🐈⬛Коты-детективы
На канале есть несколько постов о котиках и их правах:
👉Право кота быть поглаженным и накормленным
👉Казус котиков
👉Юридические истории. О кошках и людях
👉Котики и право. А что у нас?
Кстати, они среди самых популярных публикаций канала.
Но юридическая наука не стоит на месте. Скоро котики помогут в расследовании преступлений!
Научно-популярное интернет-издание N+1 сообщает, что ученые из Австралии нашли на шерсти и коже домашних кошек ДНК людей, которые с ними проживают. Исследование, опубликованное в Forensic Science International: Genetics Supplement Series, может помочь криминалистам в поиске преступников. Полный текст можно прочитать тут.
На канале есть несколько постов о котиках и их правах:
👉Право кота быть поглаженным и накормленным
👉Казус котиков
👉Юридические истории. О кошках и людях
👉Котики и право. А что у нас?
Кстати, они среди самых популярных публикаций канала.
Но юридическая наука не стоит на месте. Скоро котики помогут в расследовании преступлений!
Научно-популярное интернет-издание N+1 сообщает, что ученые из Австралии нашли на шерсти и коже домашних кошек ДНК людей, которые с ними проживают. Исследование, опубликованное в Forensic Science International: Genetics Supplement Series, может помочь криминалистам в поиске преступников. Полный текст можно прочитать тут.
👍6
💼Ещё раз о процессуальных правах контролирующих лиц
Госдума 09.11.2022 г. приняла в третьем чтении законопроект, направленный на совершенствование законодательства о банкротстве. Теперь процессуальные права лиц привлекаемых к субсидиарной ответственности будут зафиксированы законом о банкротстве.
Напомню, что теперь будет, и какие теоретические вопросы возникают:
📍Главное: контролирующее должника лицо (далее - КДЛ), вправе направить мотивированное ходатайство о привлечении его к участию в рассмотрении дела о банкротстве. Суд на основании определения либо привлекает его, либо нет. Определение может быть обжаловано.
С момента вынесения определения о привлечении «соответствующее лицо вправе участвовать в деле о банкротстве при рассмотрении вопросов, решение которых может повлиять на привлечение его к ответственности, а также на размер такой ответственности, в том числе обжаловать ранее принятые по данным вопросам судебные акты».
👀Вопросы:
🔹Что если лицо не имеет явного статуса КДЛ, но предполагает, что может стать ответчиком по делу о субсидиарной ответственности. Например, в организации существует орган с названием «координационный совет», чьи полномочия размыты, а влияние его решений на организацию, с первого взгляда непонятны.
Участник такого совета может подозревать, что попадёт под горячую руку управляющего или кредиторов и станет ответчиком по делу о привлечении к субсидиарной ответственности.
Если данное лицо направит ходатайство о привлечении себя к делу о банкротстве, то тем самым признает за собой статус КДЛ?
🔹А если суд откажет в его привлечении, означает ли это, что будет установлено отсутствие у него статуса КДЛ? В таком случае он в дальнейшем не должен даже быть ответчиком по делу о субсидиарной ответственности.
Ссылка на возможность оспаривания определения о привлечении/не привлечении, намекает на то, что суды могут начать устанавливать наличие статуса КДЛ на стадии рассмотрения ходатайства, а затем и в ходе обжалования судебного акта, вынесенного по результату рассмотрения ходатайства.
🔹В Законопроекте отмечается, что «подача ходатайства об участии в деле о банкротстве, не является признанием заявившим его лицом вины в банкротстве должника и не может служить основанием для привлечения данного лица к ответственности».
Данная формулировка не решает проблему о том является ли подача ходатайства о вступлении в дело признанием статуса КДЛ.
🔹Отмечу, что в силу п. 2 ст. 61.16 Закона о банкротстве суд может оставить без движения заявление о привлечении к субсидиарной ответственности, если при рассмотрении вопроса о его принятии установит, что оно не содержит сведений, позволяющих с минимально необходимой степенью достоверности сделать обоснованные предположения о том, что ответчик, указанный в заявлении, является или являлся КДЛ.
На практике, в большинстве случаев, суды не пользуются этой возможностью и принимают заявление, даже если там несколько десятков ответчиков, чей статус не до конца ясен.
Законопроект указывает, что подача заявления о привлечении к субсидиарной ответственности, не является основанием для восстановления срока на обжалование принятых ранее судебных актов, лицом, которое имело возможность участвовать в деле о банкротстве. «За исключением случаев, если указанное лицо не вступило в дело о банкротстве ввиду того, что оно добросовестно заблуждалось относительно наличия у него статуса контролирующего лица».
Получается, если суд принял заявление, значит даже у него, было предположение, что ответчик имеет или имел статус КДЛ. Может ли в таком случае ответчик добросовестно заблуждаться, что он не имел статуса КДЛ?
💬Таким образом, потенциальным ответчикам по субсидиарной ответственности, возможно, придётся делать выбор. Вступать в дело о банкротстве сразу, тем самым подтвердив статус КДЛ, или не вступать, но нести риски невозможности обжалования ранее принятых судебных актов.
📽Ранее по теме:
▫️Оставление заявления о субсидиарной ответственности без рассмотрения
▫️Субсидиарная ответственность за неподачу заявления о банкротстве. На что обратить внимание
Госдума 09.11.2022 г. приняла в третьем чтении законопроект, направленный на совершенствование законодательства о банкротстве. Теперь процессуальные права лиц привлекаемых к субсидиарной ответственности будут зафиксированы законом о банкротстве.
Напомню, что теперь будет, и какие теоретические вопросы возникают:
📍Главное: контролирующее должника лицо (далее - КДЛ), вправе направить мотивированное ходатайство о привлечении его к участию в рассмотрении дела о банкротстве. Суд на основании определения либо привлекает его, либо нет. Определение может быть обжаловано.
С момента вынесения определения о привлечении «соответствующее лицо вправе участвовать в деле о банкротстве при рассмотрении вопросов, решение которых может повлиять на привлечение его к ответственности, а также на размер такой ответственности, в том числе обжаловать ранее принятые по данным вопросам судебные акты».
👀Вопросы:
🔹Что если лицо не имеет явного статуса КДЛ, но предполагает, что может стать ответчиком по делу о субсидиарной ответственности. Например, в организации существует орган с названием «координационный совет», чьи полномочия размыты, а влияние его решений на организацию, с первого взгляда непонятны.
Участник такого совета может подозревать, что попадёт под горячую руку управляющего или кредиторов и станет ответчиком по делу о привлечении к субсидиарной ответственности.
Если данное лицо направит ходатайство о привлечении себя к делу о банкротстве, то тем самым признает за собой статус КДЛ?
🔹А если суд откажет в его привлечении, означает ли это, что будет установлено отсутствие у него статуса КДЛ? В таком случае он в дальнейшем не должен даже быть ответчиком по делу о субсидиарной ответственности.
Ссылка на возможность оспаривания определения о привлечении/не привлечении, намекает на то, что суды могут начать устанавливать наличие статуса КДЛ на стадии рассмотрения ходатайства, а затем и в ходе обжалования судебного акта, вынесенного по результату рассмотрения ходатайства.
🔹В Законопроекте отмечается, что «подача ходатайства об участии в деле о банкротстве, не является признанием заявившим его лицом вины в банкротстве должника и не может служить основанием для привлечения данного лица к ответственности».
Данная формулировка не решает проблему о том является ли подача ходатайства о вступлении в дело признанием статуса КДЛ.
