стало любопытно: как же сами суды определяют термин «номинальный держатель»?
⚖️Классические определения судов:
Суды видят номинального держателя как инструмент для вывода активов. Номинальный держатель по версии судов – это:
▪️Инструмент для сокрытия, принадлежащего должнику имущества от обращения на него взыскания по требованиям кредиторов (Постановление АС Центрального округа от 24 октября 2024 г. по делу N А23-8/2022);
▪️Лицо, обеспечивающее контроль имущества со стороны определённой группы лиц, с целью извлечения полезных свойств и недопущения обращения на него взыскания (Постановление АС Западно-Сибирского округа от 31 июля 2024 г. по делу N А45-34150/2019).
Есть куда более интересная терминология:
Безопасный номинальный держатель имущества- лицо, не испытывающего финансовые затруднения и (либо) не имеющее кредиторов
💬Вывод:
Удивительно, но на уровне судебного толкования очень редко встречается трактовка данного термина. Чаще всего она окрашена в негативную окраску, по сути приравнивая номинального держателя к недобросовестному лицу (встречается позиция судов о том, что такое лицо – недобросовестный приобретатель имущества).
При этом, лично я считаю, что форма номинального держателя имущества может быть вполне законной. Более того, законодательство считает также – это законодательство о ценных бумагах, положения ГК РФ о доверительном управлении и т. д.
В некоторых случаях перевод недвижимости на номинального собственника может быть обусловлен нахождением лица за границей и отсутствием у него российского гражданства.
📽Ранее по теме
▫️«Оформлю имущество на жену, подругу, маму, брата — и никто никогда его не заберёт за долги»
▫️«Бывшие» под прицелом: как оспаривают сделки после фиктивного развода
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍26👀4❤2😱2🤝1
Как не надо уведомлять о повышении тарифа
Операторы связи и провайдеры начали повышать цены. Мне от Билайна пришло сообщение с двумя юридическими ошибками, которые абонент может использовать против оператора/провайдера.
1️⃣ Ошибка №1: «Без перебоев» как часть новых условий
Для начала о том, чем является сообщение оператора/провайдера об изменении условий обслуживания – если коротко, я считаю, что это оферта на заключение дополнительного соглашения к договору.
Я должен решить: согласиться с новыми условиями, выбрать другой тариф или сменить оператора. И тут читаю:
💡У меня возникает стойкая ассоциация, что повышение стоимости услуг даст мне услуги без сбоев. Такую оговорку можно рассмотреть как заверение об обстоятельствах по ст. 431.2 ГК РФ.
Обычно операторы очень осторожны: в договорах всегда есть оговорки про форс-мажор, технические сбои, профилактику. Никто не гарантирует 100% работы в любое время. Но тут компания сама пообещала «без перебоев» — и связал это с уведомлением о повышении цены.
Формулировка создаёт причинно-следственную связь. Если я соглашусь на повышение, то получу бесперебойную связь (интернет). Это может стать ключевым фактором моего решения остаться — ведь за большие деньги я вправе ожидать лучшего качества.
📌 Что это даёт абоненту?
Формулировка «без перебоев» означает полное отсутствие сбоев. Даже один сбой — и заверение становится недостоверным. Наступают правовые последствия, которые предусмотрены статьей 431.2 ГК РФ, например:
✔️ Возврат к старым условиям договора, то есть к предыдущей стоимости. По п. 2 ст. 431.2 ГК можно отказаться от изменённого договора, если заверение оказалось ложным.
✔️ Право требовать убытки. По п. 1 ст. 431.2 ГК можно требовать компенсацию — причём бремя доказывания отсутствия вины лежит на операторе.
Оператор обещал — оператор и отвечает.
2️⃣ Ошибка №2: Срок уведомления
Сообщение пришло 13 января, повышение с 22 января. Это 9 дней, а не минимальные 10, которые требует Постановление Правительства РФ от 31.12.2021 N 2606 (для интернет провайдеров) и Постановление Правительства РФ от 30.12.2024 № 1994 (для операторов сотовой связи)
По ст. 191 ГК РФ течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало. Считаю, что включать вчерашний день в десятидневный срок — неверно.
Формально оператору достаточно разместить информацию на сайте. Но судебная практика считает иначе: абонент не обязан сам искать эту информацию. Нарушение срока уведомления потенциально делает оферту недействительной. Подробнее об этом — в отдельном посте.
📍Выводы для бизнеса
Маркетологи хотели сделать «красиво», но получилось юридически опасно. Одна формулировка создала оператору риски, которые можно было избежать.
Главное правило: не давайте категоричных обещаний в массовых рассылках. Особенно — когда меняете цену. Это потом могут использовать против вас.
👆 Вывод для граждан
Если у вас похожая ситуация и после повышения случится сбой:
🔵 Сохраните уведомление
🔵 Зафиксируйте сбой (скриншоты, обращения в поддержку)
🔵 Направьте претензию со ссылкой на ст. 431.2 ГК РФ
❓ Как должны повышаться цены на тарифы?
Ранее я делал большое исследование о правовых особенностях изменения условий стоимости услуг оператора сотовой связи. Можно почитать на Закон.Ру или на канале по ссылкам ниже.
Всё это можно пробовать применить и к интернет-провайдерам.
📽Ранее по теме:
▫️Как оператор должен уведомлять абонента о повышении стоимости тарифного плана?
▫️Правовая природа SMS о повышении стоимости абонентской платы
▫️Ничтожное SMS. А почему бы и нет?
🏷 Прочёл в законе
Операторы связи и провайдеры начали повышать цены. Мне от Билайна пришло сообщение с двумя юридическими ошибками, которые абонент может использовать против оператора/провайдера.
Для начала о том, чем является сообщение оператора/провайдера об изменении условий обслуживания – если коротко, я считаю, что это оферта на заключение дополнительного соглашения к договору.
Я должен решить: согласиться с новыми условиями, выбрать другой тариф или сменить оператора. И тут читаю:
Чтобы продолжать пользоваться услугами без перебоев.
💡У меня возникает стойкая ассоциация, что повышение стоимости услуг даст мне услуги без сбоев. Такую оговорку можно рассмотреть как заверение об обстоятельствах по ст. 431.2 ГК РФ.
Обычно операторы очень осторожны: в договорах всегда есть оговорки про форс-мажор, технические сбои, профилактику. Никто не гарантирует 100% работы в любое время. Но тут компания сама пообещала «без перебоев» — и связал это с уведомлением о повышении цены.
Формулировка создаёт причинно-следственную связь. Если я соглашусь на повышение, то получу бесперебойную связь (интернет). Это может стать ключевым фактором моего решения остаться — ведь за большие деньги я вправе ожидать лучшего качества.
Формулировка «без перебоев» означает полное отсутствие сбоев. Даже один сбой — и заверение становится недостоверным. Наступают правовые последствия, которые предусмотрены статьей 431.2 ГК РФ, например:
Оператор обещал — оператор и отвечает.
Сообщение пришло 13 января, повышение с 22 января. Это 9 дней, а не минимальные 10, которые требует Постановление Правительства РФ от 31.12.2021 N 2606 (для интернет провайдеров) и Постановление Правительства РФ от 30.12.2024 № 1994 (для операторов сотовой связи)
По ст. 191 ГК РФ течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало. Считаю, что включать вчерашний день в десятидневный срок — неверно.
Формально оператору достаточно разместить информацию на сайте. Но судебная практика считает иначе: абонент не обязан сам искать эту информацию. Нарушение срока уведомления потенциально делает оферту недействительной. Подробнее об этом — в отдельном посте.
📍Выводы для бизнеса
Маркетологи хотели сделать «красиво», но получилось юридически опасно. Одна формулировка создала оператору риски, которые можно было избежать.
Главное правило: не давайте категоричных обещаний в массовых рассылках. Особенно — когда меняете цену. Это потом могут использовать против вас.
Если у вас похожая ситуация и после повышения случится сбой:
Ранее я делал большое исследование о правовых особенностях изменения условий стоимости услуг оператора сотовой связи. Можно почитать на Закон.Ру или на канале по ссылкам ниже.
Всё это можно пробовать применить и к интернет-провайдерам.
📽Ранее по теме:
▫️Как оператор должен уведомлять абонента о повышении стоимости тарифного плана?
▫️Правовая природа SMS о повышении стоимости абонентской платы
▫️Ничтожное SMS. А почему бы и нет?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍75❤22🔥19👏3
Forwarded from Юрист в кроссовках (Александр Малютин)
Как участие в забегах не помогло восстановить срок на иск
Нашёл необычное дело, где мой любимый бег, сыграл не в лучшую сторону для истца. Решил о нём рассказать тут, так подходит в тематику канала) Будет и репост в Прочёл в законе.
📂 Что случилось
Сотрудница случайно скинула в рабочий чат расчётный лист зарплаты директора. Девушка сразу удалила сообщение, перезвонила, извинилась. Но директор пошёл на принцип, разговор закончился фразой: «В понедельник будем прощаться».
На следующий день её вызвали в кабинет директора. Под психологическим давлением (директор угрожал обращением в правоохранительные органы за разглашение персональных данных) девушка написала заявление по собственному желанию.
🏛 Суд первой инстанции
Через три с лишним месяца (как я понял) после увольнения она решила оспорить его в суде.
↪️ Важный момент: срок исковой давности по трудовым спорам – три месяца, а по спорам об увольнении — всего один месяц. Его она пропустила.
Но суд первой инстанции встал на её сторону и взыскал средний заработок за вынужденный прогул — более миллиона рублей.
Суд пришёл к выводу, что девушка по уважительной причине пропустила срок, так как ей требовалась медицинская помощь, она обращалась к врачам.
🏃♂️Апелляция и забеги
Но в апелляции всё пошло не так. Работодатель нашёл доказательства, что истица активно участвовала в забегах на длинные дистанции
⚖️Суд апелляционной инстанции указал:
Решение первой инстанции отменили, кроме взысканной суммы отпускных.
Видимо логика такая: Раз могла бегать — значит, могла и иск подать.
🔗 Источник: Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 27.10.2025 № 33-12260/2025
Вывод для юристов и бегунов
Почти все забеги публичные. Любого участника можно найти в протоколах по ФИО. И вот иногда это может сыграть против вас в суде. Ну и не забывайте, что доказательства — это ещё и проявление креатива.
🏷 Юрист в кроссовках
Нашёл необычное дело, где мой любимый бег, сыграл не в лучшую сторону для истца. Решил о нём рассказать тут, так подходит в тематику канала) Будет и репост в Прочёл в законе.
Сотрудница случайно скинула в рабочий чат расчётный лист зарплаты директора. Девушка сразу удалила сообщение, перезвонила, извинилась. Но директор пошёл на принцип, разговор закончился фразой: «В понедельник будем прощаться».
На следующий день её вызвали в кабинет директора. Под психологическим давлением (директор угрожал обращением в правоохранительные органы за разглашение персональных данных) девушка написала заявление по собственному желанию.
Через три с лишним месяца (как я понял) после увольнения она решила оспорить его в суде.
Но суд первой инстанции встал на её сторону и взыскал средний заработок за вынужденный прогул — более миллиона рублей.
Суд пришёл к выводу, что девушка по уважительной причине пропустила срок, так как ей требовалась медицинская помощь, она обращалась к врачам.
🏃♂️Апелляция и забеги
Но в апелляции всё пошло не так. Работодатель нашёл доказательства, что истица активно участвовала в забегах на длинные дистанции
⚖️Суд апелляционной инстанции указал:
Более того, как следует из содержания апелляционной жалобы ответчика, и подтвердила истец в судебном заседании суда апелляционной инстанции, последняя неоднократно принимала участие в забегах на длительные расстояния, чему ее состояние здоровья не препятствовало
Решение первой инстанции отменили, кроме взысканной суммы отпускных.
Видимо логика такая: Раз могла бегать — значит, могла и иск подать.
Вывод для юристов и бегунов
Почти все забеги публичные. Любого участника можно найти в протоколах по ФИО. И вот иногда это может сыграть против вас в суде. Ну и не забывайте, что доказательства — это ещё и проявление креатива.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥35👍19❤12😁8😢5💯1
О чём был пост про Билайн
В комментариях к посту об уведомлении о повышении тарифа справедливо написали, что подобный спор выиграть будет сложно. Моя идея с заверениями была воспринята осторожно — хоть никто её радикально и не отмёл как очевидно нежизнеспособную.
Стоит объяснить, зачем я вообще написал такой пост. Он не о способе надавить на оператора, хотя при желании можно воспользоваться. Пост больше о том, как видеть юридические зацепки там, где они совершенно неочевидны.
👀 Важный навык юриста — юридическое зрение
Я считаю, что одно из главных качеств юриста — умение видеть правовую конструкцию в казалось бы обычных вещах. Это как рентген, то есть кто-то смотрит на SMS от оператора и видит просто уведомление, а юрист видит оферту, условия договора, заверения, сроки — целую правовую схему.
Право нас окружает везде. Каждый день мы заключаем сделки, даже не думая об этом: оплатили проезд в транспорте — договор перевозки, купили кофе — договор розничной купли-продажи.
Во всём есть юридическая составляющая. Особенно в словах.
Способность увидеть, как фразу, действие или бездействие можно разложить на правовые нормы — это то, что помогает выигрывать дела.
💡 Как это работает
У меня это происходит как озарение. Вижу ситуацию, и мозг начинает автоматически раскладывать её на правовые элементы. Вспоминаю исследование, которое читал. Вспоминаю судебную практику. Постепенно всё собирается в единую картину и становится понятно, как это обыграть юридически.
Так регулярно. Однажды посмотрел на судебное дело и увидел вывод активов. В другом случае увидел, что инвестор — на самом деле контролирующее лицо, хоть никто об этом не подумал. Эти озарения помогают защищать доверителей.
📌 Зачем тренироваться на мелочах
Такие истории как уведомление от Билайна помогают тренировать юридическое мышление. Когда тренируешь способность видеть зацепки в обычных ситуациях — прокачиваешь её для масштабных дел.
А это залог побед
🏷 Прочёл в законе
В комментариях к посту об уведомлении о повышении тарифа справедливо написали, что подобный спор выиграть будет сложно. Моя идея с заверениями была воспринята осторожно — хоть никто её радикально и не отмёл как очевидно нежизнеспособную.
Стоит объяснить, зачем я вообще написал такой пост. Он не о способе надавить на оператора, хотя при желании можно воспользоваться. Пост больше о том, как видеть юридические зацепки там, где они совершенно неочевидны.
Я считаю, что одно из главных качеств юриста — умение видеть правовую конструкцию в казалось бы обычных вещах. Это как рентген, то есть кто-то смотрит на SMS от оператора и видит просто уведомление, а юрист видит оферту, условия договора, заверения, сроки — целую правовую схему.
Право нас окружает везде. Каждый день мы заключаем сделки, даже не думая об этом: оплатили проезд в транспорте — договор перевозки, купили кофе — договор розничной купли-продажи.
Во всём есть юридическая составляющая. Особенно в словах.
Способность увидеть, как фразу, действие или бездействие можно разложить на правовые нормы — это то, что помогает выигрывать дела.
У меня это происходит как озарение. Вижу ситуацию, и мозг начинает автоматически раскладывать её на правовые элементы. Вспоминаю исследование, которое читал. Вспоминаю судебную практику. Постепенно всё собирается в единую картину и становится понятно, как это обыграть юридически.
Так регулярно. Однажды посмотрел на судебное дело и увидел вывод активов. В другом случае увидел, что инвестор — на самом деле контролирующее лицо, хоть никто об этом не подумал. Эти озарения помогают защищать доверителей.
Такие истории как уведомление от Билайна помогают тренировать юридическое мышление. Когда тренируешь способность видеть зацепки в обычных ситуациях — прокачиваешь её для масштабных дел.
А это залог побед
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍67🔥32❤13👏1
Как пираты создали самое необычное основание недействительности договора
Есть абсолютно прекрасный YouTube-канал «Коллектив» (есть и в ВК) — журналисты делают необычные ламповые сюжеты. То ищут метеориты, то снимают пилотную серию сериала для стримингов.
Вчера посмотрел выпуск про моряка дальнего плавания. Он дважды попадал в плен к пиратам. И вот что зацепило в его словах: компания обязана выкупить моряка из плена
Мне стало интересно – а есть ли какое-то юридическое регулирование всех этих пиратских историй? Пошёл искать и читать. В итоге узнал много интересного и решил поделиться.
❗️ Пираты переживают за свою репутацию
Для начала немного контекста. Оказывается, пираты очень следят за своей деловой репутацией. Схема простая:
🟦 Пиратам нужны деньги
🟦 Чтобы получить деньги за счёт выкупа моряков – морякам не надо вредить
То есть удержание в плену чаще всего происходит без насилия. В результате переговоры с пиратами и выкуп экипажа – более выгодный и безопасный способ освобождения моряков, чем штурмовая операция.
💰 Зарплата в пиратском плену
А теперь самое интересное. Трудовые договоры моряков предусматривают саму возможность пленения, и контракты должны содержать условия о том, что за этот период выплачивается заработная плата, а контракт продолжает действовать.
Это требование Конвенции о труде в морском судоходстве 2006 года (MLC 2006). Вот цитата:
‼️ Данное правило императивное для участников Конвенции, и судовладелец не может его изменить. Условие, которое ограничивает права моряка на выплаты, является недействительным — об этом было сказано в уведомлении к Конвенции.
Пожалуй, это самое необычное основание недействительности условия договора, которое я видел.
⚖️Законность выкупа
Ситуация с выкупом в разных странах рассматривается по-разному. Если очень упрощённо: в каких-то государствах это приравнивают к спонсированию терроризма. В каких-то странах к выкупу заложников у пиратов относятся нормально – и это считается чем-то вроде учёта убытков из-за аварии.
В Великобритании законность выкупа признавал даже Верховный Суд в деле Masefield AG v Amlin Corporate Member Ltd. Суд постановил, что выплата выкупа пиратам не противоречит общественным интересам.
🛡 Вооружённая охрана экипажа
Тут тоже всё сложно. Часть государств исходят из принципа, что монополией на насилие обладает только государство – нахождение вооружённых людей в их территориальных водах невозможно.
В итоге очень сложной становится логистика вооружённой охраны. Доходит вплоть до организации высадки с воздуха, как только судно заходит в нейтральные воды или в воды с высоким уровнем пиратства (прим. как я понял).
А в Нигерии придумали модель, которая полностью запрещает нахождение частных вооружённых компаний в территориальных водах, но страна выдала специальную лицензию своим компаниям. В итоге владельцы судов могут обратиться в одну из таких окологосударственных компаний за охраной.
И это лишь малая часть того, о чём решил рассказать. Юридическая составляющая пиратства оказалась неожиданно глубокой — от страхования рисков захвата до споров о том, можно ли вообще законно платить выкуп людям с автоматами.
🏷 Прочёл в законе
Есть абсолютно прекрасный YouTube-канал «Коллектив» (есть и в ВК) — журналисты делают необычные ламповые сюжеты. То ищут метеориты, то снимают пилотную серию сериала для стримингов.
Вчера посмотрел выпуск про моряка дальнего плавания. Он дважды попадал в плен к пиратам. И вот что зацепило в его словах: компания обязана выкупить моряка из плена
Мне стало интересно – а есть ли какое-то юридическое регулирование всех этих пиратских историй? Пошёл искать и читать. В итоге узнал много интересного и решил поделиться.
Для начала немного контекста. Оказывается, пираты очень следят за своей деловой репутацией. Схема простая:
То есть удержание в плену чаще всего происходит без насилия. В результате переговоры с пиратами и выкуп экипажа – более выгодный и безопасный способ освобождения моряков, чем штурмовая операция.
А теперь самое интересное. Трудовые договоры моряков предусматривают саму возможность пленения, и контракты должны содержать условия о том, что за этот период выплачивается заработная плата, а контракт продолжает действовать.
Это требование Конвенции о труде в морском судоходстве 2006 года (MLC 2006). Вот цитата:
Трудовой договор моряка продолжал оставаться в силе, когда моряк находится в плену на борту судна или в другом месте в результате актов пиратства или вооруженного разбоя против судов, независимо от истечения срока его действия или от того, заявила ли та или другая сторона о приостановлении или прекращении его действия.
Пожалуй, это самое необычное основание недействительности условия договора, которое я видел.
⚖️Законность выкупа
Ситуация с выкупом в разных странах рассматривается по-разному. Если очень упрощённо: в каких-то государствах это приравнивают к спонсированию терроризма. В каких-то странах к выкупу заложников у пиратов относятся нормально – и это считается чем-то вроде учёта убытков из-за аварии.
В Великобритании законность выкупа признавал даже Верховный Суд в деле Masefield AG v Amlin Corporate Member Ltd. Суд постановил, что выплата выкупа пиратам не противоречит общественным интересам.
Тут тоже всё сложно. Часть государств исходят из принципа, что монополией на насилие обладает только государство – нахождение вооружённых людей в их территориальных водах невозможно.
В итоге очень сложной становится логистика вооружённой охраны. Доходит вплоть до организации высадки с воздуха, как только судно заходит в нейтральные воды или в воды с высоким уровнем пиратства (прим. как я понял).
А в Нигерии придумали модель, которая полностью запрещает нахождение частных вооружённых компаний в территориальных водах, но страна выдала специальную лицензию своим компаниям. В итоге владельцы судов могут обратиться в одну из таких окологосударственных компаний за охраной.
И это лишь малая часть того, о чём решил рассказать. Юридическая составляющая пиратства оказалась неожиданно глубокой — от страхования рисков захвата до споров о том, можно ли вообще законно платить выкуп людям с автоматами.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥67👍29❤18👏4🥰3😱1
Можно ли спасти сделку в банкротстве скриншотами?
Узнал, что в некоторых соцсетях до сих пор можно встретить способ продажи услуг по «успешному успеху» через демонстрацию скриншотов якобы с большими суммами поступлений.
Тот, кто продаёт курсы, наставничество, обучение, как бы говорит: «обратись ко мне — и у тебя будет так же». Причём иногда в качестве доказательств демонстрируют скриншоты приложения «Мой налог», которое используют самозанятые.
💼 На этом фоне я вспомнил историю из своей судебной практики по оспариванию сделок должника.
Ответчик пытался защититься именно такими скриншотами.
История классическая для банкротства: оспаривали сделку должника. Он менее чем за год до банкротства продал свой автомобиль знакомому за сумму около трёх миллионов рублей. Сделка была якобы за наличный расчёт, о чём указано в договоре и даже составлена расписка.
Самый распространённый способ доказать свои финансовые возможности в таких спорах — показать банковскую выписку, в которой будут видны операции по снятию наличных. Если суммы снятий сойдутся с ценой сделки, а ещё и попадут в один период, то хорошие шансы сохранить сделку в силе.
🧾Что же принёс в суд наш покупатель?
Скриншоты из приложения «Мой налог».
💬 — Я самозанятый! — говорит. Вот чеки, вот поступления. За полтора месяца заработал и снял деньги.
Выписку из банка не приносит. Только скриншоты и QR-коды на чеках.
Я суммирую его чеки — получается, он уже должен был выйти за лимит по самозанятости. Проверяю чеки и тут начинается самое интересное.