🔹Отмечу, что в силу п. 2 ст. 61.16 Закона о банкротстве суд может оставить без движения заявление о привлечении к субсидиарной ответственности, если при рассмотрении вопроса о его принятии установит, что оно не содержит сведений, позволяющих с минимально необходимой степенью достоверности сделать обоснованные предположения о том, что ответчик, указанный в заявлении, является или являлся КДЛ.
На практике, в большинстве случаев, суды не пользуются этой возможностью и принимают заявление, даже если там несколько десятков ответчиков, чей статус не до конца ясен.
Законопроект указывает, что подача заявления о привлечении к субсидиарной ответственности, не является основанием для восстановления срока на обжалование принятых ранее судебных актов, лицом, которое имело возможность участвовать в деле о банкротстве. «За исключением случаев, если указанное лицо не вступило в дело о банкротстве ввиду того, что оно добросовестно заблуждалось относительно наличия у него статуса контролирующего лица».
Получается, если суд принял заявление, значит даже у него, было предположение, что ответчик имеет или имел статус КДЛ. Может ли в таком случае ответчик добросовестно заблуждаться, что он не имел статуса КДЛ?
💬Таким образом, потенциальным ответчикам по субсидиарной ответственности, возможно, придётся делать выбор. Вступать в дело о банкротстве сразу, тем самым подтвердив статус КДЛ, или не вступать, но нести риски невозможности обжалования ранее принятых судебных актов.
📽Ранее по теме:
▫️Оставление заявления о субсидиарной ответственности без рассмотрения
▫️Субсидиарная ответственность за неподачу заявления о банкротстве. На что обратить внимание
🤔3👍1👏1
Договор составлен на языке непонятным для одной из сторон и подписан. Будет ли такой договор иметь силу?
Anonymous Poll
44%
Будет
38%
Не будет
18%
Пусть идёт к переводчику
Коллеги, хочу порекомендовать канал Дихотомия права.
Автор канала - аспирант. Вот, что вы там найдете:
▪️обзоры юридической литературы;
▪️подкасты о праве;
▪️актуальную судебную практику;
▪️диссертации на юридическую тему.
А еще автор разбавляет свои посты профессиональным юмором.
Подписывайтесь на Дихотомия права.
Автор канала - аспирант. Вот, что вы там найдете:
▪️обзоры юридической литературы;
▪️подкасты о праве;
▪️актуальную судебную практику;
▪️диссертации на юридическую тему.
А еще автор разбавляет свои посты профессиональным юмором.
Подписывайтесь на Дихотомия права.
Telegram
Дихотомия права
Петкилёв Пётр Игоревич -
кандидат юридических наук, практикующий юрист, доцент РУДН
Связь: @petkilaw
ВК: vk.com/dihotomya
кандидат юридических наук, практикующий юрист, доцент РУДН
Связь: @petkilaw
ВК: vk.com/dihotomya
👍5
🔇I don't understand you
Отвечаю на вопрос и опроса выше.
В ГК РФ ничего про язык сделки не сказано, но установлено, что сделки совершаются устно или в письменной форме (ст. 158 ГК РФ).
📜Форма сделки – это её внешнее выражение содержания. Таким образом, язык сделки – часть её формы, так как помогает понять содержание написанного. Что же будет со сделкой, если стороне непонятно её содержание из-за используемого языка?
Вот что пишет на этот счет Чантурия Л.Л. (прим: Введение в общую часть гражданского права. Сравнительно-правовое исследование с учетом некоторых особенностей постсоветского права):
▪️«Если воля выражена неясно, на непонятном языке для адресата или неразборчивым почерком, такое выражение воли будет недействительным».
Таким образом, по мнению Чантурия Л.Л., неясный язык образует порок воли, который ведёт к недействительности сделки. В результате такое волеизъявление не образует тех последствий, на которые было направлено.
Однако данный аргумент применим скорее для односторонних сделок. Например, если одна из сторон направила другой стороне заявление о зачете, сделанное на непонятном для получателя языке, то получатель вправе ссылаться на неясность языка волеизъявления. В итоге зачёт нельзя будет считать состоявшимся.
📚Кто-то отметит, что можно обратиться к переводчику. Опровергая данный аргумент, отмечу следующее:
Во-первых, сомнительно, что получатель неясного документа обязан идти к переводчику;
Во-вторых, никто не застрахован от ошибок в переводе. Возлагать на сторону, не знающую язык, риск ошибки – несправедливо;
🔜Если же сторона сделает перевод, то этим подтвердит действительность сделки. В таком случае сторона показывает заинтересованность в понимании написанного и ей становится понятно содержание сделки.
С двусторонней сделкой сложнее. Трудно представить, чтобы сторона подписала сделку на непонятном ей языке, а затем ссылалась на непонимание содержания договора. В таком случае возникает вопрос, для чего было подписывать документ содержание которого непонятно?
💬На мой взгляд, в данном случае подписант должен будет еще доказать, что был введен в заблуждение. Например, другая сторона сделки уверяла, что подписание сделки на иностранном языке – это обычай делового оборота.
В завершение отмечу, если другая сторона в действительности знает язык сделки, то ее ссылка на незнание языка будет несостоятельной.
📽Ранее по теме:
▫️Можно ли ссылаться на нормы иностранного права в российском суде?
▫️Отсутствие ответа на претензию, как обернуть это в свою пользу?
Отвечаю на вопрос и опроса выше.
В ГК РФ ничего про язык сделки не сказано, но установлено, что сделки совершаются устно или в письменной форме (ст. 158 ГК РФ).
📜Форма сделки – это её внешнее выражение содержания. Таким образом, язык сделки – часть её формы, так как помогает понять содержание написанного. Что же будет со сделкой, если стороне непонятно её содержание из-за используемого языка?
Вот что пишет на этот счет Чантурия Л.Л. (прим: Введение в общую часть гражданского права. Сравнительно-правовое исследование с учетом некоторых особенностей постсоветского права):
▪️«Если воля выражена неясно, на непонятном языке для адресата или неразборчивым почерком, такое выражение воли будет недействительным».
Таким образом, по мнению Чантурия Л.Л., неясный язык образует порок воли, который ведёт к недействительности сделки. В результате такое волеизъявление не образует тех последствий, на которые было направлено.
Однако данный аргумент применим скорее для односторонних сделок. Например, если одна из сторон направила другой стороне заявление о зачете, сделанное на непонятном для получателя языке, то получатель вправе ссылаться на неясность языка волеизъявления. В итоге зачёт нельзя будет считать состоявшимся.
📚Кто-то отметит, что можно обратиться к переводчику. Опровергая данный аргумент, отмечу следующее:
Во-первых, сомнительно, что получатель неясного документа обязан идти к переводчику;
Во-вторых, никто не застрахован от ошибок в переводе. Возлагать на сторону, не знающую язык, риск ошибки – несправедливо;
🔜Если же сторона сделает перевод, то этим подтвердит действительность сделки. В таком случае сторона показывает заинтересованность в понимании написанного и ей становится понятно содержание сделки.
С двусторонней сделкой сложнее. Трудно представить, чтобы сторона подписала сделку на непонятном ей языке, а затем ссылалась на непонимание содержания договора. В таком случае возникает вопрос, для чего было подписывать документ содержание которого непонятно?
💬На мой взгляд, в данном случае подписант должен будет еще доказать, что был введен в заблуждение. Например, другая сторона сделки уверяла, что подписание сделки на иностранном языке – это обычай делового оборота.
В завершение отмечу, если другая сторона в действительности знает язык сделки, то ее ссылка на незнание языка будет несостоятельной.
📽Ранее по теме:
▫️Можно ли ссылаться на нормы иностранного права в российском суде?
▫️Отсутствие ответа на претензию, как обернуть это в свою пользу?
👍11🔥2
Коллекционер купил картину известного художника. Спустя некоторое время выяснилось, что картина подделка. Признает ли суд сделку по покупке картины недействительной?
Anonymous Poll
43%
Да. Это обман
35%
Да. Это заблуждение
22%
Нет
🔥2🤔2🕊1🐳1🍾1😈1
🐈⬛Кошачий суд
Немного юмора, а также важный опрос.
Всё популярнее становится нейросеть Midjourney, генерирующая картинки по текстовому описанию, а также на основе фотографий пользователей.
Так как на канале есть уже целая серия юридических историй на тему "Котики и право", я решил прогнать через нейросеть фотографии своего кота. В качестве текстового описания я задал обработку фотографий в судейском стиле.
🔜Предлагаю поставить одну из фотографий в качестве новой авататарки канала. А выбор сделать подписчикам. Поставьте реакцию на этот пост. 👇
🎉 - если фото № 1,
🤩 - если фото № 2,
👏 - если фото № 3,
😱 - ничего не менять.
Немного юмора, а также важный опрос.
Всё популярнее становится нейросеть Midjourney, генерирующая картинки по текстовому описанию, а также на основе фотографий пользователей.
Так как на канале есть уже целая серия юридических историй на тему "Котики и право", я решил прогнать через нейросеть фотографии своего кота. В качестве текстового описания я задал обработку фотографий в судейском стиле.
🔜Предлагаю поставить одну из фотографий в качестве новой авататарки канала. А выбор сделать подписчикам. Поставьте реакцию на этот пост. 👇
🎉 - если фото № 1,
🤩 - если фото № 2,
👏 - если фото № 3,
😱 - ничего не менять.
🎉24👏7🤩4👍1🔥1😱1
Тонкое искусство подделки. Основано на реальных событиях
Отвечаю на вопрос из опроса выше и привожу реальное дело.
📂Фабула дела:
Истец купил у ответчика картину Клевера Ю.Ю., цена которой составила 150 000 долларов США. К картине прилагалось заключение о подлинности, выполненное Государственной Третьяковской галереей, а также гарантия от аукционного дома.
Никаких документов по факту передачи картины сторонами не оформлялось, картина на предмет ее происхождения и авторства Клевера Ю.Ю. истцом не исследовалась. От проведения дополнительной экспертизы истец отказался, поскольку доверял продавцу. Картина приобреталась как оригинальная, но впоследствии было выявлено, что таковой она не является.
Позднее истец решил продать картину и провёл экспертизу подлинности. Согласно результатам экспертизы картина Клевера Ю.Ю. "Гурзуф" не является подлинной.
Истец просил суд признать сделку купли-продажи недействительной на основании ст. 178 ГК РФ, поскольку она совершена под влиянием заблуждения относительно тождества предмета сделки.
Суд в удовлетворении требований отказал. История весьма запутанная, и значение имеет ряд обстоятельств. Полностью судебный акт доступен тут. Я хочу остановиться на одном аргументе суда и разобрать именно его:
⚖️Позиция суда:
«При заключении спорного договора истец не проявил требовавшуюся в таких обстоятельствах разумность, обычную для деловой практики совершения подобных сделок. Истец должен был провести экспертизу подлинности картины, однако, имея такую возможность истец по своей воле от нее отказался».
🗣На мой взгляд, позиция суда ошибочна. Во-первых, считаю, что в данном случае все же обман, а не заблуждение. Мне сложно представить, чтобы продавая такую уникальную вещь как картину, продавцу не было известно, что это не подлинник.
Обман - это действие или бездействие, которые поддерживают у другой стороны ложные представления о сделке, влияющие на мотив заключить сделку.
В отличие от заблуждения возможен обман в мотиве. В примере с картиной мотив коллекционера - купить оригинал картины, а не копию.
Обман достигается демонстрацией ложных или путем сокрытия подлинных обстоятельств. В данном примере ложное обстоятельство - это представление картины в качестве оригинала.
📍И при обмане и при заблуждении сторона сделки совершает ошибку. При обмане ошибку провоцирует другая сторона. В обмане всегда есть умысел, в заблуждении умысел отсутствует, а имеет место ошибка или небрежность.
Действительно, каждый должен заботиться о получении необходимой ему информации - проверять те факты, которые возможно самостоятельно проверить. Если заходит речь о трудно проверяемых фактах, то продавец должен раскрыть эти факты сам.
🔎Нельзя «на глазок» однозначно определить оригинальная картина или нет. В приведенном примере продавец представлял якобы доказательства подлинности картины, вызвал у покупателя доверительное отношение. Покупатель действовал исходя из обстановки, у него не было сомнений в подлинности картины. Должен ли он был проводить дополнительную экспертизу?
💬Я считаю, что нет. Дополнительная проверка привела бы к исключению самого факта обмана, так как сделка не состоялась бы. Необходимость обращаться в суд отпала бы, а статья 179 ГК РФ была бы и не нужна. Неосторожность того кого обманули не должна спасать обманщика.
Таким образом, подобные выводы судов (а они встречаются часто) нельзя считать справедливым. Обманщики своей цели достигают, но в итоге их защищают тем, что перекладывают бремя повышенной осмотрительности того, кого обманули.
📽Ранее по теме:
▫️«Локализованный» обман с точки зрения права
▫️Заблуждение в горрах с точки зрения права
Отвечаю на вопрос из опроса выше и привожу реальное дело.
📂Фабула дела:
Истец купил у ответчика картину Клевера Ю.Ю., цена которой составила 150 000 долларов США. К картине прилагалось заключение о подлинности, выполненное Государственной Третьяковской галереей, а также гарантия от аукционного дома.
Никаких документов по факту передачи картины сторонами не оформлялось, картина на предмет ее происхождения и авторства Клевера Ю.Ю. истцом не исследовалась. От проведения дополнительной экспертизы истец отказался, поскольку доверял продавцу. Картина приобреталась как оригинальная, но впоследствии было выявлено, что таковой она не является.
Позднее истец решил продать картину и провёл экспертизу подлинности. Согласно результатам экспертизы картина Клевера Ю.Ю. "Гурзуф" не является подлинной.
Истец просил суд признать сделку купли-продажи недействительной на основании ст. 178 ГК РФ, поскольку она совершена под влиянием заблуждения относительно тождества предмета сделки.
Суд в удовлетворении требований отказал. История весьма запутанная, и значение имеет ряд обстоятельств. Полностью судебный акт доступен тут. Я хочу остановиться на одном аргументе суда и разобрать именно его:
⚖️Позиция суда:
«При заключении спорного договора истец не проявил требовавшуюся в таких обстоятельствах разумность, обычную для деловой практики совершения подобных сделок. Истец должен был провести экспертизу подлинности картины, однако, имея такую возможность истец по своей воле от нее отказался».
🗣На мой взгляд, позиция суда ошибочна. Во-первых, считаю, что в данном случае все же обман, а не заблуждение. Мне сложно представить, чтобы продавая такую уникальную вещь как картину, продавцу не было известно, что это не подлинник.
Обман - это действие или бездействие, которые поддерживают у другой стороны ложные представления о сделке, влияющие на мотив заключить сделку.
В отличие от заблуждения возможен обман в мотиве. В примере с картиной мотив коллекционера - купить оригинал картины, а не копию.
Обман достигается демонстрацией ложных или путем сокрытия подлинных обстоятельств. В данном примере ложное обстоятельство - это представление картины в качестве оригинала.
📍И при обмане и при заблуждении сторона сделки совершает ошибку. При обмане ошибку провоцирует другая сторона. В обмане всегда есть умысел, в заблуждении умысел отсутствует, а имеет место ошибка или небрежность.