Проверяю чеки по QR-коду прямо в заседании. Открываю первый — статус «аннулирован». Второй — то же самое. Третий, четвёртый. Все аннулированы.
Смотрю на ответчика. Он продолжает что-то объяснять судье про свои заработки, явно не в курсе, что чеки из приложения «Мой налог» можно проверить в реальном времени.
Судья в шоке. Управляющий в шоке. Я в шоке.
Конечно же, в итоге сделку признали недействительной и машину обязали вернуть. На что рассчитывал человек, принося скриншоты из приложения и чеки, которые можно проверить по QR-коду, лично я не представляю.
Даже если представить, что ему реально эти поступления шли, всё равно он бы не спас сделку без доказательства снятия денег.
Честно говоря, я не представляю просто, как угораздило даже придумать такой способ защиты. Как по мне, это оказалось даже хуже, чем если бы он показал расписку, что получил деньги от родственников — что тоже не лучший способ спасти такую сделку.
‼️ Что реально поможет защитить такую сделку?
✔️ Банковская выписка со снятием наличных в нужный период
✔️ Документы, которые доказывают происхождение наличности
✔️ Подтверждение реальной финансовой возможности
‼️ Какие доказательства не работают?
❌ Скриншоты из приложений, которые не бьются с иными доказательствами (прим. сами по себе скриншоты могут считаться доказательством, но они должны соответствовать обстоятельствам дела);
❌ Расписки от родственников без доказывания движения денег
❌ Фраза «заработал и снял потом» без документов
Вывод — не верьте скриншотам, а к доказательствам в суде подходите с умом.
🏷 Прочёл в законе
Узнал, что в некоторых соцсетях до сих пор можно встретить способ продажи услуг по «успешному успеху» через демонстрацию скриншотов якобы с большими суммами поступлений.
Тот, кто продаёт курсы, наставничество, обучение, как бы говорит: «обратись ко мне — и у тебя будет так же». Причём иногда в качестве доказательств демонстрируют скриншоты приложения «Мой налог», которое используют самозанятые.
Ответчик пытался защититься именно такими скриншотами.
История классическая для банкротства: оспаривали сделку должника. Он менее чем за год до банкротства продал свой автомобиль знакомому за сумму около трёх миллионов рублей. Сделка была якобы за наличный расчёт, о чём указано в договоре и даже составлена расписка.
Самый распространённый способ доказать свои финансовые возможности в таких спорах — показать банковскую выписку, в которой будут видны операции по снятию наличных. Если суммы снятий сойдутся с ценой сделки, а ещё и попадут в один период, то хорошие шансы сохранить сделку в силе.
🧾Что же принёс в суд наш покупатель?
Скриншоты из приложения «Мой налог».
Выписку из банка не приносит. Только скриншоты и QR-коды на чеках.
Я суммирую его чеки — получается, он уже должен был выйти за лимит по самозанятости. Проверяю чеки и тут начинается самое интересное.
Проверяю чеки по QR-коду прямо в заседании. Открываю первый — статус «аннулирован». Второй — то же самое. Третий, четвёртый. Все аннулированы.
Смотрю на ответчика. Он продолжает что-то объяснять судье про свои заработки, явно не в курсе, что чеки из приложения «Мой налог» можно проверить в реальном времени.
Судья в шоке. Управляющий в шоке. Я в шоке.
Конечно же, в итоге сделку признали недействительной и машину обязали вернуть. На что рассчитывал человек, принося скриншоты из приложения и чеки, которые можно проверить по QR-коду, лично я не представляю.
Даже если представить, что ему реально эти поступления шли, всё равно он бы не спас сделку без доказательства снятия денег.
Честно говоря, я не представляю просто, как угораздило даже придумать такой способ защиты. Как по мне, это оказалось даже хуже, чем если бы он показал расписку, что получил деньги от родственников — что тоже не лучший способ спасти такую сделку.
Вывод — не верьте скриншотам, а к доказательствам в суде подходите с умом.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍40❤12😁10
Юридическое «минное поле» спортивных событий: еду на TRAILCONF
Нет ничего лучше, когда работа — это хобби. Ещё лучше, когда она сочетается с твоим другим хобби. Я люблю юриспруденцию и люблю спорт. Особенно трейлраннинг.
На канале я уже поднимал тему правовых особенностей организации спортивных мероприятий, ну и как многие знают — я очень люблю тему правовых рисков.
А организация спортивных событий — это юридическое минное поле: законодательство размыто, судебная практика почти отсутствует, а риски для организаторов огромные.
⚡️Рад сообщить, что 20 марта в Москве я выступлю на конференции для организаторов спортивных событий TRAILCONF.
Данная конференция пройдет уже в третий раз и в ней примут сотни гостей со всей России.
🗣О чём расскажу я ?
Я, со своей стороны, расскажу все юридические тонкости и нюансы при организации и проведении спортивных событий.
Расскажу о кейсах и рисках для организаторов. Дам решения и рекомендации, которые соответствуют действующему законодательству.
Тема невероятно интересная, потому что в нашей российской практике она почти не исследована и не имеет чёткого и внятного регулирования.
💬 Что ещё обсудим на TRAILCONF?
▫️ Узнаем как изменился рынок трейла и бега за год
▫️ Поймем как оценивать и минимизировать риски при организации спортивных мероприятий в сложных или не очень условиях
▫️ Как интегрировать к себе новые возможности из мира SportTech и ИИ
▫️ Почему видеоконтент рулит и он может принести вам тысячи новых участников
▫️ Обмен опытом между региональными организаторами. Лучшие практики и события.
Буду рад видеть подписчиков канала на мероприятии.
🎁Для моих читателей и друзей действует скидка 10% по промокоду RUNANDLAW.
➡️ Регистрируйтесь на сайте и до встречи на TRAILCONF!
А если у вас есть вопросы, ответы на которые вы бы хотели услышать на конференции — смело пишите их в комментариях.👇
Нет ничего лучше, когда работа — это хобби. Ещё лучше, когда она сочетается с твоим другим хобби. Я люблю юриспруденцию и люблю спорт. Особенно трейлраннинг.
На канале я уже поднимал тему правовых особенностей организации спортивных мероприятий, ну и как многие знают — я очень люблю тему правовых рисков.
А организация спортивных событий — это юридическое минное поле: законодательство размыто, судебная практика почти отсутствует, а риски для организаторов огромные.
⚡️Рад сообщить, что 20 марта в Москве я выступлю на конференции для организаторов спортивных событий TRAILCONF.
Данная конференция пройдет уже в третий раз и в ней примут сотни гостей со всей России.
🗣О чём расскажу я ?
Я, со своей стороны, расскажу все юридические тонкости и нюансы при организации и проведении спортивных событий.
Расскажу о кейсах и рисках для организаторов. Дам решения и рекомендации, которые соответствуют действующему законодательству.
Тема невероятно интересная, потому что в нашей российской практике она почти не исследована и не имеет чёткого и внятного регулирования.
▫️ Узнаем как изменился рынок трейла и бега за год
▫️ Поймем как оценивать и минимизировать риски при организации спортивных мероприятий в сложных или не очень условиях
▫️ Как интегрировать к себе новые возможности из мира SportTech и ИИ
▫️ Почему видеоконтент рулит и он может принести вам тысячи новых участников
▫️ Обмен опытом между региональными организаторами. Лучшие практики и события.
Буду рад видеть подписчиков канала на мероприятии.
🎁Для моих читателей и друзей действует скидка 10% по промокоду RUNANDLAW.
А если у вас есть вопросы, ответы на которые вы бы хотели услышать на конференции — смело пишите их в комментариях.👇
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥19❤4
Как суды решают после «дела Долиной»: достоверность ЕГРН начала работать?
Несколько дней назад СМИ сообщили о том, что пенсионерки придумали новый способ возвращать себе проданные квартиры — после скандала вокруг дела певицы Ларисы Долиной они стали апеллировать к собственной невменяемости. Речь идёт о статье 177 ГК РФ.
Ничего нового тут, конечно, нет. На канале я неоднократно рассказывал, что статья 177 ГК РФ — это та норма, которая на текущий момент по-прежнему позволяет оспаривать сделки с недвижимостью (и не только) через экспертизу.
О том, как можно решить данную проблему, я писал тут. Пока продолжаем ждать Обзора Верховного Суда по таким спорам, я решил посмотреть, есть ли что-то новое и интересное в судебной практике.
📄 При оспаривании по статье 177 ГК РФ — ничего нового
Если по итогу судебной экспертизы продавца признают неспособным понимать значение своих действий на момент сделки, то сделку признают недействительной.
Но относительно применения иных норм я нашёл один интересный и полезный судебный акт.
📂Фабула
Ничего нового. Истец продал квартиру якобы под влиянием мошенников. Покупатель успел даже заключить договор с местной администрацией о продаже квартиры в связи с переселением из аварийного жилья.
Истец обратился с иском и к первому покупателю, и к администрации. Утверждал, что продал квартиру под влиянием мошенников.
Суд отказал в удовлетворении иска.
⚖️ Позиция суда
Во-первых, это, похоже, один из первых судебных актов, в котором применена позиция ВС РФ по «делу Долиной».
Во-вторых, вот ещё полезные выводы суда:
🔵 Срок исковой давности. Суд посчитал его похоже пропущенным (как-то напрямую об этом не указал, но скорее да, чем нет). Датой начала течения срока, по мнению суда, является дата, когда истец обратился с заявлением о мошенничестве. Иск же был подан спустя более чем год после обращения в полицию.
🔵 Сам факт возбуждения уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, не может служить основанием для установления факта мошенничества в отношении истца.
📌 Ну и самое главное:
💬Почему я считаю этот вывод важным?
Потому что это уже похоже на настоящий принцип достоверности сведений ЕГРН, который должен исключать любую возможность истребования квартиры у лица, которой действовало добросовестно. Об этом я писал тут.
Источник: Решение Выборгского городского суда Ленинградской области от 19 декабря 2025 г. по делу № 2-436/2025
Решение может быть полезным, но говорить о том, что запись в ЕГРН теперь = 100% защита сделки — пока преждевременно.
📽Ранее по теме
▫️Три поправки в закон, которые прекратят отъём квартир
▫️Почему шизофрения продавца — не основание отменить сделку?
🏷 Прочёл в законе
Несколько дней назад СМИ сообщили о том, что пенсионерки придумали новый способ возвращать себе проданные квартиры — после скандала вокруг дела певицы Ларисы Долиной они стали апеллировать к собственной невменяемости. Речь идёт о статье 177 ГК РФ.
Ничего нового тут, конечно, нет. На канале я неоднократно рассказывал, что статья 177 ГК РФ — это та норма, которая на текущий момент по-прежнему позволяет оспаривать сделки с недвижимостью (и не только) через экспертизу.
О том, как можно решить данную проблему, я писал тут. Пока продолжаем ждать Обзора Верховного Суда по таким спорам, я решил посмотреть, есть ли что-то новое и интересное в судебной практике.
Если по итогу судебной экспертизы продавца признают неспособным понимать значение своих действий на момент сделки, то сделку признают недействительной.
Но относительно применения иных норм я нашёл один интересный и полезный судебный акт.
📂Фабула
Ничего нового. Истец продал квартиру якобы под влиянием мошенников. Покупатель успел даже заключить договор с местной администрацией о продаже квартиры в связи с переселением из аварийного жилья.
Истец обратился с иском и к первому покупателю, и к администрации. Утверждал, что продал квартиру под влиянием мошенников.
Суд отказал в удовлетворении иска.
Во-первых, это, похоже, один из первых судебных актов, в котором применена позиция ВС РФ по «делу Долиной».