Действительно, каждый должен заботиться о получении необходимой ему информации - проверять те факты, которые возможно самостоятельно проверить. Если заходит речь о трудно проверяемых фактах, то продавец должен раскрыть эти факты сам.
🔎Нельзя «на глазок» однозначно определить оригинальная картина или нет. В приведенном примере продавец представлял якобы доказательства подлинности картины, вызвал у покупателя доверительное отношение. Покупатель действовал исходя из обстановки, у него не было сомнений в подлинности картины. Должен ли он был проводить дополнительную экспертизу?
💬Я считаю, что нет. Дополнительная проверка привела бы к исключению самого факта обмана, так как сделка не состоялась бы. Необходимость обращаться в суд отпала бы, а статья 179 ГК РФ была бы и не нужна. Неосторожность того кого обманули не должна спасать обманщика.
Таким образом, подобные выводы судов (а они встречаются часто) нельзя считать справедливым. Обманщики своей цели достигают, но в итоге их защищают тем, что перекладывают бремя повышенной осмотрительности того, кого обманули.
📽Ранее по теме:
▫️«Локализованный» обман с точки зрения права
▫️Заблуждение в горрах с точки зрения права
👍13❤2🎉2⚡1
Прочёл в законе
🐈⬛Кошачий суд Немного юмора, а также важный опрос. Всё популярнее становится нейросеть Midjourney, генерирующая картинки по текстовому описанию, а также на основе фотографий пользователей. Так как на канале есть уже целая серия юридических историй на…
Все молодцы! Спасибо за участие и ваш выбор. Самые честные выборы прошли успешно, аватарка канала обновлена.
🎉10😁6
💍Освободит ли суд должника-банкрота от обязательств, если он указал ложные сведения о наличие брака?
Рассказали историю, как сотрудник одного банка предложил потенциальному заемщику указать в анкете, что он состоит в браке. В действительности же брак был расторгнут незадолго до обращения гражданина в банк.
Давно не было постов на тему неосвобождения должника от обязательств при банкротстве, появился повод это исправить.
📝Представим ситуацию, заемщик указал, что состоит в браке, но это было ложной информацией. В дальнейшем в отношении заемщика введена процедура банкротства. Будет ли такой должник освобожден от обязательств?
В судебной практике единообразие по данному вопросу отсутствует.
⛔️Суд может не освободить должника от обязательств.
⚖️Позиция суда:
▪️«Из материалов дела следует, что должник в браке не состоит. Ранее заключенный брак расторгнут. Доказательства заключения брака с иным лицом, суду не представлены. Должник в письменных пояснениях указывает, что между ней и Мальцевым А.В. сложились фактические брачные отношения. В связи с чем, в анкете от 21.05.2018 должником указаны недостоверные сведения о ее семейном положении. Вместе с тем, отражение в анкете достоверных сведений о семейном положении и о доходе супруга является одним из основных факторов финансовой благонадежности потенциального заемщика, поскольку брак между супругами, зарегистрированный в установленном порядке образует законный режим совместного имущества супругов. Следовательно, в случае ненадлежащего исполнения заемщиком принятых на себя обязательств, кредитор вправе претендовать на удовлетворение своих требований за счет такого имущества» (Постановление 3ААС от 21.12.2020 по делу N А33-13639/19).
В данном деле помимо ложных сведений о семейном положении должником были предоставлены недостоверные сведения о доходе. На мой взгляд, суд справедливо указывает на то, что при выдаче кредита банк был вправе рассчитывать на обращение взыскания на якобы общие доходы «супругов». Остаётся вопрос, почему банк не проверил предоставленные сведения? Хотя, с учетом истории в начале поста, удивляться не приходится.
Ещё пример дела:
▪️«Должник расторг брак в 2003 г. Таким образом, обратившись за получением кредитов, должник предоставил заведомо недостоверные сведения о размере своих доходов и о размере своих обязательств, о наличии супруги и ее доходах, тем самым обеспечив возможность получения кредитов» (Постановление АСЗО от 21.07.2021 по делу N А05-13492/19).
✅Суд может освободить должника от обязательств.
⚖️Позиция суда:
▪️«Недостоверные сведения о наличии супруга внесены в анкету при отсутствии умысла должника и не могли повлиять существенным образом на решение банка о выдаче кредита с учетом его административно-информационных ресурсов, позволяющих осуществлять внутреннюю проверку клиента на предмет финансовых рисков»
▪️«Неуказание в заявке на новый кредит сведений о расторжении брака, никак не может служить основанием для неприменения к должнику правил об освобождении от исполнения обязательств, поскольку не отвечает критериям недобросовестного поведения, касательно этого факта применимо понятие неразумных действий должника, который не отдавал себе отчет о возможных последствиях такого действия, с учетом того, что ранее должник уже брал кредит, с указанием на наличие зарегистрированного брака» (Постановление 8ААС от 06.05.2022 по делу N А70-8686/20).
В этом деле суд пришел к выводу, что у должника не было противоправного умысла при указании недостоверных сведений, суд счёл это неразумностью.
👀Оцените, что кредитор указывал в качестве злостного уклонения от погашения задолженности:
«Последовательность действий должника в виде увольнения с официального места работы, бездействие по постановке на учет в качестве безработного, рождение ребенка после увольнения с официального места работы, может быть расценено как злостное уклонение от погашения задолженности».
👇Напишите в комментариях, как вы считаете, стоит ли таких должников освобождать от обязательств?
📽Ранее по теме:
▫️Сокрытие информации и освобождение от долгов
Рассказали историю, как сотрудник одного банка предложил потенциальному заемщику указать в анкете, что он состоит в браке. В действительности же брак был расторгнут незадолго до обращения гражданина в банк.
Давно не было постов на тему неосвобождения должника от обязательств при банкротстве, появился повод это исправить.
📝Представим ситуацию, заемщик указал, что состоит в браке, но это было ложной информацией. В дальнейшем в отношении заемщика введена процедура банкротства. Будет ли такой должник освобожден от обязательств?
В судебной практике единообразие по данному вопросу отсутствует.
⛔️Суд может не освободить должника от обязательств.
⚖️Позиция суда:
▪️«Из материалов дела следует, что должник в браке не состоит. Ранее заключенный брак расторгнут. Доказательства заключения брака с иным лицом, суду не представлены. Должник в письменных пояснениях указывает, что между ней и Мальцевым А.В. сложились фактические брачные отношения. В связи с чем, в анкете от 21.05.2018 должником указаны недостоверные сведения о ее семейном положении. Вместе с тем, отражение в анкете достоверных сведений о семейном положении и о доходе супруга является одним из основных факторов финансовой благонадежности потенциального заемщика, поскольку брак между супругами, зарегистрированный в установленном порядке образует законный режим совместного имущества супругов. Следовательно, в случае ненадлежащего исполнения заемщиком принятых на себя обязательств, кредитор вправе претендовать на удовлетворение своих требований за счет такого имущества» (Постановление 3ААС от 21.12.2020 по делу N А33-13639/19).
В данном деле помимо ложных сведений о семейном положении должником были предоставлены недостоверные сведения о доходе. На мой взгляд, суд справедливо указывает на то, что при выдаче кредита банк был вправе рассчитывать на обращение взыскания на якобы общие доходы «супругов». Остаётся вопрос, почему банк не проверил предоставленные сведения? Хотя, с учетом истории в начале поста, удивляться не приходится.
Ещё пример дела:
▪️«Должник расторг брак в 2003 г. Таким образом, обратившись за получением кредитов, должник предоставил заведомо недостоверные сведения о размере своих доходов и о размере своих обязательств, о наличии супруги и ее доходах, тем самым обеспечив возможность получения кредитов» (Постановление АСЗО от 21.07.2021 по делу N А05-13492/19).