Во-вторых, вот ещё полезные выводы суда:
Администрация, как покупатель, добросовестно полагалась на сведения ЕГРН, которые объективно подтверждали наличие у продавца права собственности на спорную квартиру, им были предоставлены правоустанавливающие документы, в то время как проверка всех право предшественников продавца с точки зрения наличия у них правоспособности, дееспособности, полномочий на отчуждение имущества и иных обстоятельств заключения соответствующих сделок - находится за пределами обычно ожидаемого поведения от добросовестного участника гражданского оборота.
💬Почему я считаю этот вывод важным?
Потому что это уже похоже на настоящий принцип достоверности сведений ЕГРН, который должен исключать любую возможность истребования квартиры у лица, которой действовало добросовестно. Об этом я писал тут.
Источник: Решение Выборгского городского суда Ленинградской области от 19 декабря 2025 г. по делу № 2-436/2025
Решение может быть полезным, но говорить о том, что запись в ЕГРН теперь = 100% защита сделки — пока преждевременно.
📽Ранее по теме
▫️Три поправки в закон, которые прекратят отъём квартир
▫️Почему шизофрения продавца — не основание отменить сделку?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍32👏31❤17🔥5
Forwarded from По правому борту
«Я НАКОСЯЧИЛА» — говорит судебный акт
Случайно нашли в картотеке арбитражных дел шедевр. Комментарий прямо в тексте определения (видно, если смотреть через ras.arbitr.ru):
Показали клиенту — он успокоился. Убедился, что миллион в резолютивке по его делу превратился в сто тысяч из-за банальной описки.
Вывод? Даже суды ошибаются. И да, это можно исправить — статья 179 АПК РФ
Что можно исправить:
—Описки и опечатки
—Явные арифметические ошибки
—Технические неточности
Что нельзя:
Изменить содержание и выводы суда
Будем применять и рассказывать другие необычные лайфхаки, так что следите @intellectualteam
Случайно нашли в картотеке арбитражных дел шедевр. Комментарий прямо в тексте определения (видно, если смотреть через ras.arbitr.ru):
Я НАКОСЯЧИЛА!!!, можно исправить как описку
Показали клиенту — он успокоился. Убедился, что миллион в резолютивке по его делу превратился в сто тысяч из-за банальной описки.
Вывод? Даже суды ошибаются. И да, это можно исправить — статья 179 АПК РФ
Что можно исправить:
—Описки и опечатки
—Явные арифметические ошибки
—Технические неточности
Что нельзя:
Изменить содержание и выводы суда
Будем применять и рассказывать другие необычные лайфхаки, так что следите @intellectualteam
😁56🔥13🤯9❤6
Как нам удалось снизить субсидиарку в 600 раз
Давно собирался рассказать об этом кейсе — считаю, он заслуживает внимания.
Многие знают, что я долгое время работал на стороне Агентства по страхованию вкладов (АСВ). За это время успел поучаствовать не только в делах по оспариванию сделок, но и по привлечению руководителей банков к субсидиарной ответственности и убыткам.
Позднее опыт пригодился уже для работы на стороне ответчиков по таким спорам. В одно из дел вступил на стадии установления размера субсидиарной ответственности лиц, которые входили в состав руководства банка.
‼️ Вина уже была установлена. При этом суды привлекли и тех, кто реально организовал хищение денежных средств, и тех, кто просто входил в органы управления.
Увы, чаще всего подход именно такой: одобрил выдачу кредита, который использовался в интересах высшего руководства — значит виноват. Под удар попадают и те, кто никакого отношения к выводу активов банка не имел и никак не обогащался за этот счёт.
📂 Что было в деле
Я представлял одного из таких лиц. Задача — снизить максимально размер субсидиарной ответственности.
Погрузившись в дело, обнаружил странную деталь: АСВ не приобщило ни одного кредитного досье «фирм-однодневок». Обычно это делается — не передать, сколько времени в период представления интересов АСВ уходило на копирование этих досье.
Это привело к тому, что я провёл глубокий анализ взаимосвязей всех этих фирм, их связанность с кредиторами банка. По обрывкам банковских выписок даже попытался установить, куда уходили деньги.
Казалось бы — это надо делать на стадии рассмотрения самой субсидиарной ответственности, но и на стадии размера надо защищаться чем только можно.
Выстроил позицию о том, что ряд необходимых действий со стороны управляющего выполнены не были. Да и в целом подчеркнул весьма необычные моменты дела.
Кроме того, совместно с другими ответчиками была занята позиция: надо оценивать степень участия каждого из привлекаемых лиц. В этом деле каждый из представителей ответчиков внёс в копилку аргументов что-то своё.
📌 Результат
В первой инстанции установили размер субсидиарной ответственности, исчисляемой миллиардами. Подали апелляционные жалобы и… выиграли.
❗️ Размер ответственности снизили более чем в 600 раз!!
Буквально недавно я рассказывал о том, что может быть ошибочной тактика защищаться от субсидиарной ответственности, пытаясь свалить всё на других. В этом деле никто друг на друга вину не перекладывал, наоборот — каждый из ответчиков привнёс свои аргументы, которые позволили донести до судей: «что-то в этом деле было сделано не так».
💬Выводы
Не сдаваться, даже когда вина в субсидиарной ответственности уже установлена. Копать и искать новые аргументы. Не вступать в противостояние с другими ответчиками — совместная защита может быть эффективнее.
📽Ранее по теме
▫️Споры с АСВ. Субсидиарная ответственность банкиров: часть 1
▫️Споры с АСВ. Субсидиарная ответственность банкиров: часть 2
🏷 Прочёл в законе
Давно собирался рассказать об этом кейсе — считаю, он заслуживает внимания.
Многие знают, что я долгое время работал на стороне Агентства по страхованию вкладов (АСВ). За это время успел поучаствовать не только в делах по оспариванию сделок, но и по привлечению руководителей банков к субсидиарной ответственности и убыткам.
Позднее опыт пригодился уже для работы на стороне ответчиков по таким спорам. В одно из дел вступил на стадии установления размера субсидиарной ответственности лиц, которые входили в состав руководства банка.
Увы, чаще всего подход именно такой: одобрил выдачу кредита, который использовался в интересах высшего руководства — значит виноват. Под удар попадают и те, кто никакого отношения к выводу активов банка не имел и никак не обогащался за этот счёт.
Я представлял одного из таких лиц. Задача — снизить максимально размер субсидиарной ответственности.
Погрузившись в дело, обнаружил странную деталь: АСВ не приобщило ни одного кредитного досье «фирм-однодневок». Обычно это делается — не передать, сколько времени в период представления интересов АСВ уходило на копирование этих досье.
Это привело к тому, что я провёл глубокий анализ взаимосвязей всех этих фирм, их связанность с кредиторами банка. По обрывкам банковских выписок даже попытался установить, куда уходили деньги.
Казалось бы — это надо делать на стадии рассмотрения самой субсидиарной ответственности, но и на стадии размера надо защищаться чем только можно.
Выстроил позицию о том, что ряд необходимых действий со стороны управляющего выполнены не были. Да и в целом подчеркнул весьма необычные моменты дела.
Кроме того, совместно с другими ответчиками была занята позиция: надо оценивать степень участия каждого из привлекаемых лиц. В этом деле каждый из представителей ответчиков внёс в копилку аргументов что-то своё.
В первой инстанции установили размер субсидиарной ответственности, исчисляемой миллиардами. Подали апелляционные жалобы и… выиграли.
Буквально недавно я рассказывал о том, что может быть ошибочной тактика защищаться от субсидиарной ответственности, пытаясь свалить всё на других. В этом деле никто друг на друга вину не перекладывал, наоборот — каждый из ответчиков привнёс свои аргументы, которые позволили донести до судей: «что-то в этом деле было сделано не так».
💬Выводы
Не сдаваться, даже когда вина в субсидиарной ответственности уже установлена. Копать и искать новые аргументы. Не вступать в противостояние с другими ответчиками — совместная защита может быть эффективнее.
📽Ранее по теме
▫️Споры с АСВ. Субсидиарная ответственность банкиров: часть 1
▫️Споры с АСВ. Субсидиарная ответственность банкиров: часть 2
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥29👍27❤2
Как выигрывать суды, находясь в другом городе?
Юристы часто спорят о том, работать ли одному или в команде? В банкротстве и сложных корпоративных спорах этот вопрос отпадает сам собой. Когда у тебя проект на сотни миллионов, а суды разбросаны по разным регионам, работать в одиночку — это риск для доверителя.
Но есть огромная разница между «отправить кого-то вместо себя» и «работать командой». Часто вижу такой подход: юрист кидает коллеге папку с документами за день до заседания с посылом:
❌ Это ошибка. Такой подход создаёт стресс для коллеги и риски для доверителя. Мой подход к работе другой. Для меня привлечение коллеги в процесс — это не «перекидывание задачи», а полноценное его вовлечение в дело.
📌 Как мы это делаем?
Рассказываю ключевые подходы.
1️⃣ Во-первых, доверитель всегда знает заранее, что над делом работает команда.
Большинство процессов я веду лично — это основа моей работы. Но когда заседания пересекаются по времени или проходят в разных регионах одновременно, в дело вступают коллеги-профессионалы. Есть стратегический центр – я, и есть команда, готовая включиться в любой момент.
2️⃣ Во-вторых, главное — подготовка коллеги.
Я не просто пересылаю материалы дела. Подготовка коллеги — это как консультация доверителя. Мы созваниваемся, я погружаю коллегу в контекст так, как знаю его сам. Мы разбираем не только позицию, но и возможные вопросы судьи или уловки оппонентов.
Тут происходит самое интересное. Я смотрю на дело глазами судьи.Пока коллега проговаривает позицию, я слушаю его не как партнёр, а как дотошный судья. Ищу слабые места, перебиваю, задаю неудобные вопросы.
В этот момент меня самого часто осеняет. Я с высокой точностью угадываю, какие вопросы задаст судья. Прямо в процессе разговора мы набрасываем «шпаргалку» с конкретными формулировками ответов на каверзные вопросы.
Итог: Коллега заходит в процесс не просто с документами, а с готовыми сценариями развития событий.
Недавно был случай: судья задал ровно те вопросы, которые мы прогнали накануне. Коллега ответил по нашей «шпаргалке». Результат — победа.
Командная работа — это ответственность за конкретное дело. Ответственность перед доверителем и перед самим коллегой. Это когда ты уверен в человеке как в самом себе, потому что он знает дело так же хорошо, как знаешь его ты.
Для доверителя это двойная гарантия, так как его дело всегда в надёжных руках и под чутким контролем.
А как вы относитесь к командной работе в судах?
(За фото спасибо Камиле)
📽Ранее по теме
▫️Приёмы, которые помогают побеждать в суде
🏷 Прочёл в законе
Юристы часто спорят о том, работать ли одному или в команде? В банкротстве и сложных корпоративных спорах этот вопрос отпадает сам собой. Когда у тебя проект на сотни миллионов, а суды разбросаны по разным регионам, работать в одиночку — это риск для доверителя.
Но есть огромная разница между «отправить кого-то вместо себя» и «работать командой». Часто вижу такой подход: юрист кидает коллеге папку с документами за день до заседания с посылом:
Там всё понятно, сходи, поддержи.
Рассказываю ключевые подходы.
Большинство процессов я веду лично — это основа моей работы. Но когда заседания пересекаются по времени или проходят в разных регионах одновременно, в дело вступают коллеги-профессионалы. Есть стратегический центр – я, и есть команда, готовая включиться в любой момент.
Я не просто пересылаю материалы дела. Подготовка коллеги — это как консультация доверителя. Мы созваниваемся, я погружаю коллегу в контекст так, как знаю его сам. Мы разбираем не только позицию, но и возможные вопросы судьи или уловки оппонентов.
Тут происходит самое интересное. Я смотрю на дело глазами судьи.Пока коллега проговаривает позицию, я слушаю его не как партнёр, а как дотошный судья. Ищу слабые места, перебиваю, задаю неудобные вопросы.