✅Суд может освободить должника от обязательств.
⚖️Позиция суда:
▪️«Недостоверные сведения о наличии супруга внесены в анкету при отсутствии умысла должника и не могли повлиять существенным образом на решение банка о выдаче кредита с учетом его административно-информационных ресурсов, позволяющих осуществлять внутреннюю проверку клиента на предмет финансовых рисков»
▪️«Неуказание в заявке на новый кредит сведений о расторжении брака, никак не может служить основанием для неприменения к должнику правил об освобождении от исполнения обязательств, поскольку не отвечает критериям недобросовестного поведения, касательно этого факта применимо понятие неразумных действий должника, который не отдавал себе отчет о возможных последствиях такого действия, с учетом того, что ранее должник уже брал кредит, с указанием на наличие зарегистрированного брака» (Постановление 8ААС от 06.05.2022 по делу N А70-8686/20).
В этом деле суд пришел к выводу, что у должника не было противоправного умысла при указании недостоверных сведений, суд счёл это неразумностью.
👀Оцените, что кредитор указывал в качестве злостного уклонения от погашения задолженности:
«Последовательность действий должника в виде увольнения с официального места работы, бездействие по постановке на учет в качестве безработного, рождение ребенка после увольнения с официального места работы, может быть расценено как злостное уклонение от погашения задолженности».
👇Напишите в комментариях, как вы считаете, стоит ли таких должников освобождать от обязательств?
📽Ранее по теме:
▫️Сокрытие информации и освобождение от долгов
👍1
Ася и Ян состоят в браке.
08.03.22 Ян подписал договор на покупку квартиры.В тот же день деньги перечислены продавцу.
09.03.22 Ян и Ася расторгли брак. 11.03.22 Росреестр зарегистровал квартиру на имя Яна. Будет ли квартира считаться общим имуществом?
08.03.22 Ян подписал договор на покупку квартиры.В тот же день деньги перечислены продавцу.
09.03.22 Ян и Ася расторгли брак. 11.03.22 Росреестр зарегистровал квартиру на имя Яна. Будет ли квартира считаться общим имуществом?
Final Results
24%
Не будет, т. к. право собственности возникло вне брака
76%
Будет, независимо от того, когда возникло право собственности
💔Брака нет, а имущество есть
Отвечаю на вопрос из опроса выше.
📜В России действует принцип внесения - обязательность государственной регистрации прав на недвижимое имущество как условие возникновения прав на него. Таким образом, если в ЕГРН не внесены сведения о собственнике недвижимого имущества, считается, что право собственности не возникло.
К совместной собственности супругов закон относит имущество, нажитое ими время брака. Однако государственная регистрация прав на недвижимое имущество за одним из супругов после расторжения брака не означает возникновения у него единоличной собственности на имущество.
Подтверждение этому аргументу есть в судебной практике.
⚖️Позиция суда:
▪️«Факт регистрации договоров и прав на недвижимое имущество после расторжения брака при решении вопроса об отнесении имущества к общему имуществу супругов не имеет правового значения для разрешения спора, ибо главными условиями, определяющими имущество как совместно нажитое супругами, являются момент возникновения материально-правовых оснований приобретения такого имущества и источники его оплаты». (Определение Верховного Суда РФ от 16.07.2013 N 5-КГ13-70)
💬Таким образом, можно сделать вывод, что для определения является ли вещь общей, главным критерием является источник финансирования, а не сам момент приобретения. При этом не имеет значения когда вещь была зарегистрирована как собственность за одним из супругов, в браке или после брака.В случае если источник финансирования покупки вещи возник в период брака, то вещь в любом случае следует относить к общему имуществу.
Интересно, а что если наоборот, вещь была получена в собственность в период брака, а оплачена уже одним из супругов после расторжения брака? Думаю, что в таком случае может быть применим аналогичный подход - смотреть кто за всё это заплатил.
📽Ранее по теме:
▫️Зарубежный опыт. Общее имущество супругов в Германии
▫️Можно ли включить половину зарплаты супруга-банкрота в конкурсную массу?
Отвечаю на вопрос из опроса выше.
📜В России действует принцип внесения - обязательность государственной регистрации прав на недвижимое имущество как условие возникновения прав на него. Таким образом, если в ЕГРН не внесены сведения о собственнике недвижимого имущества, считается, что право собственности не возникло.
К совместной собственности супругов закон относит имущество, нажитое ими время брака. Однако государственная регистрация прав на недвижимое имущество за одним из супругов после расторжения брака не означает возникновения у него единоличной собственности на имущество.
Подтверждение этому аргументу есть в судебной практике.
⚖️Позиция суда:
▪️«Факт регистрации договоров и прав на недвижимое имущество после расторжения брака при решении вопроса об отнесении имущества к общему имуществу супругов не имеет правового значения для разрешения спора, ибо главными условиями, определяющими имущество как совместно нажитое супругами, являются момент возникновения материально-правовых оснований приобретения такого имущества и источники его оплаты». (Определение Верховного Суда РФ от 16.07.2013 N 5-КГ13-70)
💬Таким образом, можно сделать вывод, что для определения является ли вещь общей, главным критерием является источник финансирования, а не сам момент приобретения. При этом не имеет значения когда вещь была зарегистрирована как собственность за одним из супругов, в браке или после брака.В случае если источник финансирования покупки вещи возник в период брака, то вещь в любом случае следует относить к общему имуществу.
Интересно, а что если наоборот, вещь была получена в собственность в период брака, а оплачена уже одним из супругов после расторжения брака? Думаю, что в таком случае может быть применим аналогичный подход - смотреть кто за всё это заплатил.
📽Ранее по теме:
▫️Зарубежный опыт. Общее имущество супругов в Германии
▫️Можно ли включить половину зарплаты супруга-банкрота в конкурсную массу?
👍7❤3
🕯Небывалые законы. Пятиминутный поцелуй
Думаю, что многие видели сборники самых смешных и нелепых законов разных стран мира. Чаще всего в таких списках приводятся законы, якобы действующие в США. Некоторые объясняют их судебными прецедентами, что некий случай в прошлом привёл к появлению абсурдного закона.
Но насколько правдивы подобные сборники? На примере одного «нелепого закона» предлагаю это проверить.
🔥«В США, в штате Айова, запрещено целоваться дольше пяти минут» - так звучит якобы реальный «глупый» закон. Он отмечен даже в «Фактопедия.ру», позиционирующей себя как энциклопедия фактов.
Главным источником распространения информации о существовании закона являлся сайт Dumblaws.com. В настоящий момент он прекратил свою работу, ранее там публиковались якобы реально существующие нелепые законы. При этом администрация сайта делала оговорку, что портал носит развлекательный характер, а законы, представленные на сайте, не проверялись на предмет их существования.
📜Считается, что первое упоминание закона о пятиминутном поцелуе было сделано в 1998 на юмористическом сайте некоего James Fuqua. Сайт также недоступен, но если воспользоваться сервисом Web Archive, то действительно можно увидеть большой список «Странных законов».
Разоблачать собственный фейковый закон пришлось даже американским ресурсам. Американский портал Snopes.com искал закон о поцелуях в сборнике законов Штата Айова, но поиск успехом не увенчался. Несмотря на то, что американский государственный портал блокирует доступ из России, обходными путями я все же попал на их сайт. Мой поиск также не привел к каким-либо результатам про пятиминутный поцелуй.
🗂Не удалось найти сведений про запрет и на сайте, где кодифицированы все законы США. Таким образом, скорее всего, в Айове нет временных ограничений на поцелуй.