В этот момент меня самого часто осеняет. Я с высокой точностью угадываю, какие вопросы задаст судья. Прямо в процессе разговора мы набрасываем «шпаргалку» с конкретными формулировками ответов на каверзные вопросы.
Итог: Коллега заходит в процесс не просто с документами, а с готовыми сценариями развития событий.
Недавно был случай: судья задал ровно те вопросы, которые мы прогнали накануне. Коллега ответил по нашей «шпаргалке». Результат — победа.
Командная работа — это ответственность за конкретное дело. Ответственность перед доверителем и перед самим коллегой. Это когда ты уверен в человеке как в самом себе, потому что он знает дело так же хорошо, как знаешь его ты.
Для доверителя это двойная гарантия, так как его дело всегда в надёжных руках и под чутким контролем.
А как вы относитесь к командной работе в судах?
(За фото спасибо Камиле)
📽Ранее по теме
▫️Приёмы, которые помогают побеждать в суде
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍70❤29🕊6🤝3👏1
Студентов поздравляю с Днём студента, Татьян – с их днём!
Желаю и тем и другим развития, но при этом – не забывать получать удовольствие от жизни. Учёба, новые знания, работа – это всё правильно и важно, но не забывайте и о самих себе.
В этот день задаюсь вопросом: что бы я сейчас порекомендовал самому себе в студенческое время?
💬Мой ответ – больше писать и рассказывать на тему своей профессии.
📌 Это возможность:
🔵 Прокачивать свои знания. Берёшь какую-то тему или вопрос и раскручиваешь его. В поисках ответов придётся изучить что-то новое.
🔵 Становиться заметным для сообщества вашей профессии. Я уже писал о том, что рекомендую студентам вести свой Телеграм-канал и даже давал рекомендации как это делать — вот пост об этом. А тут пост с рекомендациями по ведению канала.
К этой рекомендации добавлю: если хотите рассказывать о праве в формате видео – рассказывайте, не бойтесь камеры или того, что кто-то засмеёт. Взяли смартфон, записали видео с полезными юридическими рекомендациями— выложили.
Пишите на тех площадках, на которых хочется писать. В итоге к моменту выпуска вы создадите себе такое портфолио, которое мало у кого будет. А значит получите больше возможностей.
‼️ Знания + публичное выражение этих знаний даёт очень много полезного.
Ну и, возвращаясь к началу, не забывайте отдыхать. Пока есть время студенчества – от него нужно получать удовольствие.
🏷 Прочёл в законе
Желаю и тем и другим развития, но при этом – не забывать получать удовольствие от жизни. Учёба, новые знания, работа – это всё правильно и важно, но не забывайте и о самих себе.
В этот день задаюсь вопросом: что бы я сейчас порекомендовал самому себе в студенческое время?
💬Мой ответ – больше писать и рассказывать на тему своей профессии.
К этой рекомендации добавлю: если хотите рассказывать о праве в формате видео – рассказывайте, не бойтесь камеры или того, что кто-то засмеёт. Взяли смартфон, записали видео с полезными юридическими рекомендациями— выложили.
Пишите на тех площадках, на которых хочется писать. В итоге к моменту выпуска вы создадите себе такое портфолио, которое мало у кого будет. А значит получите больше возможностей.
Ну и, возвращаясь к началу, не забывайте отдыхать. Пока есть время студенчества – от него нужно получать удовольствие.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥17👍12🎉8
Tele2 выставил счёт на 15 тысяч за «красивый номер». Это законно?
В выходные наткнулся на историю девушки, которой оператор Tele2 выставил счёт за «красивый номер» при попытке уйти к другому оператору.
Смысл такой: пока она была абонентом Tele2, то пользовалась красивым номером со скидкой (ничего не платишь, кроме как при подключении номера), если уходишь — надо заплатить.
История получила огласку и немного комментариев юристов.
🗣Коллеги полагают, что можно защитить свои права через суд. Однако, как оказалось, судебная практика по схожим спорам уже существует. Суды полагают, что «красивый номер» — это услуга и взимание платы за это является законным (Пример: Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 15 декабря 2025 г. по делу N 8Г-33854/2025).
1️⃣ Можно ли продавать красивые номера?
Тут ответ прост. Номера телефонов — это ресурс нумерации. Они выделяются Минцифры операторам в соответствии с Постановлением Правительства.
Конкретный номер абонента — это способ идентификации. Закон не позволяет «продавать» номера, более того, скорее всего номер не является даже объектом права собственности.
2️⃣ «Красивый номер» — это услуга или нет?
Абоненту предлагают выбрать номер из списка и за определенную плату его использовать. Можно ли сказать, что тут речь об услуге?
На мой взгляд, выделение «красивого номера» ничем не отличается от выделения «обычного номера».
📌 Услугой же является (прим. тут я очень упрощаю):
✔️ Определенные действия исполнителя
✔️ Получение результата от таких действий заказчиком
↪️ То есть конечный эффект.
#️⃣ Что делает оператор?
В данной ситуации оператор не выполняет никаких действий, которые отличны от действий при присвоении любого номера. Он исполняет требования закона о выделении номера, а не создаёт услугу.
Абонент же не получает никакого конечного результата. Он получает, как и все, номер, за который платит согласно тарифу.
‼️ Кроме того, «красивый номер» — это скорее характеристика, а не услуга. К примеру, цена автомобиля может отличаться от его цвета. Но автомобиль может быть предметом купли-продажи, а «красивый» номер не может!
Можно квалифицировать действия оператора как «услуга по выбору номера». Тут напрашивается близкая аналогия — услуга выбора места в самолете, но кажется там всё же авиакомпания совершает больше действий (резерв места, исключение из доступных). Кроме того, место в самолете имеет физические свойства. По сути это можно сравнивать с арендой места на полёт.
Даже если следовать такой логике и признать это услугой по «выбору номера», то возникает всё равно противоречие: почему абонент должен оплачивать после ухода к другому оператору? Услуга имеет разовый характер, а не оказывается постоянно. Оператор использует хитрость — якобы предоставляет скидку на «красивый номер» на период пользования своими услугами.
Но это скорее уже способ обхода закона. Если бы не скидка, то очевидно, что за цену выше предлагаемой за «красивый номер» его бы покупало меньше людей.
Писать на тему можно ещё очень много, тут простор для целой статьи. В рамках поста остановлюсь на этом.
🌐Что в других странах?
Самое примечательное — Китай. Там к 2018 году ввели запрет на взимание платы за Lucky numbers (там их называют «счастливые номера»).
Однако, как я понял, операторы обходят запрет через включение в тарифы стоимости «счастливого номера», а досрочное расторжение договора с оператором влечёт штрафные санкции.
Если бы наши операторы устанавливали иной тариф на номер с «красивым номером», то вопросов могло бы быть и меньше. Однако, называя это «услугой», операторы в очередной раз демонстрируют то, что используют юридические термины, не особо подумав о последствиях их применения. Так было и с раздачей интернета. Я писал, что сомнительное называть это услугой.
Интересны ваши мнения о правовой природе такой «услуги». Пишите в комментариях.
📽Ранее по теме
▫️Раздача интернета. Услуга или нет?
🏷 Прочёл в законе
В выходные наткнулся на историю девушки, которой оператор Tele2 выставил счёт за «красивый номер» при попытке уйти к другому оператору.
Смысл такой: пока она была абонентом Tele2, то пользовалась красивым номером со скидкой (ничего не платишь, кроме как при подключении номера), если уходишь — надо заплатить.
История получила огласку и немного комментариев юристов.
🗣Коллеги полагают, что можно защитить свои права через суд. Однако, как оказалось, судебная практика по схожим спорам уже существует. Суды полагают, что «красивый номер» — это услуга и взимание платы за это является законным (Пример: Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 15 декабря 2025 г. по делу N 8Г-33854/2025).
На мой взгляд, не всё так очевидно, как трактуют суды. Чтобы ответить на вопрос о законности действий оператора, надо ответить на два вопроса:
Тут ответ прост. Номера телефонов — это ресурс нумерации. Они выделяются Минцифры операторам в соответствии с Постановлением Правительства.
Конкретный номер абонента — это способ идентификации. Закон не позволяет «продавать» номера, более того, скорее всего номер не является даже объектом права собственности.
Абоненту предлагают выбрать номер из списка и за определенную плату его использовать. Можно ли сказать, что тут речь об услуге?
На мой взгляд, выделение «красивого номера» ничем не отличается от выделения «обычного номера».
В данной ситуации оператор не выполняет никаких действий, которые отличны от действий при присвоении любого номера. Он исполняет требования закона о выделении номера, а не создаёт услугу.
Абонент же не получает никакого конечного результата. Он получает, как и все, номер, за который платит согласно тарифу.
Можно квалифицировать действия оператора как «услуга по выбору номера». Тут напрашивается близкая аналогия — услуга выбора места в самолете, но кажется там всё же авиакомпания совершает больше действий (резерв места, исключение из доступных). Кроме того, место в самолете имеет физические свойства. По сути это можно сравнивать с арендой места на полёт.
Даже если следовать такой логике и признать это услугой по «выбору номера», то возникает всё равно противоречие: почему абонент должен оплачивать после ухода к другому оператору? Услуга имеет разовый характер, а не оказывается постоянно. Оператор использует хитрость — якобы предоставляет скидку на «красивый номер» на период пользования своими услугами.
Но это скорее уже способ обхода закона. Если бы не скидка, то очевидно, что за цену выше предлагаемой за «красивый номер» его бы покупало меньше людей.
Писать на тему можно ещё очень много, тут простор для целой статьи. В рамках поста остановлюсь на этом.
🌐Что в других странах?
Самое примечательное — Китай. Там к 2018 году ввели запрет на взимание платы за Lucky numbers (там их называют «счастливые номера»).
Однако, как я понял, операторы обходят запрет через включение в тарифы стоимости «счастливого номера», а досрочное расторжение договора с оператором влечёт штрафные санкции.
Если бы наши операторы устанавливали иной тариф на номер с «красивым номером», то вопросов могло бы быть и меньше. Однако, называя это «услугой», операторы в очередной раз демонстрируют то, что используют юридические термины, не особо подумав о последствиях их применения. Так было и с раздачей интернета. Я писал, что сомнительное называть это услугой.
Интересны ваши мнения о правовой природе такой «услуги». Пишите в комментариях.
📽Ранее по теме
▫️Раздача интернета. Услуга или нет?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍45❤13🤔8🕊3
10 ошибок при банкротстве: когда долги не спишут
У меня вышло новое видео! В этот раз решил рассказать о десяти типичных и нетипичных ошибках граждан-банкротов, которые могут привести к отказу в списании долгов.
🗣О чём рассказал в видео?
Вот коротко об этих десяти ошибках:
❌ Ошибка номер 0: Обратиться к тем, кто «гарантирует списание долгов».
Как обычно, не мог обойти тему «раздолжителей» мимо;
❌ Ошибка номер 1: Самая классическая - сокрытие имущества.
Те самые примеры с выводом активов и просто сокрытием имущества. Даже если «спрятать» деньги в криптовалюту, это могут разоблачить;
❌ Ошибка номер 2: Указать ложные сведения при получении кредита.
Ошибка, которая граничит с уголовным делом;
❌ Ошибка номер 3: Публикации в соцсетях о дорогих покупках и путешествиях.
Если вы банкрот, но публикуете фотографии из путешествий или о дорогих покупках – это чревато тем, что долги не спишут.
❌ Ошибка номер 4: Намеренное наращивание долгов перед банкротством.
Массовый набор кредитов могут признать недобросовестным поведением.
❌ Ошибка номер 5: Неофициальная работа.