📽Ранее по теме:
▫️Как в Германии оспорили варку пива
Думаю, что многие видели сборники самых смешных и нелепых законов разных стран мира. Чаще всего в таких списках приводятся законы, якобы действующие в США. Некоторые объясняют их судебными прецедентами, что некий случай в прошлом привёл к появлению абсурдного закона.
Но насколько правдивы подобные сборники? На примере одного «нелепого закона» предлагаю это проверить.
🔥«В США, в штате Айова, запрещено целоваться дольше пяти минут» - так звучит якобы реальный «глупый» закон. Он отмечен даже в «Фактопедия.ру», позиционирующей себя как энциклопедия фактов.
Главным источником распространения информации о существовании закона являлся сайт Dumblaws.com. В настоящий момент он прекратил свою работу, ранее там публиковались якобы реально существующие нелепые законы. При этом администрация сайта делала оговорку, что портал носит развлекательный характер, а законы, представленные на сайте, не проверялись на предмет их существования.
📜Считается, что первое упоминание закона о пятиминутном поцелуе было сделано в 1998 на юмористическом сайте некоего James Fuqua. Сайт также недоступен, но если воспользоваться сервисом Web Archive, то действительно можно увидеть большой список «Странных законов».
Разоблачать собственный фейковый закон пришлось даже американским ресурсам. Американский портал Snopes.com искал закон о поцелуях в сборнике законов Штата Айова, но поиск успехом не увенчался. Несмотря на то, что американский государственный портал блокирует доступ из России, обходными путями я все же попал на их сайт. Мой поиск также не привел к каким-либо результатам про пятиминутный поцелуй.
🗂Не удалось найти сведений про запрет и на сайте, где кодифицированы все законы США. Таким образом, скорее всего, в Айове нет временных ограничений на поцелуй.
📽Ранее по теме:
▫️Как в Германии оспорили варку пива
🔥4🤯1👀1
📖Банкротство для чайников. Изучаем иностранные гайды
Думаю, что многие хотя бы раз слышали о книгах «Для чайников» . Серия книг, которая изначально должна была помогать начинающим пользователям в освоении компьютера. Впоследствии в рамках серии начали также выходить книги на некомпьютерные темы. В России издавались (а может и до сих пор издаются) переводы книг, в продаже они выделялись яркой желто-черной обложкой.
Я с удивлением узнал, что в США выходила книга «Банкротство для чайников», в ней объяснялось как самостоятельно пройти процедуру банкротства.
📚Объем книги – 383 страницы, столь подробного гайда по банкротству в России я не видел. Хочу привести выдержки из одной главы, которая носит название «Десять ошибок при банкротстве».
Во вступлении к главе автор призывает должников не пытаться обмануть кредиторов и манипулировать системой.
🚫Вот какие ошибки он выделяет:
◽️Брать в долг у родственников. Автор считает, что это может привести к ухудшению отношений, особенно, когда есть понимание, что долг не будет возвращен;
◽️Возврат долга родственникам. Если совет выше проигнорирован, то худшее, что можно сделать за год до банкротства – это вернуть долг. Конкурсный управляющий может подать в суд на любого родственника, который получил от должника 600 долларов или более в течение года, предшествовавшего банкротству;
◽️Кредит под залог дома. Автор призывает не передавать в залог самый ценный актив – жилье. Должник по такому кредиту попадёт в абсолютную зависимость от банка, который получит большую власть над должником;
◽️Снимать деньги с пенсионного счета. Я так понимаю, что речь о IRA (individual retirement account) - это долгосрочный сберегательный счет, который можно использовать как вклад и пользоваться налоговыми льготами. Автор считает нецелесообразным гасить долги, снимая деньги с пенсионного счета. Обычно кредиторы не могут обратить взыскание на пенсионные накопления;
◽️Сокрытие сведений о кредиторах. При подаче заявления о банкротстве следует указать всех кредиторов. Если в ходе банкротства выяснится, что должник скрыл информацию о ком-то из кредиторов, судья может расценить это как попытку введения суда в заблуждение;
◽️Сокрытие активов. Скрывать активы при банкротстве нельзя и в России, не удивительно, что в других странах тоже. В книге призывают этого не делать;
◽️Передача активов родственникам или друзьям. Как и у нас, суд может признать это выводом активов. Проблемы будут у должника и у того в чью пользу активы были выведены;
◽️Погашать долги, когда это уже затруднительно. Автор призывает не платить коллекторам в условиях трудного финансового положения. По его мнению, такие платежи лишь еще больше ухудшают финансовое положение, а к исполнению обязательств не приведут; Речь идёт о случаях, когда финансов уже явно не хватает для расчета по долгам, тянуть с принятием решения о банкротстве не стоит;
◽️Думать, что банкротство – это крайняя мера. В книге банкротство называют мерой финансовой профилактики и сравнивают с профилактикой здоровья. Не надо ждать, когда финансовое состояние окончательно ухудшится. К банкротству следует относиться как к решению вопроса о финансовом планировании, а не как к финансовым похоронам. Если нет возможности полностью погасить все свои долги (кроме ипотеки) в течение трех лет, ведя при этом достаточно сдержанный образ жизни, нужно рассмотреть вопрос о банкротстве;
◽️Подача заявления о банкротстве раньше времени. Автор призывает брать во внимание жизненные обстоятельства при принятии решения о банкротстве. В качестве примера когда стоит подождать с банкротством, он приводит процесс развода или ожидание возврата значительной суммы подоходного налога.
🔜Также автор рекомендует при принятии решений обсудить свою ситуацию с юристом.
Как вам советы из книги? С какими согласились бы, а с какими нет? Или может дали бы свои?
Пишите мнение в комментарии. 👇
Если данный материал понравился, и вы хотели бы увидеть еще выдержки из этой книги, ставьте 👍
📽Ранее по теме:
▫️Банкротство гражданина в Дании
▫️Банкротство гражданина в Норвегии
▫️Банкротство гражданина в Исландии
Думаю, что многие хотя бы раз слышали о книгах «Для чайников» . Серия книг, которая изначально должна была помогать начинающим пользователям в освоении компьютера. Впоследствии в рамках серии начали также выходить книги на некомпьютерные темы. В России издавались (а может и до сих пор издаются) переводы книг, в продаже они выделялись яркой желто-черной обложкой.
Я с удивлением узнал, что в США выходила книга «Банкротство для чайников», в ней объяснялось как самостоятельно пройти процедуру банкротства.
📚Объем книги – 383 страницы, столь подробного гайда по банкротству в России я не видел. Хочу привести выдержки из одной главы, которая носит название «Десять ошибок при банкротстве».
Во вступлении к главе автор призывает должников не пытаться обмануть кредиторов и манипулировать системой.