Если банкрот официально не работает, но при этом имеет постоянный доход со своих услуг, то долги могут не списать.
❌ Ошибка номер 6: Нежелание работать.
Обратный пример. Редко, но и такое могут признать недобросовестным.
❌ Ошибка номер 7: Отказ от наследства.
Один из удивительных примеров. Да, если отказаться от наследства, то могут не списать долги, а ещё оспорить такой отказ как сделку.
❌ Ошибка номер 8: Потратить кредит на развлечения.
Некоторые должники тратят деньги на букмекерские конторы. Чем это закончится? Узнаете из видео.
❌ Ошибка номер 9: Смена адреса регистрации.
Если переезжаете в период банкротства, то лучше всего уведомить об этом финансового управляющего.
❌ Ошибка номер 10: Игнорирование финансового управляющего.
Если он запросил информацию – предоставьте. Игнорирование приведет к очень негативным последствиям.
В видео рассказал всё подробнее и с реальными примерами из практики.
Как обычно, видео доступно на всех площадках.
📼 YouTube: https://youtu.be/esUScZlPvtU
👮♂️ ВК Видео: https://vkvideo.ru/video-221241344_456239040
🌟 Дзен: https://dzen.ru/video/watch/6977a258fcdee528448fa379
🎞 Рутуб: https://rutube.ru/video/789b41a9b53f8903fb7c4359afe12f21/
Всем приятного просмотра!
У меня вышло новое видео! В этот раз решил рассказать о десяти типичных и нетипичных ошибках граждан-банкротов, которые могут привести к отказу в списании долгов.
🗣О чём рассказал в видео?
Вот коротко об этих десяти ошибках:
Как обычно, не мог обойти тему «раздолжителей» мимо;
Те самые примеры с выводом активов и просто сокрытием имущества. Даже если «спрятать» деньги в криптовалюту, это могут разоблачить;
Ошибка, которая граничит с уголовным делом;
Если вы банкрот, но публикуете фотографии из путешествий или о дорогих покупках – это чревато тем, что долги не спишут.
Массовый набор кредитов могут признать недобросовестным поведением.
Если банкрот официально не работает, но при этом имеет постоянный доход со своих услуг, то долги могут не списать.
Обратный пример. Редко, но и такое могут признать недобросовестным.
Один из удивительных примеров. Да, если отказаться от наследства, то могут не списать долги, а ещё оспорить такой отказ как сделку.
Некоторые должники тратят деньги на букмекерские конторы. Чем это закончится? Узнаете из видео.
Если переезжаете в период банкротства, то лучше всего уведомить об этом финансового управляющего.
Если он запросил информацию – предоставьте. Игнорирование приведет к очень негативным последствиям.
В видео рассказал всё подробнее и с реальными примерами из практики.
Как обычно, видео доступно на всех площадках.
Всем приятного просмотра!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
YouTube
ЭТИ 10 ОШИБОК оставят вас С ДОЛГАМИ после банкротства
Мой ТГ-канал: https://news.1rj.ru/str/ReadInLaw
Консультация: https://news.1rj.ru/str/amalyutin
Материалы по теме:
Пост о смене адреса https://news.1rj.ru/str/ReadInLaw/207
Пост о трате денег на развлечения https://news.1rj.ru/str/ReadInLaw/188
Пост о ложном браке https://news.1rj.ru/str/ReadInLaw/167
Пост…
Консультация: https://news.1rj.ru/str/amalyutin
Материалы по теме:
Пост о смене адреса https://news.1rj.ru/str/ReadInLaw/207
Пост о трате денег на развлечения https://news.1rj.ru/str/ReadInLaw/188
Пост о ложном браке https://news.1rj.ru/str/ReadInLaw/167
Пост…
👍32❤10🔥5
Сделку признали недействительной: есть ли шанс сохранить имущество через исключение из конкурсной массы?
Интересный пример по спору об исключении автомобиля и земельного участка должника из конкурсной массы.
📂 Что случилось?
Процедура банкротства в отношении должника началась в мае 2023 года (дело принято к производству 22.05.2023, решение о признании банкротом — 27.07.2023).
В августе 2022 года должник и её супруг заключают брачный договор, а через два месяца расторгают брак.
По условиям брачного договора в личную собственность мужа переходит:
🟢 Земельный участок с садовым домом;
🟢 Автомобиль УАЗ Патриот
Финансовый управляющий решает оспорить брачный договор. Ему это удаётся – всё имущество возвращается в режим совместной собственности (Определение).
Бывший супруг не унывает и подаёт заявление об исключении указанного имущества из конкурсной массы.
Суд первой инстанции отказывает, апелляция поддержала.
🏛 Кассационная инстанция отменяет судебные акты и направляет дело на новое рассмотрение.
⚖️Позиция суда
Поделю её на две составляющих.
1️⃣ Первая составляющая — это указание на необходимость проверить аргументы бывшего супруга о том, что ему нужен садовый дом и автомобиль.
➡️ Супруг утверждал, что садовый дом – единственное пригодное место для проживания. Ранее суды по формальным основаниям его таковым не признали.
➡️ Супруг утверждал, что является самозанятым – водителем. Автомобиль – единственный источник для получения дохода.
➡️ Супруг ссылался на наличие несовершеннолетнего ребёнка, которого надо содержать с дохода от своей деятельности и необходимость перевозки матери.
2️⃣ Вторая составляющая — это, по сути, вывод о том, что факт оспаривания сделки не препятствует исключению имущества.
Казалось бы, сделку оспорили, стороны «пойманы» на попытке обмануть кредиторов.
📌 Но кассационная инстанция делает вывод, что:
🔵 Стороны всегда утверждали, что имуществом пользуется именно бывший супруг;
🔵 Не доказано, что имуществом пользуется сам должник;
🔵 Признание брачного договора недействительным и восстановление режима общей собственности на спорное имущество не повлекло изменение порядка использования участка с садовым домиком и автомобилем.
Получается, что вывод кассации в том, что, так как бывшие супруги вернулись в режим совместной собственности, то один из них может просить исключить имущество из конкурсной массы.
‼️ Что ещё примечательно?
Интересно, что суд кассации отметил, что в первой инстанции суд не предложил супругу предоставить доказательства ведения деятельности в качестве самозанятого.
Он это сделал уже в апелляции, которая доказательство приобщила, но не дала оценку.
🔗 Источник: Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 24.11.2025 по делу А42-4076/2023
💬Выводы и рекомендации
Иногда, чтобы сохранить имущество, не нужно прибегать к сомнительным сделкам. Возможно, что логичнее его исключить.
Кроме того, на стадии оспаривания сделки можно защищаться и аргументом о том, что имущество в будущем все равно подлежит исключению и доказывать это.
А ещё данное дело — отличный пример важности работы с доказательствами. Во многом позиция кассации о том, чтобы дать бывшему супругу второй шанс представить в дело нужные доказательства.
Как думаете, что решит первая инстанция на новом рассмотрении?
📽Ранее по теме
▫️Исключение нежилых объектов из конкурсной массы
🏷 Прочёл в законе
Интересный пример по спору об исключении автомобиля и земельного участка должника из конкурсной массы.
Процедура банкротства в отношении должника началась в мае 2023 года (дело принято к производству 22.05.2023, решение о признании банкротом — 27.07.2023).
В августе 2022 года должник и её супруг заключают брачный договор, а через два месяца расторгают брак.
По условиям брачного договора в личную собственность мужа переходит:
Финансовый управляющий решает оспорить брачный договор. Ему это удаётся – всё имущество возвращается в режим совместной собственности (Определение).
Бывший супруг не унывает и подаёт заявление об исключении указанного имущества из конкурсной массы.
Суд первой инстанции отказывает, апелляция поддержала.
⚖️Позиция суда
Поделю её на две составляющих.
В случае если сам гражданин рассматривает соответствующее помещение пригодным для постоянного проживания, он не может быть лишён жилища по формальному признаку непринадлежности его к жилому фонду.
Вывод судов первой и апелляционной инстанций о недоказанности использования автомобиля в своей профессиональной деятельности преждевременным и сделанным без выяснения существенных для дела обстоятельств.
Отсутствие инвалидности у матери заявителя само по себе не является препятствием для исключения автомобиля из конкурсной массы в случае доказанности, что лишение заявителя и должника автомобиля приведёт к нарушению прав как несовершеннолетнего ребёнка (на получение причитающегося содержания от отца), так и матери.
Казалось бы, сделку оспорили, стороны «пойманы» на попытке обмануть кредиторов.
Получается, что вывод кассации в том, что, так как бывшие супруги вернулись в режим совместной собственности, то один из них может просить исключить имущество из конкурсной массы.
Интересно, что суд кассации отметил, что в первой инстанции суд не предложил супругу предоставить доказательства ведения деятельности в качестве самозанятого.
Он это сделал уже в апелляции, которая доказательство приобщила, но не дала оценку.
💬Выводы и рекомендации
Иногда, чтобы сохранить имущество, не нужно прибегать к сомнительным сделкам. Возможно, что логичнее его исключить.
Кроме того, на стадии оспаривания сделки можно защищаться и аргументом о том, что имущество в будущем все равно подлежит исключению и доказывать это.
А ещё данное дело — отличный пример важности работы с доказательствами. Во многом позиция кассации о том, чтобы дать бывшему супругу второй шанс представить в дело нужные доказательства.
Как думаете, что решит первая инстанция на новом рассмотрении?
📽Ранее по теме
▫️Исключение нежилых объектов из конкурсной массы
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍21❤7🔥1😁1
Рубрика «Опровержение»: котов за долги не забирают
Вчера коллеги скинули ролик, где «эксперт» утверждает: приставы могут забрать за долги кота. Даже породистого!
Я уже готовился писать разгромный пост (у меня же целая рубрика «Котики и право» ), но меня опередили — редакция Klerk.ru попросила комментарий.
Коротко: домашних животных за долги не забирают с 2021 года (да и ранее аресты котиков — это были отдельные редкие истории). Порода не важна — хоть дворовый Мурзик, хоть элитный мейн-кун. Всё это закреплено в статья 446 ГПК РФ.
Я даже полез проверять контекст принятия поправок в закон, чтобы убедиться, что законодатель имел ввиду и элитные породы тоже.
➡️ Подробности в комментарии для Klerk.ru (читать).
P. S. Ещё два факта:
🟢 Крупный рогатый скот — совсем не редкий пример конкурсной массы предприятия-банкрота;
🟢 В теории гражданин-банкрот может просить исключить часть денег из конкурсной массы на содержание кота. Правда чаще всего в этом отказывают, но шансы есть.
🏷 Прочёл в законе
Вчера коллеги скинули ролик, где «эксперт» утверждает: приставы могут забрать за долги кота. Даже породистого!
Я уже готовился писать разгромный пост (у меня же целая рубрика «Котики и право» ), но меня опередили — редакция Klerk.ru попросила комментарий.
Коротко: домашних животных за долги не забирают с 2021 года (да и ранее аресты котиков — это были отдельные редкие истории). Порода не важна — хоть дворовый Мурзик, хоть элитный мейн-кун. Всё это закреплено в статья 446 ГПК РФ.
Я даже полез проверять контекст принятия поправок в закон, чтобы убедиться, что законодатель имел ввиду и элитные породы тоже.
P. S. Ещё два факта:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Клерк
Могут ли приставы арестовать кота из‑за долгов хозяина в 2026 году?
В сети появился ролик, в котором эксперт уверяет, по закону кот считается собственностью владельца, поэтому судебные приставы вправе включить его в опись имущества и животное могут арестовать. Особенно, если кот породистый. Разобрались с юристом, так ли это.
👍24❤15💯3
Зарплата 300 тысяч, а вам предлагают банкротство. Серьёзно?