🚫Вот какие ошибки он выделяет:
◽️Брать в долг у родственников. Автор считает, что это может привести к ухудшению отношений, особенно, когда есть понимание, что долг не будет возвращен;
◽️Возврат долга родственникам. Если совет выше проигнорирован, то худшее, что можно сделать за год до банкротства – это вернуть долг. Конкурсный управляющий может подать в суд на любого родственника, который получил от должника 600 долларов или более в течение года, предшествовавшего банкротству;
◽️Кредит под залог дома. Автор призывает не передавать в залог самый ценный актив – жилье. Должник по такому кредиту попадёт в абсолютную зависимость от банка, который получит большую власть над должником;
◽️Снимать деньги с пенсионного счета. Я так понимаю, что речь о IRA (individual retirement account) - это долгосрочный сберегательный счет, который можно использовать как вклад и пользоваться налоговыми льготами. Автор считает нецелесообразным гасить долги, снимая деньги с пенсионного счета. Обычно кредиторы не могут обратить взыскание на пенсионные накопления;
◽️Сокрытие сведений о кредиторах. При подаче заявления о банкротстве следует указать всех кредиторов. Если в ходе банкротства выяснится, что должник скрыл информацию о ком-то из кредиторов, судья может расценить это как попытку введения суда в заблуждение;
◽️Сокрытие активов. Скрывать активы при банкротстве нельзя и в России, не удивительно, что в других странах тоже. В книге призывают этого не делать;
◽️Передача активов родственникам или друзьям. Как и у нас, суд может признать это выводом активов. Проблемы будут у должника и у того в чью пользу активы были выведены;
◽️Погашать долги, когда это уже затруднительно. Автор призывает не платить коллекторам в условиях трудного финансового положения. По его мнению, такие платежи лишь еще больше ухудшают финансовое положение, а к исполнению обязательств не приведут; Речь идёт о случаях, когда финансов уже явно не хватает для расчета по долгам, тянуть с принятием решения о банкротстве не стоит;
◽️Думать, что банкротство – это крайняя мера. В книге банкротство называют мерой финансовой профилактики и сравнивают с профилактикой здоровья. Не надо ждать, когда финансовое состояние окончательно ухудшится. К банкротству следует относиться как к решению вопроса о финансовом планировании, а не как к финансовым похоронам. Если нет возможности полностью погасить все свои долги (кроме ипотеки) в течение трех лет, ведя при этом достаточно сдержанный образ жизни, нужно рассмотреть вопрос о банкротстве;
◽️Подача заявления о банкротстве раньше времени. Автор призывает брать во внимание жизненные обстоятельства при принятии решения о банкротстве. В качестве примера когда стоит подождать с банкротством, он приводит процесс развода или ожидание возврата значительной суммы подоходного налога.
🔜Также автор рекомендует при принятии решений обсудить свою ситуацию с юристом.
Как вам советы из книги? С какими согласились бы, а с какими нет? Или может дали бы свои?
Пишите мнение в комментарии. 👇
Если данный материал понравился, и вы хотели бы увидеть еще выдержки из этой книги, ставьте 👍
📽Ранее по теме:
▫️Банкротство гражданина в Дании
▫️Банкротство гражданина в Норвегии
▫️Банкротство гражданина в Исландии
👍12
👩👧Банкротство и семейные ценности
Случайно наткнулся на дело, которое показалось мне интересным.
📂Фабула дела:
Решением суда от 21.07.2021 в отношении гражданина введена процедура банкротства (непосредственно дата возбуждения дела о банкротстве – 12.10.2020). Финансовый управляющий обратилась в суд с заявлением о признании недействительными сделок по перечислению денежных средств, совершенных должником за обучение дочери. Денежные средства перечислялись на счет иностранного образовательного учреждения DLD College London с 08.08.2018 по 26.02.2019.
💸Общая сумма платежей составила 4 681 014 руб. Финансовый управляющий полагала, что оплата обучения совершалась при наличии признаков неплатежеспособности должника в целях причинения вреда кредиторам
В качестве последствий недействительности финансовый управляющий просила взыскать перечисленные денежные средства с дочери должника.
Суд отказал в удовлетворении заявления.
⚖️Позиция суда:
▪️«Обучение совершеннолетнего ребенка по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, может служить фактором определения иждивения и нетрудоспособности применительно к семейным правоотношениям».
▪️«Материалы обособленного спора не содержат надлежащих доказательств того, что дочь должника обучаясь в DLD College London, имела возможность осуществлять или осуществляла самостоятельную трудовую деятельность».
▪️«Исполнение должником возложенной на него законом обязанности по содержанию своего нетрудоспособного ребенка не может рассматриваться как направленное на причинение вреда имущественным правам кредиторов должника».
🗣Отмечу, что в период совершения платежей в отношении должника уже имелись судебные акты о взыскании задолженности. Суд пришел к выводу, что это не свидетельствует о признаках неплатежеспособности, так как большая часть обязательств была обеспечена залогом.
В реестр требований кредиторов должника включены требования на общую сумму около 4,7 млн. руб., то есть на сумму сопоставимую с платежами за обучение. Желание родителя, чтобы ребенок получил хорошее образование, понятно, но означает ли это, что интересы кредиторов надо ставить ниже?
Финансовый управляющий также указала, что оплата обучения дочери – это недобросовестное поведение должника. Давая оценку данному аргументу, суд указал, что данное утверждение подлежит оценке при рассмотрении вопроса об освобождении/несвобождении должника от обязательств.
Тем не менее суд освободил должника от обязательств и указал, что так как сделка по оплате обучения оспорена не была, то и обсуждать тут нечего.
📽Ранее по теме:
▫️Благая цель сделки как способ защиты от оспаривания
Случайно наткнулся на дело, которое показалось мне интересным.
📂Фабула дела:
Решением суда от 21.07.2021 в отношении гражданина введена процедура банкротства (непосредственно дата возбуждения дела о банкротстве – 12.10.2020). Финансовый управляющий обратилась в суд с заявлением о признании недействительными сделок по перечислению денежных средств, совершенных должником за обучение дочери. Денежные средства перечислялись на счет иностранного образовательного учреждения DLD College London с 08.08.2018 по 26.02.2019.
💸Общая сумма платежей составила 4 681 014 руб. Финансовый управляющий полагала, что оплата обучения совершалась при наличии признаков неплатежеспособности должника в целях причинения вреда кредиторам
В качестве последствий недействительности финансовый управляющий просила взыскать перечисленные денежные средства с дочери должника.
Суд отказал в удовлетворении заявления.
⚖️Позиция суда:
▪️«Обучение совершеннолетнего ребенка по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, может служить фактором определения иждивения и нетрудоспособности применительно к семейным правоотношениям».
▪️«Материалы обособленного спора не содержат надлежащих доказательств того, что дочь должника обучаясь в DLD College London, имела возможность осуществлять или осуществляла самостоятельную трудовую деятельность».
▪️«Исполнение должником возложенной на него законом обязанности по содержанию своего нетрудоспособного ребенка не может рассматриваться как направленное на причинение вреда имущественным правам кредиторов должника».
🗣Отмечу, что в период совершения платежей в отношении должника уже имелись судебные акты о взыскании задолженности. Суд пришел к выводу, что это не свидетельствует о признаках неплатежеспособности, так как большая часть обязательств была обеспечена залогом.
В реестр требований кредиторов должника включены требования на общую сумму около 4,7 млн. руб., то есть на сумму сопоставимую с платежами за обучение. Желание родителя, чтобы ребенок получил хорошее образование, понятно, но означает ли это, что интересы кредиторов надо ставить ниже?
Финансовый управляющий также указала, что оплата обучения дочери – это недобросовестное поведение должника. Давая оценку данному аргументу, суд указал, что данное утверждение подлежит оценке при рассмотрении вопроса об освобождении/несвобождении должника от обязательств.
Тем не менее суд освободил должника от обязательств и указал, что так как сделка по оплате обучения оспорена не была, то и обсуждать тут нечего.
📽Ранее по теме:
▫️Благая цель сделки как способ защиты от оспаривания
🔥8👍3
🎈Вслед за Днём Юриста наступает новый праздник. Ровно один год каналу!
🎁За это время тут собралось более 700 любителей права. Спасибо тем кто подписывается, читает, ставит лайки и делает репосты.
Напомню, что на канале есть закреплённый пост. В нём собраны самые интересные и полезные, на мой взгляд посты - личный топ года.