Вчера в одной социальной сети увидел пост мужчины, который обратился к читателям с просьбой дать совет о том, как ему лучше всего гасить свои кредитные обязательства.
‼️ Важный контекст
Обязательств в общей сумме на 1 200 000 рублей. Платежи менее 50 000 рублей в месяц, а зарплата 300 000 рублей. Месячные траты на сумму около 200 000 рублей.
Автор, очевидно, не искал лазейки, как ему не платить, а скорее хотел узнать, как выгоднее с точки зрения математики со всем этим рассчитаться.
В итоге к автору пришли с комментариями юристы по «списанию долгов» и предложили рассмотреть банкротство.
И их не смутило:
1️⃣ Во-первых, автор вопроса не планирует не платить. Он явно выразил цель – закрыть долги.
2️⃣ Во-вторых, «юристов по списанию долгов» не смутило и то, что у автора, скорее всего, отсутствуют признаки неплатёжеспособности с его зарплатой и ежемесячными тратами.
К чему это может привести? Банально к отказу введения процедуры банкротства, даже реструктуризацию могут не ввести. Но те, кто советуют автору банкротство, наверняка деньги за свои услуги уже успеют взять.
Мою реакцию постоянные читатели канала, думаю, могли представить. Эмоционально поделился мнением, и в итоге родился целый новый пост о «раздолжнителях».
➡️ Пост на канале у Павла
Всем рекомендую прочитать и отсыпать лайков Павлу за такой честный подход к заявкам (и за его контент тоже) на рекламные размещения. Уважение к своим подписчикам – это очень ценно
Вчера в одной социальной сети увидел пост мужчины, который обратился к читателям с просьбой дать совет о том, как ему лучше всего гасить свои кредитные обязательства.
Обязательств в общей сумме на 1 200 000 рублей. Платежи менее 50 000 рублей в месяц, а зарплата 300 000 рублей. Месячные траты на сумму около 200 000 рублей.
Автор, очевидно, не искал лазейки, как ему не платить, а скорее хотел узнать, как выгоднее с точки зрения математики со всем этим рассчитаться.
В итоге к автору пришли с комментариями юристы по «списанию долгов» и предложили рассмотреть банкротство.
И их не смутило:
К чему это может привести? Банально к отказу введения процедуры банкротства, даже реструктуризацию могут не ввести. Но те, кто советуют автору банкротство, наверняка деньги за свои услуги уже успеют взять.
Была идея написать об этом очередной «бомбёжки пост», потом передумал, но тут мне написал Павел Комаровский. Ему предложили прорекламировать услуги юристов по банкротству (то самое «списание»), и он спросил моё мнение о том, насколько это нормально.
Мою реакцию постоянные читатели канала, думаю, могли представить. Эмоционально поделился мнением, и в итоге родился целый новый пост о «раздолжнителях».
Всем рекомендую прочитать и отсыпать лайков Павлу за такой честный подход к заявкам (и за его контент тоже) на рекламные размещения. Уважение к своим подписчикам – это очень ценно
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Telegram
RationalAnswer | Павел Комаровский
«Раздолжнители»: спишут ли вам долги с гарантией 100%?
Мне постоянно в личку предлагают рекламировать на этом канале всякое разное. Так как втюхивать вам какой-нибудь трэш и скам очень не хочется, иногда приходится делать целые «предварительные расследования».…
Мне постоянно в личку предлагают рекламировать на этом канале всякое разное. Так как втюхивать вам какой-нибудь трэш и скам очень не хочется, иногда приходится делать целые «предварительные расследования».…
👍39🔥13❤8😡1
Почему суды не верят в незнание русского языка при оспаривании сделок»
Однажды я уже писал о недействительности сделок, оформленных на языке, неизвестном одной из сторон. Вот тот пост.
С точки зрения права всё довольно просто – классический пример порока воли. Если не понимаешь, что написано, то не можешь воспринять условия сделки. Раз не можешь их воспринять – не можешь выразить волю на заключение сделки.
Получается, что такая сделка даже не недействительная, а незаключённая. Роман Бевзенко на одном из недавних примеров объясняет схожий казус с языком.
Я решил посмотреть, как это работает на практике. Покопался в судебной практике — и обнаружил интересную тенденцию.
Оказалось, что аргумент «не знал русского» — относительно популярный аргумент при оспаривании завещаний и договоров дарения. Особенно в регионах, где говорят на нескольких языках.
Примечательно, что суды почти не верят в незнание русского языка. Даже когда речь идёт о пожилых людях из национальных республик.
📂 Бабушка из Башкирии, которая «не знала русского»
В одном деле родственница пыталась оспорить завещание умершей жительницы. Потенциальная наследница утверждала, что умершая не владела русским языком, а значит, составить завещание на русском не могла.
Нотариус подтвердила что, при составлении завещания переводила с башкирского на русский. Записывала с её слов. Дееспособность проверила. Мотивы завещания (всё отдать внуку) объяснялись разладом между детьми.
Суд не поверил в версию полного незнания русского. Отметил: наследодатель меняла паспорт при достижении определённого возраста, получала социальные выплаты, государственную поддержку в виде жилищного сертификата на приобретение жилья. Это позволяет сделать вывод о познаниях русского языка в определённой степени.
🔗 Источник: Решение Абзелиловского районного суда Республики Башкортостан от 08 ноября 2023 г. по делу № 2-1056/2023
📂 «Договор мною прочитан»
В Чувашии сын оспаривал договор дарения. Мать подарила недвижимость другим родственникам. Сын утверждал, что она знала только чувашский.
Суд посмотрел на договор и увидел собственноручную надпись матери: «Договор мною прочитан. Смысл мне понятен».
Плюс женщина раньше участвовала в судебных разбирательствах и подписывала процессуальные документы — все на русском.
Сделку оставили в силе.
🔗 Источник: Решение Чебоксарского районного суда Чувашской Республики от 02 июля 2024 г. по делу № 2-49/2024
📂 Когда подвели свидетели
В ещё одном башкирском деле истца подвели свидетели.
Они рассказали, что:
🔗 Источник: Решение Мелеузовского районного суда Республики Башкортостан от 25 декабря 2023 г. по делу № 2-2063/2023
Но есть и успешные кейсы. Скоро расскажу историю, где «я не знал языка» сработало и сделку признали недействительной.
📽Ранее по теме
▫️I don't understand you: договор составлен на непонятном языке
🏷 Прочёл в законе
Однажды я уже писал о недействительности сделок, оформленных на языке, неизвестном одной из сторон. Вот тот пост.
С точки зрения права всё довольно просто – классический пример порока воли. Если не понимаешь, что написано, то не можешь воспринять условия сделки. Раз не можешь их воспринять – не можешь выразить волю на заключение сделки.
Получается, что такая сделка даже не недействительная, а незаключённая. Роман Бевзенко на одном из недавних примеров объясняет схожий казус с языком.
Я решил посмотреть, как это работает на практике. Покопался в судебной практике — и обнаружил интересную тенденцию.
Оказалось, что аргумент «не знал русского» — относительно популярный аргумент при оспаривании завещаний и договоров дарения. Особенно в регионах, где говорят на нескольких языках.
Примечательно, что суды почти не верят в незнание русского языка. Даже когда речь идёт о пожилых людях из национальных республик.
В одном деле родственница пыталась оспорить завещание умершей жительницы. Потенциальная наследница утверждала, что умершая не владела русским языком, а значит, составить завещание на русском не могла.
Нотариус подтвердила что, при составлении завещания переводила с башкирского на русский. Записывала с её слов. Дееспособность проверила. Мотивы завещания (всё отдать внуку) объяснялись разладом между детьми.
Суд не поверил в версию полного незнания русского. Отметил: наследодатель меняла паспорт при достижении определённого возраста, получала социальные выплаты, государственную поддержку в виде жилищного сертификата на приобретение жилья. Это позволяет сделать вывод о познаниях русского языка в определённой степени.
В Чувашии сын оспаривал договор дарения. Мать подарила недвижимость другим родственникам. Сын утверждал, что она знала только чувашский.
Суд посмотрел на договор и увидел собственноручную надпись матери: «Договор мною прочитан. Смысл мне понятен».
Плюс женщина раньше участвовала в судебных разбирательствах и подписывала процессуальные документы — все на русском.
Сделку оставили в силе.
В ещё одном башкирском деле истца подвели свидетели.
Они рассказали, что:
Наследодатель до пенсии работала на сахарном заводе, контролировала персонал по уборке территории, составляла табель учёта рабочего времени. Владела русским, чувашским, татарским и башкирским языками. До глубокой старости читала литературу – как на чувашском, так и на русском.
Но есть и успешные кейсы. Скоро расскажу историю, где «я не знал языка» сработало и сделку признали недействительной.
📽Ранее по теме
▫️I don't understand you: договор составлен на непонятном языке
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤31🔥19👍11👀6
Когда суды верят в незнание русского языка при оспаривании сделок»
Выше рассказывал о трёх делах, где суды не поверили в незнание русского языка при оспаривании завещаний и договора дарения.
Сегодня расскажу о двух делах, где аргумент «я не знал русского» сработал — сделки признали недействительными.
📂 История первая: обман у нотариуса в Дагестане
Оспаривался договор дарения недвижимости. Истец утверждал, что знакомый заверил его, что у нотариуса он подписывает документы об освобождении от уплаты налогов за земельный участок – поскольку у него дети с инвалидностью.
В итоге подписал договор дарения. Содержания его не понимал, так как родной язык для него – аварский, русским владеет плохо.
Нотариус в суде пояснила, что общение истца и ответчика по поводу сделки происходило на аварском языке. Суть их прихода объяснил ответчик. Истец заходил, выходил, куда-то торопился, договор не читал, но подписал его. Содержание договора нотариус объяснила ему на аварском языке.
Суд пришёл к выводу, что истец подписал договор дарения, не читая его, поскольку не владел русским языком. Сделку признали недействительной,
🔗 Источник: Апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного Суда Республики Дагестан от 04 августа 2023 г. по делу № 33-5461/2023
📂 История вторая: пошёл в МФЦ переоформить коммуналку — продал участок тестю
Супруга отправила мужа в МФЦ — якобы для переоформления документов по коммунальным услугам. Компанию составил тесть.
Итог: муж «продал» земельный участок отцу своей жены. Денег за продажу не получил.
Обратился в суд с иском о признании сделки недействительной. Мотивировал: не владеет русским языком и, кроме того, глухонемой.
⚖️Суд иск удовлетворил:
🔗 Источник: Решение Советского районного суда г. Липецка Липецкой области от 18 ноября 2024 г. по делу № 2-5170/2024
💬Комментарий
Суд применил статью 177 ГК РФ — о недействительности сделки, совершённой лицом, не способным понимать значение своих действий. Считаю, что это спорная квалификация.
На уровне практики ВС РФ применение статьи 177 ГК РФ не ограничено психическими особенностями. Но если следовать логике этого решения, получается, что человек, который не слышит, не видит и не владеет русским, по умолчанию не осознаёт своих действий при подписании договоров.
По такой логике любая сделка такого человека может быть оспорена как недействительная.
Вывод: оспорить сделку по основанию незнания русского языка реально, но только при наличии доказательств реального порока воли.
Недостаточно сказать «не знал». Нужно доказать, что не было переводчика, обманули о сути документа, невозможно было воспринять текст. Иначе суд найдёт вашу подпись на паспорте или справке о соцвыплатах — и откажет.
P.S. Ссылок на судебные акты нет, так как сайты СОЮ в очередной раз "прилегли"(
📽Ранее по теме
▫️Почему суды не верят в незнание русского языка при оспаривании сделок»
🏷 Прочёл в законе
Выше рассказывал о трёх делах, где суды не поверили в незнание русского языка при оспаривании завещаний и договора дарения.
Сегодня расскажу о двух делах, где аргумент «я не знал русского» сработал — сделки признали недействительными.
Оспаривался договор дарения недвижимости. Истец утверждал, что знакомый заверил его, что у нотариуса он подписывает документы об освобождении от уплаты налогов за земельный участок – поскольку у него дети с инвалидностью.
В итоге подписал договор дарения. Содержания его не понимал, так как родной язык для него – аварский, русским владеет плохо.
Нотариус в суде пояснила, что общение истца и ответчика по поводу сделки происходило на аварском языке. Суть их прихода объяснил ответчик. Истец заходил, выходил, куда-то торопился, договор не читал, но подписал его. Содержание договора нотариус объяснила ему на аварском языке.
Суд пришёл к выводу, что истец подписал договор дарения, не читая его, поскольку не владел русским языком. Сделку признали недействительной,
Супруга отправила мужа в МФЦ — якобы для переоформления документов по коммунальным услугам. Компанию составил тесть.
Итог: муж «продал» земельный участок отцу своей жены. Денег за продажу не получил.
Обратился в суд с иском о признании сделки недействительной. Мотивировал: не владеет русским языком и, кроме того, глухонемой.
⚖️Суд иск удовлетворил:
То обстоятельство, что в договоре купли-продажи имеются сведения о том, что расчет между сторонами произведен полностью до подписания настоящего договора, не является доказательством передачи истцу денежных средств по договору, поскольку истец не владеет русским языком, кроме того, является глухонемым, договор заключался в отсутствие переводчика и сурдопереводчика, соответственно, подписывая договор купли-продажи, он не мог понимать значение своих действий и руководить ими.
💬Комментарий
Суд применил статью 177 ГК РФ — о недействительности сделки, совершённой лицом, не способным понимать значение своих действий. Считаю, что это спорная квалификация.
На уровне практики ВС РФ применение статьи 177 ГК РФ не ограничено психическими особенностями. Но если следовать логике этого решения, получается, что человек, который не слышит, не видит и не владеет русским, по умолчанию не осознаёт своих действий при подписании договоров.
По такой логике любая сделка такого человека может быть оспорена как недействительная.
Вывод: оспорить сделку по основанию незнания русского языка реально, но только при наличии доказательств реального порока воли.
Недостаточно сказать «не знал». Нужно доказать, что не было переводчика, обманули о сути документа, невозможно было воспринять текст. Иначе суд найдёт вашу подпись на паспорте или справке о соцвыплатах — и откажет.
P.S. Ссылок на судебные акты нет, так как сайты СОЮ в очередной раз "прилегли"(
📽Ранее по теме
▫️Почему суды не верят в незнание русского языка при оспаривании сделок»
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍20🔥12❤4
Господдержка на 50 млрд — признак банкротства или нет?
ГК «Самолет» обратился якобы за государственной поддержкой на 50 млрд рублей. В этой новости мне стало интересно, а что значит такое обращение (если оно, конечно, было)?
В новостях фигурирует фраза «стабилизационный инструмент». Означает ли это, что у компании возникли признаки неплатежеспособности?
‼️ Если да, то статья 30 Закона о банкротстве устанавливает обязанность сделать соответствующую публикацию в ЕФРСБ.
Я проверил — такой публикации нет. Зато посмотрел старые публикации. Из них можно узнать, что, похоже, как минимум срок исполнения обязательств по одному из кредитов наступит похоже 31.03.2026. Под кредит предоставлен залог имущественных прав — вероятно, будущий дом.
Возможно, что именно с наступлением срока указанного обязательства запрос на государственную поддержку и подан.
💬Тем не менее, в очередной раз повторюсь — требования статьи 30 Закона о банкротстве обусловлены тем, чтобы предупредить будущих кредиторов о рисках банкротства, а также обязать руководство принять меры по его предупреждению.
В итоге мы вроде и имеем некое публичное сообщение через СМИ, но записи в ЕФРСБ не видим.
📌 Почему это важно?
Представим, что господдержку получить не удастся и начнётся банкротство компании. Если бы руководители сделали соответствующее сообщение в ЕФРСБ, то это давало бы им лишний козырь для защиты от субсидиарной ответственности.
В отсутствие сообщения такого козыря нет.
История с ГК «Самолет» — это просто для демонстрации примера о том, что если финансовые трудности наступили, то может быть разумнее о них заявить напрямую, как велит закон. А не полунамёками.
➡️ Вот тут подробный пост об этом.
📽Ранее по теме:
▫️Обязанности руководителя при финансовых трудностях
🏷 Прочёл в законе
ГК «Самолет» обратился якобы за государственной поддержкой на 50 млрд рублей. В этой новости мне стало интересно, а что значит такое обращение (если оно, конечно, было)?
В новостях фигурирует фраза «стабилизационный инструмент». Означает ли это, что у компании возникли признаки неплатежеспособности?
Я проверил — такой публикации нет. Зато посмотрел старые публикации. Из них можно узнать, что, похоже, как минимум срок исполнения обязательств по одному из кредитов наступит похоже 31.03.2026. Под кредит предоставлен залог имущественных прав — вероятно, будущий дом.
Возможно, что именно с наступлением срока указанного обязательства запрос на государственную поддержку и подан.
💬Тем не менее, в очередной раз повторюсь — требования статьи 30 Закона о банкротстве обусловлены тем, чтобы предупредить будущих кредиторов о рисках банкротства, а также обязать руководство принять меры по его предупреждению.
В итоге мы вроде и имеем некое публичное сообщение через СМИ, но записи в ЕФРСБ не видим.
Представим, что господдержку получить не удастся и начнётся банкротство компании. Если бы руководители сделали соответствующее сообщение в ЕФРСБ, то это давало бы им лишний козырь для защиты от субсидиарной ответственности.
В отсутствие сообщения такого козыря нет.
История с ГК «Самолет» — это просто для демонстрации примера о том, что если финансовые трудности наступили, то может быть разумнее о них заявить напрямую, как велит закон. А не полунамёками.
📽Ранее по теме:
▫️Обязанности руководителя при финансовых трудностях
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍33👏6❤1
Почему «только практика и доказательства» — это путь к проигрышу
Один из способов продвижения канала — это публикация контента на других площадках. У меня есть канал на Дзене, и комментарии там заслуживают отдельного разговора.
💬 Что не так с комментариями в Дзене
В Телеграме большинство комментариев конструктивны. Даже критика подаётся в форме адекватной дискуссии. В Дзене другая история. Там регулярно получаю комментарии в стиле «ничего не понимаете», «вы не учились на юриста» и прочее.
Недавно опубликовал статью о приёмах, которые помогают побеждать в суде. Речь шла о ситуациях, когда доказательства и право можно истолковать по-разному — то есть о самых сложных спорах, где исход непредсказуем.
В Телеграме пост собрал положительные реакции. В Дзене написали, что работают только судебная практика и доказательства, а всё остальное – ерунда.
💬Три мысли об этом
1️⃣ Первое. Задача юриста не просто собрать доказательства и процитировать закон. Задача — уметь толковать право.
Закон не равно право. Право должно отвечать интересам общества, а затем уже формировать норму закона. Когда я рекомендую показать суду последствия принятия решения — это не манипуляция. Это способ подчеркнуть, что решение в вашу пользу соответствует общественному интересу.
2️⃣ Второе. Если следовать логике «только практика и доказательства», то в ситуациях, когда практики нет, а закон написан неоднозначно, то сразу можно сдаваться. А потом говорить доверителю: «Ну понимаете, практики по вопросу нет».
Зачем быть судебным юристом, если не бороться за интересы доверителя до конца? Даже когда есть шанс зацепиться за самые неочевидные аргументы — за них надо цепляться. Из таких аргументов куётся победа.
3️⃣ Третье. Суду надо рассказать историю. У каждого дела есть своя история: как из точки А (завязка) ситуация пришла в точку Б (суд). Эту историю нужно рассказать так, чтобы она выглядела убедительной.
Cначала вы собираете историю и подкрепляете её доказательствами. Затем на этот «скелет» нанизываете нормы права и судебную практику. А иногда и нестандартные аргументы вроде статистических данных для стандарта «баланс вероятностей».
💡 Откуда я это взял
Приведённые мной рекомендации не выдумка. Например, «доведение до абсурда» — это научный способ доказывания из юридической литературы. Часть приёмов я подглядел у коллег-профессионалов (некоторые из них широко известны юридическому сообществу), с которыми сталкивался как оппонент. Что-то наработал сам.
📖 Показательная история
Лет десять назад мне впервые нужно было опросить свидетелей в арбитражном процессе. Я не только набрал рекомендаций от коллег из уголовного права, но и обратился к классике — книге «Школа адвокатуры» Ричарда Харриса, написанной ещё в XIX веке.
Она была в основном об опросе разных типов свидетелей с примерами, которые работают до сих пор.
📌 Одно правило я запомнил на всю жизнь:
Это великолепный приём. Запомните его.
❓ К чему это всё
Чтобы выигрывать сложные дела и успешно защищать доверителей — надо смотреть шире на то, как доказать свою позицию.
Если смотреть только на судебную практику, можно упустить аргументы, которые решат исход дела.
📽Ранее по теме
▫️Приёмы, которые помогают побеждать в суде
🏷 Прочёл в законе
Один из способов продвижения канала — это публикация контента на других площадках. У меня есть канал на Дзене, и комментарии там заслуживают отдельного разговора.
В Телеграме большинство комментариев конструктивны. Даже критика подаётся в форме адекватной дискуссии. В Дзене другая история. Там регулярно получаю комментарии в стиле «ничего не понимаете», «вы не учились на юриста» и прочее.
Недавно опубликовал статью о приёмах, которые помогают побеждать в суде. Речь шла о ситуациях, когда доказательства и право можно истолковать по-разному — то есть о самых сложных спорах, где исход непредсказуем.
В Телеграме пост собрал положительные реакции. В Дзене написали, что работают только судебная практика и доказательства, а всё остальное – ерунда.
💬Три мысли об этом
Закон не равно право. Право должно отвечать интересам общества, а затем уже формировать норму закона. Когда я рекомендую показать суду последствия принятия решения — это не манипуляция. Это способ подчеркнуть, что решение в вашу пользу соответствует общественному интересу.
Зачем быть судебным юристом, если не бороться за интересы доверителя до конца? Даже когда есть шанс зацепиться за самые неочевидные аргументы — за них надо цепляться. Из таких аргументов куётся победа.
Cначала вы собираете историю и подкрепляете её доказательствами. Затем на этот «скелет» нанизываете нормы права и судебную практику. А иногда и нестандартные аргументы вроде статистических данных для стандарта «баланс вероятностей».
Приведённые мной рекомендации не выдумка. Например, «доведение до абсурда» — это научный способ доказывания из юридической литературы. Часть приёмов я подглядел у коллег-профессионалов (некоторые из них широко известны юридическому сообществу), с которыми сталкивался как оппонент. Что-то наработал сам.
Лет десять назад мне впервые нужно было опросить свидетелей в арбитражном процессе. Я не только набрал рекомендаций от коллег из уголовного права, но и обратился к классике — книге «Школа адвокатуры» Ричарда Харриса, написанной ещё в XIX веке.
Она была в основном об опросе разных типов свидетелей с примерами, которые работают до сих пор.
Если получил от свидетеля ответ, который можно истолковать в свою пользу — не задавай уточняющих вопросов. Это даёт ему возможность выкрутиться.
Это великолепный приём. Запомните его.
Чтобы выигрывать сложные дела и успешно защищать доверителей — надо смотреть шире на то, как доказать свою позицию.
Если смотреть только на судебную практику, можно упустить аргументы, которые решат исход дела.
📽Ранее по теме
▫️Приёмы, которые помогают побеждать в суде
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍43❤5🤔1