🎁За это время тут собралось более 700 любителей права. Спасибо тем кто подписывается, читает, ставит лайки и делает репосты.
Напомню, что на канале есть закреплённый пост. В нём собраны самые интересные и полезные, на мой взгляд посты - личный топ года.
🎉22🍾4
Уже давно у судей банкротного состава Арбитражного суда г. Москвы много заседаний. Я всегда удивлялся тому, как они умудряются рассматривать по 80-90 споров в день. Сегодня я обратил внимание, что у некоторых судей в день уже около 150 заседаний.
Возможно ли в таких условиях, даже при всём желании и при наличии высокого уровня профессионализма, объективно и качественно рассмотреть каждый спор?
Даже скриншот из системы Мой арбитр как бы намекает.
Тем временем в условиях, когда судейский аппарат требует существенного расширения, у нас предлагают подумать над повышением минимального возраста судьи.
Возможно ли в таких условиях, даже при всём желании и при наличии высокого уровня профессионализма, объективно и качественно рассмотреть каждый спор?
Даже скриншот из системы Мой арбитр как бы намекает.
Тем временем в условиях, когда судейский аппарат требует существенного расширения, у нас предлагают подумать над повышением минимального возраста судьи.
🤯9👍1
⚔️Юридические истории. Старик против адвоката
С 1885 г. по 1906 г. в Томске выходила газета «Сибирский вестник». Издание позиционировало себя как вестник политики, литературы и общественной жизни. В газете был раздел «судебная хроника», где публиковались соответствующие истории.
📂Вот одна из них:
Мещанин Николай Полозов обратился в суд с иском к адвокату Филимонову. Вот как газета описывает истца и ответчика: «Истец - больной и совершено слепой старик, которого водят за руку. Ответчик - видный адвокат, со значительной практикой. Первый имеет вид убогий и обиженный, второй держится смело и уверено, как человек, знающий себе цену».
Поводом для обращения в суд послужило то, что в 1899 г. Полозов выдал Филимонову доверенность на право взыскания денег с купца Хрулева. Филимонов предъявил к Хрулеву иск, за что получил от истца 20 рублей.
🐎Затем Филимонов пишет Полозову, что для исполнения его поручения необходимо лично съездить в г. Нижнеудинск. За поездку адвокат просит 25 рублей. Полозов переводит (прим. и это до онлайн банкинга) запрашиваемую сумму.
01.02.1900 г. ответчик сообщает истцу, что Иркутский окружной суд распределил деньги Хрулева между кредиторами в соотношении 55 копеек на 1 рубль.
18.12.1900 г. Филимонов пишет Полозову, что двое кредиторов свою часть денег получили, так как подали иски раньше. Выражает надежду, что вскоре деньги получит и Полозов.
06.02.1901 г. ответчик написал истцу: «Будьте уверены, что приму все меры, чтобы что-нибуль получить с Хрулева». После чего адвокат пропал.
⏳Спустя 3 года Полозов не получил ни копейки. Также Полозов узнал, что Филимонов представлял интересы и других кредиторов Хрулева. И эти кредиторы получили деньги за счет реализации имущества Хрулева.
Сначала Полозов подал прошению к председателю окружного суда, чтобы тот дал оценку действиям Филимонова как адвоката.
23.12.1903 г. окружной суд определением установил «в действиях Филимонова явную небрежность, последствием которой является причинение имущественного ущерба Полозову».
Вооружившись данным определением, Полозов обратился к Филимонову с иском о взыскании имущественного ущерба из-за небрежности при оказании услуг.
🏛Суд первой инстанции установил, что если бы ответчик своевременно предъявил исполнительный лист, то Полозов бы получил от Хрулева 324 рубля. Указанную сумму суд взыскал с Филимонова.
⚖️Однако суд апелляционный инстанции решение мирового суда отменил. Суд пришел к выводу, что иск предъявлен преждевременно. Хрулев в настоящий момент состоит на службе у купца Смирнова и получает жалованье 50 рублей, следовательно, деньги можно взыскать с самого Хрулева.
🗣Комментируя судебный акт апелляции, газета пишет: «Окружной суд, по-видимому, согласился с доводами г. Филимонова и в иске Полозову по преждевременности отказал. Но что может сделать несчастный и слепой старик, который и без того разорился и должен был взять из гимназии свою дочь».
📎Ознакомиться с полным выпуском газеты можно тут.
📽Ранее по теме:
▫️Недействительность сделки купли-продажи в связи со спекуляцией
▫️Из гражданского суда в уголовный
С 1885 г. по 1906 г. в Томске выходила газета «Сибирский вестник». Издание позиционировало себя как вестник политики, литературы и общественной жизни. В газете был раздел «судебная хроника», где публиковались соответствующие истории.
📂Вот одна из них:
Мещанин Николай Полозов обратился в суд с иском к адвокату Филимонову. Вот как газета описывает истца и ответчика: «Истец - больной и совершено слепой старик, которого водят за руку. Ответчик - видный адвокат, со значительной практикой. Первый имеет вид убогий и обиженный, второй держится смело и уверено, как человек, знающий себе цену».
Поводом для обращения в суд послужило то, что в 1899 г. Полозов выдал Филимонову доверенность на право взыскания денег с купца Хрулева. Филимонов предъявил к Хрулеву иск, за что получил от истца 20 рублей.
🐎Затем Филимонов пишет Полозову, что для исполнения его поручения необходимо лично съездить в г. Нижнеудинск. За поездку адвокат просит 25 рублей. Полозов переводит (прим. и это до онлайн банкинга) запрашиваемую сумму.
01.02.1900 г. ответчик сообщает истцу, что Иркутский окружной суд распределил деньги Хрулева между кредиторами в соотношении 55 копеек на 1 рубль.
18.12.1900 г. Филимонов пишет Полозову, что двое кредиторов свою часть денег получили, так как подали иски раньше. Выражает надежду, что вскоре деньги получит и Полозов.
06.02.1901 г. ответчик написал истцу: «Будьте уверены, что приму все меры, чтобы что-нибуль получить с Хрулева». После чего адвокат пропал.
⏳Спустя 3 года Полозов не получил ни копейки. Также Полозов узнал, что Филимонов представлял интересы и других кредиторов Хрулева. И эти кредиторы получили деньги за счет реализации имущества Хрулева.
Сначала Полозов подал прошению к председателю окружного суда, чтобы тот дал оценку действиям Филимонова как адвоката.
23.12.1903 г. окружной суд определением установил «в действиях Филимонова явную небрежность, последствием которой является причинение имущественного ущерба Полозову».
Вооружившись данным определением, Полозов обратился к Филимонову с иском о взыскании имущественного ущерба из-за небрежности при оказании услуг.
🏛Суд первой инстанции установил, что если бы ответчик своевременно предъявил исполнительный лист, то Полозов бы получил от Хрулева 324 рубля. Указанную сумму суд взыскал с Филимонова.
⚖️Однако суд апелляционный инстанции решение мирового суда отменил. Суд пришел к выводу, что иск предъявлен преждевременно. Хрулев в настоящий момент состоит на службе у купца Смирнова и получает жалованье 50 рублей, следовательно, деньги можно взыскать с самого Хрулева.
🗣Комментируя судебный акт апелляции, газета пишет: «Окружной суд, по-видимому, согласился с доводами г. Филимонова и в иске Полозову по преждевременности отказал. Но что может сделать несчастный и слепой старик, который и без того разорился и должен был взять из гимназии свою дочь».
📎Ознакомиться с полным выпуском газеты можно тут.
📽Ранее по теме:
▫️Недействительность сделки купли-продажи в связи со спекуляцией
▫️Из гражданского суда в уголовный
👍11